[ 閆顯明 ]——(2002-8-26) / 已閱120820次
第三節(jié) 刑法適用解釋基本立場
一、一種正確的立場:折衷說
主觀解釋論與客觀解釋論思想都有一定的合理之處,但又都失之偏頗。具體而言:主觀解釋思想強調(diào)立法原意是存在和可知的,注重法律的穩(wěn)定性和自由保障機能,是值得肯定的。但主觀解釋思想完全無視客觀現(xiàn)實的要求,無視法律的公平價值,則是需要否定的。相反,客觀解釋理論強調(diào)根據(jù)現(xiàn)實的需要尋求法律的合理意義,注重法律的公平價值和社會保障機能,但是否認(rèn)立法原意的存在及其可知性,無視法律的穩(wěn)定和自由保障機能,則是錯誤的。
主觀解釋思想與客觀解釋思想的折衷,是現(xiàn)代刑法解釋思想的基本立場。例如,上述現(xiàn)代主觀解釋思想實際上就是以舊主觀解釋說為基礎(chǔ)、吸收客觀解釋思想后的一種折衷。又如,我國臺灣刑法學(xué)者認(rèn)為:“刑法之解釋宜采主觀與客觀的綜合理論,即:原則上,采主觀理論,對于刑法條款之解釋仍應(yīng)忠實的停留在立法時之標(biāo)準(zhǔn)原意。惟如有足夠之理由證實立法當(dāng)時之價值判斷,顯因時過境遷,而與現(xiàn)階段之公平正義、社會情狀與時代精神等不相符合時,則應(yīng)例外地采用客觀理論。并且,時間因素在刑法之解釋上,亦扮演一重要角色:對于新近公布施行之刑法條款,則以主觀解釋為主,就法律條文之實體內(nèi)容,以事解釋。反之,對于公布施行已久的刑法條款,則因法律誕生至法律適用,已經(jīng)一段長的時間,故應(yīng)著重客觀意思,以為解釋 ”。
筆者認(rèn)為,刑法解釋理論采折衷說的立場是正確的。這是因為:
(一)應(yīng)該承認(rèn),法律規(guī)范的立法原意是存在和可探知的。
任何立法活動都是立法者有意識的活動,立法活動的成果即法律規(guī)定,是立法者借助于文字符號這種載體所表達(dá)出來的主觀上的意義,所以,任何法律規(guī)定都具有立法者所賦予的原本意義。立法原意對于立法者來說是主觀的但對于解釋者來說則是客觀的。立法原意是可探知的,不是說立法時各位立法參與者頭腦中抽象的思想和情緒是可探求的,而是說立法者借助于文字符號這種載體所表達(dá)出來的意義,是可以通過分析立法相關(guān)資料、立法前后社會環(huán)境和重大事件等而探知的。
(二)刑法的穩(wěn)定性和公正價值,或曰自由保障機能和社會保護(hù)機能,不可偏廢。
刑法的穩(wěn)定性是最基礎(chǔ)的價值,而公正價值則是法律最高的價值。法律必須具有一定的穩(wěn)定性,否則就會使廣大的公民毫無安全感,公民權(quán)利也得不到切實的保障。刑法是所有法律中制裁措施最嚴(yán)重的,刑罰權(quán)之發(fā)動事關(guān)公民最基本的權(quán)利的剝奪,因而應(yīng)更為謹(jǐn)慎,從而刑法的穩(wěn)定性價值較于其它法律更為重要。但是,法律的最高價值在于公正,或曰正義。古羅馬法學(xué)家烏爾庇安認(rèn)為,正義乃是使每個人獲得其應(yīng)有東西的永恒不變的意志。西塞羅說,正義是使每個人獲得其應(yīng)有的東西的人類精神取向 ?梢姡淖罡呔辰缡莻別公正,這種個別公正只有通過發(fā)揮刑法的社會保障機能才能實現(xiàn)。
二、折衷的具體立場
關(guān)于主觀解釋思想與客觀解釋思想折衷的具體立場,筆者亦基本贊同上述臺灣學(xué)者的觀點。但結(jié)合我國大陸的司法制度的實際,宜作具體分析,具體而言:
(一)對于刑法立法解釋和最高司法機關(guān)所作的刑法司法解釋,應(yīng)在兼顧主觀解釋理論的基礎(chǔ)上,大膽采用客觀解釋的立場。
首先,我國目前處于社會變革的歷史時期,各種新事物、新觀念、新制度層出不窮。社會的急劇變化引起人們觀念普遍發(fā)生變化,一些行為在舊的社會環(huán)境下被認(rèn)為有或者有較大的社會危害性,在新的社會環(huán)境下則被認(rèn)為沒有或者僅僅有較小的社會危害性,反之亦然。但是,刑法作為國家的基本法律,作為指導(dǎo)人們行為的規(guī)范,必須具有較強的穩(wěn)定性,因而,對于在司法實踐中的一些具有普遍性的案件,大膽地進(jìn)行目的論解釋,不但是合理的,而且是必要的。
其次,我國的刑法立法解釋和刑法司法解釋具有一般規(guī)范性的特點,對各級法院的司法實踐具有普遍適用的效力,因而依客觀解釋思想得出的解釋結(jié)論會被統(tǒng)一的適用于各級法院的審判實踐中,不會造成法制的不統(tǒng)一。
其三、有學(xué)者認(rèn)為刑法司法解釋大量采用客觀解釋論立場會侵犯立法權(quán),但是,立法權(quán)與司法權(quán)的絕對分離在理論上早已被證明不符合法律運行之規(guī)律,在各國法制實踐中也從來沒有真正實現(xiàn)過。況且,任何思想觀念都產(chǎn)生于社會發(fā)展的需要并隨著社會的發(fā)展而發(fā)展,正如馬克思說:“人們按照自己的物質(zhì)生產(chǎn)的發(fā)展建立相應(yīng)的社會關(guān)系,正是這些人又按照自己的社會關(guān)系創(chuàng)造了相應(yīng)的原理、觀念和范疇”,“所以,這些觀念、范疇也同它們所表現(xiàn)的關(guān)系一樣,不時永恒的。它們是歷史的暫時產(chǎn)物” 。以絕對分權(quán)的抽象的觀念否定司法解釋可以有一定限度的創(chuàng)造性解釋是不正確的。
(二)對于刑事法官在具體案件的審理過程中對刑法、刑法立法司法解釋的理解和解釋,則宜以主觀解釋為主,兼顧客觀解釋的立場。
具體而言,應(yīng)首先以主觀解釋立場進(jìn)行解釋;當(dāng)解釋所得結(jié)論不合理時,如果是實踐中具有普遍性的案件,應(yīng)報最高法院作出司法解釋;如果是較少發(fā)生的個別案件,可自行根據(jù)客觀解釋論作出合理結(jié)論,并說明判決理由。這是因為,首先,依客觀解釋理論進(jìn)行的解釋有較強的造法傾向性,而目前我國司法制度不盡完善,法官素質(zhì)參差不齊,因此普遍依客觀解釋論進(jìn)行刑法適用解釋的條件并不成熟。其次,對于司法實踐中普遍發(fā)生的案件,需要依客觀解釋論進(jìn)行解釋的,由最高法院作出統(tǒng)一的司法解釋,有利于法制的統(tǒng)一和司法公正。
第六章 刑法適用解釋的方法
第一節(jié) 刑法解釋方法的種類
按照刑法學(xué)界有關(guān)學(xué)者的研究,刑法解釋的方法包括:
(1)文義解釋方法,指如果法律語句本身是清晰的,不回引起歧義和荒謬的結(jié)果的話,就應(yīng)該嚴(yán)格遵守法律規(guī)范所用詞語的通常含義來解釋。
(2)系統(tǒng)解釋方法,指聯(lián)系整個刑法典、單行刑法、非刑法法律中的刑法規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,對刑法的某一規(guī)定的用語的含義予以闡明的方法。
(3)歷史解釋方法,指探求立法者于制定法律時所作的價值判斷極其所要實現(xiàn)的目的,以推知立法者的意思的方法。
(4)擴(kuò)張解釋是法律條文字面意義失之過窄,不足以表示立法真意,故將法律條文作擴(kuò)大解釋,以求正確的闡釋法律條文的含義的解釋方法。
(5)縮限解釋,指法律條文的字面意思失之過寬,不符合立法真意,故將法律條文的字面意義限制在核心部分,以正確闡釋法條的意義和內(nèi)容的解釋方法。
(6)當(dāng)然解釋,指法律雖無明文規(guī)定,但依照法律的精神該事項實際上已包含于條文規(guī)定的含義之中,故將該事項解釋為包括在該規(guī)定的適用范圍內(nèi)的解釋方法!短坡伞っ帯芬(guī)定:“諸斷罪而無正條,其應(yīng)出罪者,則舉重以明輕,其應(yīng)入罪者,則舉輕以明重”,即是對當(dāng)然解釋的規(guī)定!短坡墒枳h》對“舉重以明輕”的解釋:“依《賊盜律》:夜無故入人家,主人登時殺之,勿論。假有折傷,灼然不坐”。即,主人殺死夜晚無故進(jìn)入其家的人不予論罪,所以,如果主人將夜晚無故闖入其家的人打成折肢傷害,當(dāng)然也不判罪。
(7)目的解釋,指根據(jù)立法目的,闡明刑法條文含義的解釋方法。例如,我國《刑法》第295條規(guī)定,“傳授犯罪方法的,處……”,本條中的“傳授犯罪方法”指傳授一切犯罪方法,還是傳授故意犯罪方法,還是指傳授嚴(yán)重的故意犯罪方法呢,從立法目的上考察應(yīng)是傳授嚴(yán)重的故意犯罪方法。
(8)合憲性解釋,指依照憲法和其他位階較高的法律,解釋位階較低的法律的一種解釋方法。
(9)比較法解釋,指引用其他國家的法律的規(guī)定或者外國立法例及判例學(xué)說作為一項參考因素,用以闡釋被解釋的條文的意義與內(nèi)容的一種解釋方法。例如,在我國《刑法》未修改之前,第126條規(guī)定:“挪用國家救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)款物,情節(jié)嚴(yán)重,致使國家和人民群眾利益遭受到重大損害的……”,但條文中對挪用去向并沒有特別要求,究竟是歸集體或歸個人使用亦或兼而有之,并不明確。進(jìn)行比較解釋,《關(guān)于懲罰貪污賄賂罪的補充規(guī)定》第3條第1款規(guī)定:“挪用救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)款物歸個人使用的,從重處罰!笨芍缎谭ā返126條中之“挪用僅僅指挪為集體它用,不包括挪為個人所用 。
(10)社會學(xué)解釋,指將社會學(xué)方法運用于法律解釋,著重于社會效果預(yù)測和目的的衡量,在法律條文可能文義范圍內(nèi)闡釋法律規(guī)范意義和內(nèi)容的一種解釋方法。例如,我國《刑法》第236條規(guī)定:“以暴力、脅迫或者其他手段強奸婦女的,處……”但是,在夫妻關(guān)系存續(xù)其間,丈夫以暴力脅迫或其他方法,違背妻子意志、強行發(fā)生性關(guān)系的行為,能否構(gòu)成強奸罪呢?如僅從刑法該條看,完全可以。但根據(jù)社會學(xué)的解釋方法,一般情況下,丈夫不能構(gòu)成強奸罪的主體。
第二節(jié) 刑法適用解釋的方法
上述我國刑法學(xué)者所總結(jié)的各種刑法解釋方法,雖然極賦啟發(fā)意義,但并不完全科學(xué)。因為各種解釋方法的視角標(biāo)準(zhǔn)各不相同。其中具有獨立意義的刑法適用解釋方法只有文義解釋方法、法意解釋方法、目的解釋方法。其他解釋方法或者是大致落入這幾種方法的范疇之內(nèi),或者只是作為輔助性的方法而不具有獨立的實用價值。
例如通常所謂的擴(kuò)大解釋和限制解釋只是基于解釋后果對解釋的分類,而根本不是一種方法,即無法指導(dǎo)具體的解釋。它無法告訴我們在什么時候、針對什么問題作出擴(kuò)大或限制解釋,它既必須基于文義解釋,又必定要考慮到立法原意,目的和實施的后果。當(dāng)然解釋不可能拋棄對立法目的和判決的社會后果的考察。比較法解釋同樣不具有獨立的意義,僅僅是一種參考因素,孟德斯鳩早就說過:相似的法律不一定出自相似的動機,看來相同的法律有時實在是不相同的 。只有在其他解釋得以成立的前提下,比較法解釋才具有支持性的證據(jù)力或證否力。系統(tǒng)解釋方法是把法律文本作為一種語境,而根據(jù)語境的解釋方法,是文義解釋方法和法意解釋方法的輔助解釋方法,因為所謂平意義解釋方法中的平義,在很大程度上是語境決定的,在上下文中才能確定其意義。脫離具體的語境,很多詞語都變得不明確、沒有“平義”了。同樣,法意解釋也離不開語境。當(dāng)法官或律師試圖發(fā)現(xiàn)立法資料或其他學(xué)者的解釋,例如立法的辯論記錄,立法者個人的日記通信,立法前后社會環(huán)境和重大事件,以及其他學(xué)者對這些問題的研究。所有這些材料都用來證明某種意圖是立法的真正的、原初的意圖 。社會學(xué)解釋實際上是一種考慮解釋的社會效果的目的解釋。
因此,筆者將刑法適用解釋的方法歸結(jié)為文義解釋方法、法意解釋方法、目的解釋方法來加以分析。
文義解釋方法和法意解釋方法源于主觀解釋理論。主觀解釋理論認(rèn)為法律解釋的目的在于探求立法者的立法原意。但是,立法原意是什么呢?立法原意又如何體現(xiàn)呢?早期主觀解釋論認(rèn)為立法原意是立法者在立法時客觀存在的一種精神狀態(tài),解釋法律意味著尋求立法者在立法時客觀存在的精神狀態(tài),由于立法時立法者的精神狀態(tài)是不可捉摸的,這種主觀解釋理論早已被淘汰,F(xiàn)代的主觀解釋理論不再認(rèn)為立法原意是那種立法時曾經(jīng)存在過的那種不可捉摸的精神狀態(tài),在如何認(rèn)識立法原意問題上,現(xiàn)代主觀解釋理論分為兩種,一種認(rèn)為立法原意是立法者通過正式的法律的文字所體現(xiàn)出來的立法意圖,探求立法原意不能參考除成文法以外的其他的立法時所留下的資料,因為它們不是正式的法律,根據(jù)這些資料探詢立法原意有違法律的自由保障原理。例如在英國,法院形成了一種不允許律師在解釋論點中引證議會辯論記錄、議會委員會報告的立法準(zhǔn)備材料的學(xué)說 。另一種認(rèn)為,認(rèn)識立法原意需要參考立法時留下的所有的立法資料,既包括正式的法律的文字,也包括其它的立法資料,如法律草案、立法時發(fā)布的各種文件,各立法者的法律觀點,對立法時所針對的社會狀況的記載等。非正式的立法資料與正式的法律在探詢和證明立法原意時有同樣重
要的地位。這兩種觀點發(fā)展至今,分別表現(xiàn)為文義解釋方法和法意解釋方法。
目的解釋方法則源于客觀解釋理論。法律是社會的產(chǎn)物,法律適用解釋必須符合實際的社會生活,因此,客觀解釋之所謂“客觀”在詞義上是指客觀的社會現(xiàn)實的需要。在客觀解釋論看來,法律只有適應(yīng)新的社會需要才能保持活力,法律只不過是社會群體現(xiàn)時意志的表現(xiàn),是法律適用時社會群體的代言人。這一切都要求法官考慮法律適用于社會現(xiàn)實的目的,相對自由的解釋法律,以適應(yīng)現(xiàn)代生活的要求。
第三節(jié) 刑法適用解釋方法的運用
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