[ 林智明 ]——(2009-5-19) / 已閱16486次
略談我國民商檢察監(jiān)督立法的法典化
林智明
[內(nèi)容提要] 出于回應(yīng)商事審判蓬勃發(fā)展對司法公正的迫切需求,傳統(tǒng)民事檢察監(jiān)督要在與行政檢察監(jiān)督分離的基礎(chǔ)上作“民商檢察監(jiān)督”的大體系構(gòu)造。“民商檢察監(jiān)督”是橫跨民訴法及憲法的交叉學(xué)科話題,為適應(yīng)司法監(jiān)督工作規(guī)范化的需要,極有必要改變現(xiàn)行分散立法模式進行法源重整以推動獨立的、專門的、統(tǒng)一的、單行的且具有憲政意義的法典化編纂運動。
[關(guān) 鍵 詞] 民商檢察監(jiān)督 審判獨立 法典化 申訴難 2007年民訴法修正案
2006年《各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》的頒布開創(chuàng)了我國監(jiān)督立法法典化的先河,對司法監(jiān)督的規(guī)范化無疑具有里程碑式的意義。針對法院民商審判工作的檢察監(jiān)督雖是頗具中國特色的司法制度,但可能是局限于檢察主體的視角將重點界限在傳統(tǒng)“民事”事項忽略“商事”審判的蓬勃發(fā)展及社會對商事審判公正的迫切需求而造成諸多立法空白及停滯,或因檢察理論一直處在司法改革邊緣化的“被主流學(xué)者們遺忘的角落”,[1]具有法典編纂意義的統(tǒng)一立法始終沒有展開,即便2007年民事訴訟法修正案尚停留在“小打小鬧”的階段,這大大地拖拉了司法監(jiān)督規(guī)范化的“后腿”。本文擬提出“民商檢察監(jiān)督立法的法典化 ”命題,并從法院司法監(jiān)督的角度談些不太成熟的看法,以求教于方家。
一、法律基礎(chǔ)——從民商檢察監(jiān)督的法源推演法典化
我國民商檢察監(jiān)督的法律淵源基本形成了以憲法為導(dǎo)源、基本法律為骨架、司法解釋為基礎(chǔ)的整體格局:(1)憲法第129條規(guī)定了檢察院作為國家法律監(jiān)督法定機關(guān)的性質(zhì)及職能;(2)《人民法院組織法》第13條第3款、《人民檢察院組織法》第18條均規(guī)定檢察院對法院確有錯誤的生效判決和裁定有權(quán)按照審判監(jiān)督程序提出抗訴;(3)民事訴訟法對民商檢察監(jiān)督制度作了具體的規(guī)定:第14條規(guī)定檢察院有權(quán)對民事審判活動實行法律監(jiān)督;第187條第1款規(guī)定了抗訴作為法律監(jiān)督的基本手段及具體事由,第2款確立了同級檢察院提請抗訴及上級檢察院承擔(dān)具體抗訴的原則;第188條規(guī)定了抗訴的雙層再審制度及法院在30日內(nèi)作出再審裁定的時限;第189條規(guī)定提出抗訴的形式即檢察院須制作抗訴書;第190條規(guī)定對抗訴再審案件檢察院派員出庭制度;(4)最高人民檢察院1999年《關(guān)于最高人民檢察院檢察委員會討論民事行政抗訴案件的范圍的規(guī)定》以及2001年頒布的《人民檢察院民事行政抗訴案件辦案規(guī)則》就民商檢察監(jiān)督權(quán)的行使的范圍、受理、立案、審查、提請抗訴、抗訴、出庭等作了詳細的規(guī)定。由此可見,我國民商檢察監(jiān)督的法律淵源具有以下特點:(1)極高的法律位階。我國民商檢察監(jiān)督的權(quán)力來源乃有具有最高法律效力的憲法予以明確,其具體的監(jiān)督手段亦由規(guī)定基本司法制度的《人民法院組織法》和《人民檢察院組織法》規(guī)定,此兩法是具有憲法性質(zhì)的規(guī)范化法律文件,其法律地位顯然高于普通法律;(2)跨領(lǐng)域法的性質(zhì)。我國民商檢察監(jiān)督的法律淵源橫跨法院審判及檢察工作兩大坂塊,具有雙重性,一方面由調(diào)整民商事基本制度及訴訟的法律規(guī)制,另一方面也由規(guī)范檢察工作的法律及司法解釋予以明確。在司法實踐中,最高人民法院及最高人民檢察院均可成為具體的應(yīng)用法律解釋的制訂主體;(3)不具備獨立性。作為民商檢察監(jiān)督主要正式法源的民事訴訟法長期以來將檢察監(jiān)督作為再審程序啟動機制來定位,民商檢察監(jiān)督成為法院審判監(jiān)督程序的配角,民商檢察監(jiān)督法始終沒有脫離民事訴訟的藩籬而獨立成長;(4)不具有專門性。我國缺乏專門的民商檢察監(jiān)督立法,即便最高人民檢察院的司法解釋,也是將其與行政檢察監(jiān)督作捆綁式規(guī)定,對其專業(yè)性照顧不足;(5)體系不健全。我國民商檢察監(jiān)督立法單薄,法律條文寥寥無幾,存在眾多的法律空白,未有形成內(nèi)容豐滿、結(jié)構(gòu)明晰的規(guī)范群;(6)存在法律沖突。比如人民檢察院對民事訴訟執(zhí)行程序、保全程序、訴訟費用負擔(dān)等方面的抗訴,以及人民檢察院在庭審中的地位、閱卷或是審查閱卷的問題,最高人民檢察院與最高人民法院之間存在重大的意見分歧;[2](7)不反映理論研究最新成果。自2003年第7屆全國民事訴訟學(xué)術(shù)研討會以來,我國民商檢察監(jiān)督制度的理論研究取得了長足的發(fā)展和豐富的成果,遺憾的是2007年民事訴訟法修正案沒有給予應(yīng)有的關(guān)注。總言之,我國民商檢察監(jiān)督法律不能滿足規(guī)范檢察監(jiān)督促進司法公正的實踐需要,應(yīng)推動法典化運動進行專門、統(tǒng)一、完備的法律編纂。此種趨勢已在司法實踐中顯現(xiàn),《人民檢察院民事行政抗訴案件辦案規(guī)則》標志我國民商檢察監(jiān)督法律的統(tǒng)一化業(yè)具雛形。但該規(guī)則將民商及行政的檢察監(jiān)督作統(tǒng)一規(guī)制在專門性的深入程度還不足夠,尚沒有改變檢察監(jiān)督作為民商再審程序啟動機制的狹隘定位,民商檢察監(jiān)督還沒有贏得應(yīng)有的獨立地位并脫離民訴法的框架遵循自身體系及結(jié)構(gòu)邏輯作充分而健全的發(fā)展,更為重要的是,該規(guī)則僅是檢察系統(tǒng)的單方造法沒有體現(xiàn)其跨領(lǐng)域法的性質(zhì)而在司法實踐中造成法院與檢察院之間諸多的緊張關(guān)系,而且其作為檢察院應(yīng)用法律的司法解釋遠遠沒有滿足民商檢察監(jiān)督具有憲政制度的至高無上的法律效力的要求,因此,我國民商檢察監(jiān)督法律雖已邁出統(tǒng)一化的一小步,但“雄關(guān)漫道真如鐵”,其法典化的歷史使命任重道遠,還有許多工作要做,還有很長的路要走。
二、理論邏輯——從審判獨立與檢察監(jiān)督的關(guān)系證成法典化
民商檢察監(jiān)督法律作為跨領(lǐng)域法,其涉及的不單純是檢察監(jiān)督權(quán)的職權(quán)范圍與運作問題,僅靠檢察監(jiān)督經(jīng)驗的總結(jié)及單邊的努力,法典化則有失全面性成為缺乏科學(xué)性的理論烏托邦,將其畫定為對審判獨立的外來干預(yù)致使其成為法院展開民商再審訴訟的配角,法典化則因民商檢察監(jiān)督法律主體性的掩埋及自主發(fā)育的桎梏而不過是當(dāng)今民訴法粗描淡寫、廖廖無幾的立法境況下的迷人的幻想。民商檢察監(jiān)督法律是以審判獨立與民商檢察監(jiān)督關(guān)系作為調(diào)整對象的,這意味著其涉及的不是普通性的民商社會關(guān)系,而是以法院及檢察院兩大司法機關(guān)職權(quán)行使及其協(xié)調(diào)的權(quán)力性質(zhì)問題,因為無論是法院審判權(quán)的獨立行使還是檢察院的法律監(jiān)督均屬于國家權(quán)力范疇,此兩種司法權(quán)力運作過程中產(chǎn)生的沖突及協(xié)調(diào)問題顯然也歸類為權(quán)力治理層面的問題!皯椃ㄇ∈邱Z服公權(quán)力的工具,也正因為如此,憲政才獲得了強大的號召力。質(zhì)言之,憲法問題就是關(guān)于權(quán)力的問題”,[3]因此,審判獨立與檢察監(jiān)督關(guān)系是憲政建設(shè)中十分重要的內(nèi)容,誠如美國《獨立宣言》的起草人托馬斯•杰斐遜在《肯塔基州會議》中所言:“在權(quán)力問題上,不是傾聽對人的信賴,而是需要用憲法之鎖加以約束,以防止其行為不端”,[4] 民商檢察監(jiān)督法律就其效力位階應(yīng)該是憲法類型的法律。當(dāng)今僅由《憲法》、《人民法院組織法》及《人民檢察院組織法》簡單規(guī)定賦權(quán)條款,主要由《民訴法》作草草規(guī)定,以司法解釋做具體補充的立法體系顯然與民商檢察監(jiān)督法律的憲法位階的地位及層次極不相稱,這在司法實踐中造成對民商審判監(jiān)督的乏力、疲軟甚至走過場。因此,民商檢察監(jiān)督的各式法律淵源應(yīng)從《民訴法》中審判監(jiān)督啟動程序的角色定位中解脫出來以獲取獨立的主體性地位,并脫掉普通法律及司法解釋的“平民外衣”推動憲法性質(zhì)規(guī)范化文件意義的升級編纂及法典化。民商檢察監(jiān)督法律關(guān)系具有內(nèi)容的豐富性及邏輯的體系性,正如麥迪遜在《聯(lián)邦黨人文集》第51篇分析政府權(quán)力兩面性:“在組織一個人統(tǒng)治人的政府時,最大困難在于必須首先使政府能管理被統(tǒng)治者,然后再使政府管理自身”,[5]法院審判獨立與檢察院法律監(jiān)督權(quán)同樣也具有權(quán)力構(gòu)造與權(quán)力制約這“一個銅板的兩面”的內(nèi)容,法院在維護審判獨立的同時也得為司法監(jiān)督開辟順暢的渠道,檢察院對民商審判依法進行法律監(jiān)督的同時也須根據(jù)尊重審判獨立的尺度保持相應(yīng)的謙抑,而其中審判獨立與檢察監(jiān)督的沖突及協(xié)調(diào)作為二者的平衡互動也需要形構(gòu)某種穩(wěn)態(tài)的制度化標準以消弭權(quán)力的角逐與傾扎。故而,因循自身的邏輯性及體系性,民商檢察監(jiān)督法律為避免分散立法必然帶來的法律空白、法律沖突推動統(tǒng)一立法運動將是其脫離民訴法軌道自主迅猛發(fā)展的必然要求。正如行政訴訟從混同民事訴訟到《行政訴訟法》單獨成文的發(fā)展軌跡一樣,鑒于行政審判與民事審判性質(zhì)的差異,行政檢察監(jiān)督與民商檢察監(jiān)督也因在規(guī)制對象、基本理念及制度選擇等方面的不同而逐步分離,且《民事訴訟法》及《行政訴訟法》對檢察監(jiān)督權(quán)力來源的分離規(guī)定模式已為行政檢察監(jiān)督獨立于民商檢察監(jiān)督打下了制度基礎(chǔ),我國民商檢察監(jiān)督立法應(yīng)明了此種趨勢而往專業(yè)性及純粹性大步深入發(fā)展,推動民商領(lǐng)域的專門立法。我國《憲法》基本體系及結(jié)構(gòu)已定且要保持長久的穩(wěn)定性,因此期望修改憲法將民商檢察監(jiān)督制度補充其中實在不太現(xiàn)實,因此民商檢察監(jiān)督法律獨立于《憲法》之外謀取單行憲法性文件的法典化形式將是唯一可取且可行的選擇。但我國《憲法》重在權(quán)力分配,在權(quán)力治理上忽略了權(quán)力沖突及協(xié)調(diào)的體制性安排,故應(yīng)出臺相應(yīng)修正案對審判獨立與檢察監(jiān)督的沖突及協(xié)調(diào)作原則性規(guī)定,以明確制訂民商檢察監(jiān)督單行憲法的憲政基礎(chǔ)。
三、社會需求——從處理涉訴信訪的“申訴難”現(xiàn)象把脈法典化
近年來,隨著社會轉(zhuǎn)型步伐的邁進,我國法院迎來了涉訴信訪案件的巨大的歷史洪峰:最高人民法院從1993年至1997年共處理和接待來信來訪540000件次,2001年則處理152557件次,2003年處理120000余件次,2004年處理147665件次,2005年處理147449件次;全國各級法院1996年接待公民來信來訪520萬余件次,1998年接待935萬余件次,1999年接待1069萬余件次,2000年接待939萬余件次,2003年處理397萬余件次,2004年辦理422萬余件次,2005年辦理3995244件次。[6]然而由于法律機制的不健全,“特別是1991年民事訴訟法審判監(jiān)督程序?qū)ι暾堅賹徥掠、審查程序等?guī)定得不夠具體明確,影響和制約了審判監(jiān)督職能的發(fā)揮。一些申訴得不到及時處理,有的被長期擱置,形成了‘申訴難’的局面”。[7]“如果說,我們的法律的、哲學(xué)的和宗教的觀念,都是在一定社會內(nèi)占統(tǒng)治地位的經(jīng)濟關(guān)系的或近或遠的枝葉,那末,這些觀念終究抵抗不住因這種經(jīng)濟關(guān)系完全改變而產(chǎn)生的影響”,[8]大量經(jīng)濟社會矛盾因“申訴難”長期積壓得不到化解,必然要求作為上層建筑的法律作相應(yīng)的調(diào)整及完善。這主要體現(xiàn)在1995《信訪條例》的廢止以及2005年新《信訪條例》的施行,以及保險監(jiān)督委員會、公安部、建設(shè)部、財政部、國土資源部、衛(wèi)生部、國家環(huán)境保護總局等新的信訪工作辦法或規(guī)定的頒布,還有民事訴訟法修改,“中央高度重視解決人民群眾反映強烈的‘申訴難’問題,并將民事審判監(jiān)督程序改革作為司法體制改革的重要任務(wù)之一。十屆人大每次會議期間,均有不少代表提出修改現(xiàn)行民事訴訟法議案。其中針對當(dāng)事人‘申訴難’、‘執(zhí)行難’,要求完善審判監(jiān)督程序和執(zhí)行程序的議案57件,占總數(shù)的2/3。因此,十屆人大常委會立法規(guī)劃也將民事訴訟法修改列入其中”,[9]并最終于2007年通過修正案?梢,涉訴信訪及其“申訴難”問題已促成行政法律完成法典化的形式演進,然而民訴法2007年修正案僅在抗訴事由、“上級抗”原則及進入再審期限等三個狹窄范圍所作的輕微反應(yīng)則顯屬“小巫見大巫”,其內(nèi)容極不完備存在諸多法律空白根本不能滿足當(dāng)事人提出申訴的“有法可依”的需求,其形式分散、法律互為抵觸也不能滿足當(dāng)事人選擇申訴處理機制及預(yù)測最終結(jié)果的需要,其主要作為非正式法律的司法解釋地位也不能滿足重振法律監(jiān)督權(quán)威的需要造成實踐中檢察監(jiān)督軟弱無力、效果式微,功能發(fā)揮不全,不能充分實現(xiàn)作為替涉訴信訪及“申訴難”分擔(dān)解優(yōu)的“社會安全閥”之功效。比如,佛山市中級法院的調(diào)研就表明:“從佛山中院2005年統(tǒng)計的情況看,由當(dāng)事人申訴再審的案件有640件,占申訴總數(shù)的94.8%;檢察院抗訴再審的案件32件,占4.7%;上級法院指令再審和本院自行再審的案件3件,只占0.44 %!盵10]“這里有一個非常重要的要求,就是任何的社會需要、法律等等都應(yīng)當(dāng)從政治上來考察,即從整個國家的觀點,從該問題的社會意義上來考察”,[11] 涉訴信訪及其“申訴難”問題關(guān)乎國家穩(wěn)定與發(fā)展及和諧社會的構(gòu)建,且就性質(zhì)而言,公民信訪權(quán)是《憲法》第41條規(guī)定的批評權(quán)、建議權(quán)、控告權(quán)、申訴權(quán)及檢舉權(quán)的上位概括,屬于一種憲法權(quán)利,法院、檢察院等有關(guān)國家機關(guān)處理群眾信訪是憲法課以的義務(wù),因此強化檢察監(jiān)督以化解“申訴難”問題就屬于憲政建設(shè)命題中的憲法問題!叭祟愐試覟閱挝坏母鱾歷史階段,每走過一個艱難困苦的里程,都要通過憲法來制定克服困難所需要的新規(guī)則,以此來繼續(xù)人類的發(fā)展;每經(jīng)過一段苦難深重的生活,都要通過憲法來確定為消除苦難所需要的新的政治及社會形態(tài),從而進入新的歷史階段”,[12]超越司法解釋及普通法律的位階上升到憲法層面推動民商檢察監(jiān)督法律形式的法典化,就是我國司法機關(guān)在構(gòu)建和諧社會新時期樹立法律監(jiān)督權(quán)威、分泄涉訴信訪洪峰、走出化解“申訴難”困境的必然的客觀要求。此部法典之社會意義在于,以內(nèi)容完備、體系健全的單行憲法性文件作為當(dāng)事人尋求檢察公權(quán)力救濟民商合法權(quán)利的行為指南,有利于社會民眾消弭“法上有權(quán)”的人治思想和根深蒂固的“包清天”情結(jié),在法律充足的框架內(nèi)理智地思考信訪及申訴的必要性、可行性,并審慎地選擇檢察監(jiān)督的救濟途徑,減少纏訴纏訪、鬧訪、京控等危害社會穩(wěn)定的現(xiàn)象,并在司法實踐中切實強化民商檢察監(jiān)督的實際功能與作用,杜絕各種現(xiàn)象違法審判,促進社會公平與正義的最終實現(xiàn)。
四、歷史啟示——從中國監(jiān)督法制建設(shè)的得失成敗評點法典化
希梅爾法伯稱贊阿克頓勛爵給政治和宗教同時帶來一個真理:“權(quán)力,不管它是宗教還是世俗的,都是一種墮落的、無恥的和腐敗的力量”,[13]這從人性論的角度夯實了權(quán)力制約的理論基礎(chǔ)。適應(yīng)建立中央集權(quán)國家的政治需要,自秦漢以來我國歷朝歷代都重視監(jiān)督法制的建設(shè),尤其被認為具備現(xiàn)代檢察功能的監(jiān)察制度在古代中國非常發(fā)達,對當(dāng)今法律監(jiān)督法制建設(shè)具有豐富的歷史價值及深刻的啟示:一是法典化是監(jiān)督制度自身發(fā)展的邏輯必然。封建社會負責(zé)糾察百官、追究官吏犯罪的御史具有多項職能,擁有偵查、逮捕、審判等廣泛的權(quán)力,具體如驅(qū)磨點檢、微行暗察、風(fēng)聞奏事、越級彈奏、大事奏裁、小事立決、特事先斬后奏等,隨著其組織機構(gòu)不斷完善及發(fā)展、職權(quán)運作日益成熟規(guī)范,從發(fā)端時期開始就產(chǎn)生了具有法典性質(zhì)的專門規(guī)范——秦朝的《語書》。之后各朝代均承襲秦制保持專門法典的形式,如西漢惠帝時規(guī)定了監(jiān)察糾舉包括斷獄審案不直、官吏貪污受賄及嚴苛不法等現(xiàn)象的“九條規(guī)則”,唐代監(jiān)察官吏善惡行為的“六察法”,元朝的《憲臺格例》、《察司體察條例》、《察司合察事理》等、明朝的《糾劾官邪規(guī)定》、《巡撫六察》、《巡按六察》等,清朝的《巡方事宜十款》、《臺規(guī)》及《都察院規(guī)則》等。由是觀之,隨著現(xiàn)代民商關(guān)系的蓬勃發(fā)展,尤其是《訴訟費用交納辦法》以較低的門檻洞開了各類民商糾紛蜂涌至法院的大門,民商檢察監(jiān)督關(guān)系及相關(guān)制度也會因循內(nèi)在規(guī)律迅猛發(fā)展進而形成一個頗具規(guī)模、條理明晰的制度體系,專門的法典化立法也就瓜落蒂熟;二是法典化是法律監(jiān)督權(quán)力構(gòu)造及權(quán)力制約兩大主題語話的立法統(tǒng)一。權(quán)力構(gòu)造是基礎(chǔ),是法典化內(nèi)容的正面,否定法律監(jiān)督權(quán)力構(gòu)造的社會需求則法典化無從談起。我國從1957年至1978年的長達二十多年在“無產(chǎn)階級專政下繼續(xù)革命”理論的“左傾”思想及法律虛無主義影響下砸爛公檢法,廢除法律監(jiān)督造成的嚴重后果就是最典型的例證。“五十多年的經(jīng)驗教訓(xùn)證明,我國什么時候重視法律監(jiān)督,什么時候社會主義法制就發(fā)展,什么時候削弱以至取消法律監(jiān)督,什么時候社會主義法制就受到損害以至破壞;反之亦然。在我們這樣一個影響法律統(tǒng)一正確實施的因素嚴重存在的國家,如果沒有專門的法律監(jiān)督機關(guān),就難免出現(xiàn)有法不依、執(zhí)法不嚴、違法不究等違反法制原則的現(xiàn)象,社會主義民主也就失去了法制的保障!盵14]我國民商檢察監(jiān)督權(quán)即抗訴權(quán)除權(quán)力來源、抗訴事由等幾個方面取得法律形式外,諸如行使的范圍、程序設(shè)計等或存在構(gòu)造不足或僅停留在檢察系統(tǒng)單方制定的司法解釋的層次,遠遠未能滿足促進民商檢察監(jiān)督權(quán)合法運作的“有法可依”的需要。權(quán)力制約是法典化內(nèi)容的背面,也是憲政的核心,“‘如何規(guī)制公權(quán)力’,是一個眾人關(guān)注的焦點,也是憲法要解決的重點問題。人們對此的關(guān)注限度遠遠超過其他的事項,以至于幾乎人人都接受了憲法是限權(quán)之法,憲政即限政的論調(diào)!盵15] 對法律監(jiān)督權(quán)制約的缺失或不足,法制建設(shè)及民主政治同樣會受到損害。例如,宋朝設(shè)立御史臺及諫院掌管檢察大權(quán),但臺諫官吏由皇帝親自任命,允許風(fēng)聞彈奏,不受任何限制,成為皇帝牽制宰相等政府官員的一種力量,以及權(quán)臣專權(quán)和排斥異己的工具。這也恰正是我國檢察監(jiān)督權(quán)缺乏制約機制現(xiàn)實的真實寫照,“三大訴訟法皆賦予了人民檢察院幾乎不受任何限制的再審抗訴權(quán),……,由于法律在賦予檢察院再審抗訴權(quán)絕對權(quán)威的基礎(chǔ)上,并未就再審抗訴權(quán)行使的具體程序加以規(guī)范,以至于在檢察院看來,它們不僅擁有對法院所有生效裁判的抗訴權(quán),而且可以在認為必要時進行調(diào)查取證、調(diào)閱案卷、出席庭審、參與質(zhì)證、發(fā)表辯論意見等各項活動,致使法、檢兩家沖突愈演愈烈”,[16] 其直接后果就是構(gòu)成對審判獨立的嚴重干預(yù)及危害;三是法典化是民商檢察監(jiān)督獨立性充分發(fā)展的必然產(chǎn)物。我國在新民主主義革命時期實行“審檢合署制”,在審判機關(guān)內(nèi)附設(shè)檢察機構(gòu),檢察監(jiān)督不具備應(yīng)有的獨立性,要形成體系獨立的專門法典在當(dāng)時簡直是無法想象的。直到今天,檢察監(jiān)督還定位為三大訴訟再審程序的啟動機制,長期在訴訟法的制度體系內(nèi)充當(dāng)再審程序的配角,民商檢察監(jiān)督也一直與行政檢察監(jiān)督“拉郎配”,其獨立自主發(fā)展的模式還沒有建立。只有將爭脫民訴法體制的束縛的“獨立自主運動”進行到底,民商檢察監(jiān)督的法典化才能在自在的空間里看到那一縷黎明的曙光。
結(jié)語
法典化正是奏響我們這個偉大的國度和繁榮的時代法治主旋律的那串最響亮、最動聽的音符!疤靹倓偲茣,明天還會遠么?”或者遠古秦王朝《語書》那些光輝而燦爛的篇章可告訴我們那是在重現(xiàn)法治國的時代語境中可以拷貝的法制輝煌而不僅僅是法史學(xué)家們夢囈般的追思,或者《人民檢察院民事行政抗訴案件辦案規(guī)則》的既在及新《信訪條例》的施行已讓我們在驚喜的歡呼聲中確信“事實真的就是那樣”,又或者《各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》的頒布已令我們感受到理論與歷史邏輯的無比強大的力量并能聆聽到司法監(jiān)督規(guī)范化列隊行進的駝鈴聲,但或許僅有“回歸憲政基礎(chǔ)”的睿智尚不足夠,民商檢察監(jiān)督擺脫民訴法謀求獨立自主發(fā)展的憲政空間更會遭遇殘酷的思想掙扎,我們還是寧愿選擇相信法典化——一部氣度恢宏的《法律監(jiān)督法》或至少作為其階段性成果的《民商檢察監(jiān)督法》確實可以成為一個可期盼的輝煌,而不忍看到2007年民訴法的修訂及其小修小補的分散立法模式將夢想就此冰封。如此而已。要是慶幸能有智者最終辨清這并非是虛假的幻象,天,或許,才剛剛開始破曉。
注釋:
[1] 張智輝、謝鵬程:《現(xiàn)代檢察制度的法理基礎(chǔ)——關(guān)于當(dāng)前檢察理論研究學(xué)術(shù)動態(tài)的對話》,載《訴訟法學(xué)、司法制度》(人大復(fù)印資料),2003年第2期。
[2] 常怡:《民事檢察監(jiān)督三個原則性的想法》,載《訴訟法學(xué)、司法制度》(人大復(fù)印資料),2004年第5期。
[3] 秦前紅、葉海波著:《社會主義憲政研究》,山東人民出版社2008年版,第191頁。
[4] 秦前紅、葉海波著:《社會主義憲政研究》,山東人民出版社2008年版,第213頁。
[5] [美]漢密爾頓等著:《聯(lián)邦黨人文集》,程逢如等譯,商務(wù)印書館1980年第264頁。
[6] 這些數(shù)據(jù)來源于最高人民法院歷年工作報告,載最高人民法院網(wǎng),www.court.gov.cn/work。
[7] 最高人民法院審判監(jiān)督庭:《民事訴訟法審判監(jiān)督程序修改的意圖及其實現(xiàn)》,載《人民司法•應(yīng)用》,2007年第23期。
[8] 恩格斯:《〈社會主義從空想到科學(xué)的發(fā)展〉英文版導(dǎo)言》,載《馬克思恩格斯選集》第3卷第402頁。
[9] 最高人民法院審判監(jiān)督庭:《民事訴訟法審判監(jiān)督程序修改的意圖及其實現(xiàn)》,載《人民司法•應(yīng)用》,2007年第23期。
[10] 柳菁:《關(guān)于申訴難問題的調(diào)研報告》,載中國民商法律網(wǎng),www.civillaw.com.cn/article。
[11] 馬克思:《黑格爾法哲學(xué)批判》,載《馬克思恩格斯全集》第1卷第395頁。
[12] [日]杉原泰雄著:《憲法的歷史——比較憲法學(xué)新論》,呂昶等譯,社會科學(xué)文獻出版社2000年版,第1頁。
[13] [英]阿克頓著:《自由與權(quán)力——阿克頓勛爵論說文集》,侯健、范亞峰譯,商務(wù)印書館2001年版,第342頁。
[14] 朱孝清:《中國檢察制度的幾個問題》,載《中國法學(xué)》2007年第2期。
[15] 秦前紅、葉海波著:《社會主義憲政研究》,山東人民出版社2008年版,第195頁。
[16] 虞政平:《我國再審制度的淵源、弊端及其完善建議》,載《政法論壇》2003年第2期。
參考文獻:
[1] 田平安、李浩等:《中國民事檢察監(jiān)督制度的改革與完善》,載《訴訟法學(xué)、司法制度》(人大復(fù)印資料),2004年第5期。
[2] 鄧思清:《論審判監(jiān)督的理論基礎(chǔ)》,載《法律科學(xué)》2003年第3期。
[3] 沈德詠:《關(guān)于深化審判監(jiān)督改革的若干意見》,載《人民司法》2002年第10期。
[4] 黃松有:《檢察監(jiān)督與審判獨立》,載《法學(xué)研究》2000年第4期。
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