隨著時代的發(fā)展,人類所處的社會生活環(huán)境發(fā)生著日新月異的變化,人類在與自然的交往中逐漸認(rèn)識自然規(guī)律并逐漸實現(xiàn)自己的設(shè)想、構(gòu)思,使得人類的生活更加自由和舒適。在這過程中人類不知不覺都在進行著設(shè)計,當(dāng)人類的歷史進入工業(yè)社會時,這種創(chuàng)造性的活動就是今天被人們所稱的工業(yè)設(shè)計,在我國被稱為外觀設(shè)計。
相對于整個法律制度而言,知識產(chǎn)權(quán)制度雖然出現(xiàn)的時間不長,但是發(fā)展非常迅速,其內(nèi)容不斷豐富,規(guī)則不斷完善,體現(xiàn)出鮮明的時代性和多樣性。外觀設(shè)計專利與發(fā)明專利、實用新型專利并列為我國專利法保護的三大專利類型。隨著人們知識產(chǎn)權(quán)保護意識的增強,我國外觀設(shè)計專利申請量已居于世界第一位。這彰顯出外觀設(shè)計保護制度在我國社會經(jīng)濟生活中已經(jīng)占有重要地位,體現(xiàn)了我國的外觀設(shè)計保護水平在不斷提高。
然而,盡管我國外觀設(shè)計保護制度有了很大發(fā)展和完善,但隨著外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛案件的不斷增多,在外觀設(shè)計專利保護實踐中出現(xiàn)了大量亟待解決的新問題。如何解決這些新問題,已經(jīng)成為理論界和實務(wù)界所關(guān)注和研究的課題。本書立足于我國知識產(chǎn)權(quán)法律制度和司法實踐,從外觀設(shè)計的基礎(chǔ)理論入手,在研究國外及我國外觀設(shè)計的制度發(fā)展史及保護模式的基礎(chǔ)上,指出了外觀設(shè)計保護的正當(dāng)性理由,探討了我國外觀設(shè)計之實然性規(guī)定與應(yīng)然性重構(gòu),論述了外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的前提、外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的主體、外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的方法、外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)與保護模式,并且充分分析了被控侵權(quán)人所享有的各種抗辯權(quán),在全面回顧和分析我國外觀設(shè)計保護現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上給出了實現(xiàn)外觀設(shè)計保護目標(biāo)的對策。
本書分為導(dǎo)論和六章:
導(dǎo)論,先提出本書的選題背景與研究目的,以體現(xiàn)本書研究的價值所在;然后對國內(nèi)外的相關(guān)研究現(xiàn)狀進行述評,表明本課題研究的進展程度;最后闡述本書的創(chuàng)新之處和研究中存在的不足。
第一章,外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的理論基礎(chǔ)。本章是關(guān)于外觀設(shè)計專利基本理論的論述,包括了外觀設(shè)計法律保護制度的發(fā)展歷史及立法體例,并從比較分析中探討我國外觀設(shè)計定義之實然性規(guī)定與應(yīng)然性重構(gòu)。
現(xiàn)代工業(yè)的競爭,從一定程度上講就是設(shè)計的競爭。由于外觀設(shè)計既與技術(shù)有關(guān),又與美學(xué)有關(guān),再加上各國立法政策、制度設(shè)計和價值取向、政策有所不同,各國關(guān)于外觀設(shè)計的立法必然存在差異。本章從橫向和縱向的角度對外觀設(shè)計進行考察,采用了對比分析和歷史對比的寫作手法,通過考察研究國際組織,不同國家和地區(qū)有關(guān)外觀設(shè)計的立法,揭示了保護外觀設(shè)計的正當(dāng)性理由,進而提出了我國外觀設(shè)計應(yīng)采單獨立法模式的建議。本章還強調(diào)了外觀設(shè)計權(quán)在知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利體系中的位置問題,認(rèn)為外觀設(shè)計權(quán)應(yīng)該是一項與發(fā)明專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、版權(quán)及鄰接權(quán)相并列的知識產(chǎn)權(quán),而這幾種權(quán)利是平行的,并沒有位階之分。本章從比較分析的角度探討了我國外觀設(shè)計定義之實然性規(guī)定和應(yīng)然性重構(gòu),并就專利法新修正案的不足提出了如何完善的具體建議。
第二章,外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的前提。本章通過對比分析,揭示了我國外觀設(shè)計保護客體與其他國家外觀設(shè)計保護客體方面的差距及原因,提出應(yīng)從國情出發(fā),逐步擴大外觀設(shè)計專利的保護范圍,并對外觀設(shè)計的保護客體提出了具體的修改建議。
本章首先分析了外觀設(shè)計專利的權(quán)利對象、外觀設(shè)計專利保護的產(chǎn)品范圍、外觀設(shè)計專利的權(quán)利要求,提出外觀設(shè)計申請視圖是界定外觀設(shè)計權(quán)利范圍的根本依據(jù),探討了簡要說明作為確定權(quán)利范圍的參考作用,著重研究了色彩對于確定外觀設(shè)計專利保護范圍的重要性:(1)當(dāng)專利申請人申請外觀設(shè)計專利時,沒有申請保護產(chǎn)品的色彩,由于法律要求色彩的保護必須經(jīng)過法定的申請程序,在缺乏申請的情況下色彩不應(yīng)當(dāng)被看作是外觀設(shè)計保護范圍內(nèi)的要素。(2)當(dāng)專利申請人申請外觀設(shè)計專利時,已經(jīng)申請保護產(chǎn)品的色彩,但是相關(guān)的色彩并不符合專利授權(quán)條件,如果色彩保護在得到承認(rèn)的同時,在整體對比下被控侵權(quán)產(chǎn)品仍然有可能被認(rèn)定為與專利產(chǎn)品的外觀設(shè)計不相同或者不相似。此時,形式上得到專利授權(quán)的色彩要素就只能停留在形式的司法保護上,而在實質(zhì)的判斷中卻已被架空。(3)色彩保護應(yīng)當(dāng)具有獨立的保護范圍,這種保護是指在獲得專利的外觀設(shè)計中色彩屬于授權(quán)范圍而且亦具有實質(zhì)的授權(quán)條件的,就應(yīng)當(dāng)受到保護。
第三章,外觀設(shè)計專利侵權(quán)的判定主體。本章是關(guān)于如何確定外觀設(shè)計專利侵權(quán)的判定主體的論述,學(xué)界關(guān)于外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的主體,有著各種不同的主張:是一般消費者還是所屬領(lǐng)域的設(shè)計人員?購買者還是使用者抑或是最終使用者等?
本章首先分析了我國立法及《審查指南》等部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)為我國《專利法》、《專利法實施細(xì)則》均未明確規(guī)定外觀設(shè)計相同及相近似的判斷主體,立法上的空白和滯后為執(zhí)法的不統(tǒng)一埋下了隱患。本章分析了世界各主要國家及地區(qū)外觀設(shè)計專利侵權(quán)判斷主體的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合司法實踐中的典型案例,認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以一般消費者的角度來判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計專利之間是否相同或相近似,明確了確定“一般消費者”時應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn),并提出了如何完善的具體建議。
第四章,外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)與保護模式。對于外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)及保護模式,理論及實務(wù)界尚存在分歧:應(yīng)當(dāng)是以“整體視覺效果是否具有顯著影響”為標(biāo)準(zhǔn),還是以混淆為標(biāo)準(zhǔn),抑或是“包含創(chuàng)新內(nèi)容、“為標(biāo)準(zhǔn)?是應(yīng)堅持整體保護模式還是創(chuàng)新保護模式?
本章分析了混淆標(biāo)準(zhǔn)的起源與發(fā)展、地位,指出混淆標(biāo)準(zhǔn)缺乏理論立足點,在專利侵權(quán)判定中采用混淆標(biāo)準(zhǔn)存在判定結(jié)果明顯不合理的情形、存在外觀設(shè)計專利創(chuàng)造性越強越難得到保護的悖論,且有可能導(dǎo)致外觀設(shè)計專利權(quán)不能得到有力的保護。論述了創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的理論依據(jù),指出外觀設(shè)計專利保護的立足點應(yīng)當(dāng)放在對外觀設(shè)計創(chuàng)新活動的保護上。在全面比較整體保護模式與創(chuàng)新保護模式的基礎(chǔ)上,提出采用創(chuàng)新保護模式能夠避免前述混淆標(biāo)準(zhǔn)存在的缺陷并契合了專利法的發(fā)展趨勢,還就如何完善立法以體現(xiàn)對外觀設(shè)計創(chuàng)新活動的保護提出了具體的建議。
第五章,外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的方法。在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中,判定被控侵權(quán)產(chǎn)品是否侵犯了原告的外觀設(shè)計專利權(quán)的方法,概括起來主要有:直接對比、間接對比、交叉對比、視角對比、要部判斷、整體觀察綜合判斷法等。
本章在理論研究和司法實踐的基礎(chǔ)上,結(jié)合典型案例,詳盡論述了上述各種方法在司法侵權(quán)判斷中的運用及應(yīng)注意的各種問題。
第六章,外觀設(shè)計專利侵權(quán)的抗辯。為了達到外觀設(shè)計專利權(quán)人和被控侵權(quán)人之間的權(quán)利平衡,各國在保護外觀設(shè)計專利權(quán)的同時,賦予被控侵權(quán)人針對侵權(quán)指控的諸多抗辯事由,例如外觀設(shè)計專利無效抗辯、公知設(shè)計抗辯、先用權(quán)抗辯、合同抗辯、專利權(quán)濫用抗辯、訴訟時效抗辯等。
盡管有些抗辯事由已經(jīng)在立法上有所體現(xiàn),但是關(guān)于它們的理論爭執(zhí)并未停息:外觀設(shè)計專利無效抗辯中,受訴法院與專利復(fù)審委員會的職權(quán)劃分是否合理?中止訴訟情形下如何避免審判期限的過分拖延,以保護權(quán)利人的利益?公知設(shè)計抗辯的概念如何厘定,是僅限于公眾知曉,還是要求可以自由使用?先用權(quán)究竟是抗辯權(quán)還是獨立的民事權(quán)利,“原有范圍”如何界定?合同抗辯中,如果抗辯不成立,被控侵權(quán)人和第三人如何承擔(dān)責(zé)任?在適用專利權(quán)濫用抗辯時,在我國尚未出臺知識產(chǎn)權(quán)反壟斷的配套規(guī)定情形下,怎樣通過理論上的探討促進相關(guān)配套規(guī)定的制定?
筆者針對這些問題提出了見解:(1)在外觀設(shè)計專利無效抗辯中,應(yīng)當(dāng)賦予受訴法院相當(dāng)?shù)淖杂刹昧繖?quán),甚至專利效力的決定權(quán),以避免審判期限的過分拖延;(2)通過對公知設(shè)計抗辯多種表述方式的一一評析,得出公知設(shè)計抗辯強調(diào)的是技術(shù)在原告專利申請日之前為公眾所知曉,該項技術(shù)可能允許公眾自由使用,也可能為其他權(quán)利人所享有的結(jié)論;(3)通過運用民法中的民事權(quán)利理論,否定了先用權(quán)是獨立的民事權(quán)利的觀點,其應(yīng)當(dāng)是一種抗辯權(quán);而且,“原有范圍”不能僅僅從數(shù)量上予以判斷;(4)應(yīng)當(dāng)根據(jù)被控侵權(quán)人與第三人之間合同的不同性質(zhì),總結(jié)出被控侵權(quán)人與第三人的責(zé)任承擔(dān)規(guī)則;(5)應(yīng)當(dāng)借鑒西方國家的知識產(chǎn)權(quán)反壟斷經(jīng)驗,完善我國專利權(quán)濫用的反壟斷法規(guī)制。
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