[ 葉鵬 ]——(2007-10-19) / 已閱12709次
法院司法裁判的社會效果與法律效果不一致的成因及對策
河南省寶豐縣人民法院 葉鵬
隨著我國社會主義法制化進(jìn)程的不斷加快,司法體制不斷健全,依法治國的理念也深入人心,人民群眾和社會各方面知法、懂法和依靠法律來保護(hù)自己合法權(quán)益的意識和能力不斷增強(qiáng),同時對法院審判工作的期望和要求也大大提高。公正裁判是人民法院工作的靈魂和生命線,也是國家和人民群眾對法院工作的基本要求。在司法公正這一方面,人民群眾基本上是滿意的,但是也有不少案件,法院在適用法律和實體裁判上都沒有錯誤,并且也對當(dāng)事人做了大量的解釋和息訪止訴工作,但當(dāng)事人仍不服裁判結(jié)果,甚至社會上的群眾也認(rèn)為裁判結(jié)果有誤,其原因究竟在于何處呢?說到底,就是因為法院司法裁判的社會效果與法律效果不統(tǒng)一。公正作為一種社會評價,它是社會主體對司法機(jī)關(guān)的司法活動是否符合法律,符合社會正義的相對獨立的一般認(rèn)識,司法活動的正確與否包含著社會效果和法律效果兩個方面。所謂司法裁判的社會效果就是指除當(dāng)事人以外的在范圍上不確定的社會大眾對法院審理的某一具體案件的裁判結(jié)果所持的認(rèn)同與否的態(tài)度;而司法裁判的法律效果則是指法院審理的某一具體案件在法律適用、事實認(rèn)定上及裁判結(jié)果上是否符合法律規(guī)定。堅持司法裁判的“社會效果與法律效果的統(tǒng)一”已成為當(dāng)前我國司法機(jī)關(guān)宣傳文字中出現(xiàn)頻率較高的提法之一。在一般情況下,人民法院依據(jù)全國人民代表大會及其常務(wù)委員會和其他有立法權(quán)的機(jī)關(guān)制定出的法律、法規(guī)對具體案件所作出的裁判理所當(dāng)然是正確的,也是應(yīng)該得到當(dāng)事人及廣大人民群眾的理解和支持的,即司法裁判的社會效果和法律效果一般是一致的,但在司法實踐中社會效果和法律效果之間出現(xiàn)有差距的情況卻屢見不鮮,筆者認(rèn)為,這主要源于以下幾個方面的原因:
一、法律的滯后性與繁雜多樣的社會矛盾之間的不統(tǒng)一
作為人們必須遵守的社會準(zhǔn)則,法律是理性的產(chǎn)物,是人們對社會現(xiàn)象和規(guī)律進(jìn)行認(rèn)知后的總結(jié)。然而理性是有局限性的,其根源在于人們在一定時期的認(rèn)識可能由于各種事因的制約而不能窮盡認(rèn)識對象的所有方面,出于這種認(rèn)識結(jié)果而制訂的法律對其調(diào)整對象在社會生活中的作用也就具有了先后的局限性。另一方面,作為規(guī)范人們的行為準(zhǔn)則,法律著眼于社會關(guān)系的一般共性,其目的是實現(xiàn)對社會生活的普遍調(diào)整,這就要求法律應(yīng)具有高度的抽象性與規(guī)范性以及不任意變化的穩(wěn)定性,然而現(xiàn)實生活是豐富多彩的,隨著時代的進(jìn)步,從20世紀(jì)80年代起,中國社會就開始了一場全方位的嬗變,社會的改革和發(fā)展可以說是日新月異,同時促進(jìn)了法制的發(fā)展和完善。許多法律在制訂時雖具有一定的應(yīng)時性和超前性,反映了當(dāng)時社會發(fā)展的客觀要求,但由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的異常迅猛,使法律在制訂后不久就滯后于社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求,使得法律的預(yù)見性、超前性與繁雜多樣的社會矛盾之間出現(xiàn)不一致,造成法律力求實現(xiàn)的正義不可避免的具有局限性。
二、法律自身的邏輯性與社會傳統(tǒng)思維習(xí)慣的不統(tǒng)一
任何社會規(guī)范及行為準(zhǔn)則都具有其自身的邏輯性,法律規(guī)范也不例外。然而由于社會傳統(tǒng)的思維邏輯習(xí)慣與法律規(guī)范的邏輯有時會出現(xiàn)不同,就勢必會造成社會大眾從傳統(tǒng)社會思維習(xí)慣的角度出發(fā)而對建立在法律邏輯基礎(chǔ)之上的司法裁判結(jié)果產(chǎn)生抵觸。例如,一位父親一怒之下將其經(jīng)常虐待家人且橫行鄉(xiāng)里,為非作歹的兒子殺死,在一般群眾眼中,他無疑是“為民除害”的英雄,而法律卻可能因此要追究他的刑事責(zé)任,這可能就不會為群眾所理解,從而出現(xiàn)群眾聯(lián)名請愿,要求免除其刑事責(zé)任的情形。此時,司法機(jī)關(guān)的司法“為民”就會與為民除害的“為民”產(chǎn)生沖突,司法裁判的法律效果與社會效果之間就會出現(xiàn)不一致情形。
三、司法裁判結(jié)果中認(rèn)定的事實與客觀事實的不一致
以事實為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,是人民群眾普遍知道的一個審理案件的基本準(zhǔn)則,一般情況下,法院只有查明雙方當(dāng)事人產(chǎn)生爭議的事實之后,才能在所查清事實的基礎(chǔ)之上對雙方當(dāng)事人爭議作出裁判。因為引起雙方當(dāng)事人產(chǎn)生糾紛的事實都是過去已發(fā)生過的事實,而法院審理案件時所查明的事實通常是依靠證據(jù)所反映出的事實,是建立在證據(jù)基礎(chǔ)之上的事實,有時盡管證據(jù)比較充足,但依靠證據(jù)所反映出的事實也不可能會全現(xiàn)已發(fā)生過的客觀事實,它反映的只是客觀事實中的某一大方面,而不是全部,此時審判機(jī)關(guān)通過證據(jù)所認(rèn)定的事實與客觀事實之間就可能存在一定的差距,其導(dǎo)致的結(jié)果就是司法機(jī)關(guān)在這種情形之下作出的裁判所實現(xiàn)的公正與正義的本來面目會不一致,從而造成人民群眾對司法機(jī)關(guān)裁判結(jié)果中認(rèn)定的事實產(chǎn)生懷疑,致使司法裁判的社會效果與法律效果出現(xiàn)不一致。
四、審判過程中程序與實體問題重視程度的不一致
隨著依法治國進(jìn)程的不斷加快,人民群眾的法律意識也不斷增強(qiáng),其中最明顯的變化就是訴訟中的當(dāng)事人比以往更加注重自己的訴訟權(quán)利,除了要求人民法院公正的保護(hù)自己的實體權(quán)利之外,也要求人民法院充分的保障自己的訴訟權(quán)利。一般情況下,適用法律程序是否公正,是以適用程序法是否嚴(yán)格和正當(dāng)作為標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)案件審理的過程和方式作出判斷的,只要沒有違反程序法,而且程序正當(dāng),就是司法公正,否則,即使裁判結(jié)果實體上合法,案件也可能會被指為裁判不公。近幾年來,法院不斷開展要求審判人員做到實體與程序并重,避免暗箱操作,開展陽光工程,增加審判過程的透明度的工作,然而在審判實踐中卻仍存在著不少審判人員重實體,輕程序的現(xiàn)象,這就出現(xiàn)了在不少案件中,我們雖然做了大量的息訪息訴工作,且實體裁判和適用法律也沒有問題,但怎么解釋當(dāng)事人還是不服,認(rèn)為法院存在暗箱操作,程序不公的現(xiàn)象,甚至影響到社會大眾也對案件的裁判結(jié)果產(chǎn)生質(zhì)疑,從而造成司法裁判的法律效果與社會效果不一致。
五、人民群眾的法律素質(zhì)與時代的要求不一致
法律的實施是依靠法院的審判活動來實現(xiàn)的,審判活動也總是通過個體法官的個案審理和裁判來進(jìn)行的。但是任何一部法律,不論其規(guī)定的多么明確,具體,都會給法官個人理解、適用留下足夠廣泛的自由裁量空間。我國雖然是大陸法系,實行的是成文法,但法官也同樣享有自由裁量權(quán)。實踐中,由于法官的學(xué)歷,經(jīng)歷和年齡的不同,導(dǎo)致法官在審理案件時也會有所不同,體現(xiàn)在對類似案件的法律適用和裁決都會出現(xiàn)差異。如我國民法通則第131條規(guī)定:“受害人對于損害結(jié)果的發(fā)生也有過錯的,可以減輕侵害人的民事責(zé)任。”但是具體怎樣減輕,減輕多少,法律都未作規(guī)定,全憑法官在個案中的自由裁量。同樣的傷害結(jié)果,實踐有判受害人承擔(dān)10%責(zé)任的,也有判承擔(dān)20%甚至30%責(zé)任的,這公正嗎?實際的,上述裁判均未違法,從法律效果上看,他們是公正的。案件類似,但裁判結(jié)果卻不一致,這在法律實踐中是無法避免的,甚至正表明了個案裁判的公正。然而人民群眾的法律知識都是有限的,雖然現(xiàn)在的普法力度不斷加大,但人民群眾大都還處于知道“欠債還錢,殺人抵命”,知道自己權(quán)益受到侵害后運用法律武器來保護(hù)自己的水平,至于怎樣正確的保護(hù),保護(hù)的正確與否則還處于一知半解狀態(tài)。要想讓所有人都認(rèn)識到“法律是一門學(xué)科,要想真正掌握并認(rèn)識他,則需要長期的學(xué)習(xí)和實踐”并非易事。因此我們很難要求每一個人都能理解和認(rèn)同一個案件的裁判結(jié)果可以甚至完全可能與另一個案件有所不同,而兩個案件的處理結(jié)果在法律上都是公正的。所以,參照一個案例提出上訴、申訴,指責(zé)對自己的這一案件裁判不公的當(dāng)事人才會得到社會上多數(shù)人的同情。在這些人眼里,類似的案件如果沒有相同的結(jié)果,這樣的裁判就是不公,從而造成裁判的社會效果與法律效果不一致。
司法裁判的權(quán)威性體現(xiàn)在其法律效果與社會效果的統(tǒng)一,所以從審判工作的整體和國家政治、經(jīng)濟(jì)生活發(fā)展的形勢及社會穩(wěn)定的角度來衡量,追求司法裁判中“社會效果與法律效果”的統(tǒng)一是必須的,只有兩者一致,法律的權(quán)威性才能得以實現(xiàn)。然而,如何才能更有效的做到司法裁判的社會效果與法律效果相一致呢?筆者在此發(fā)表一些的膚淺觀點,以供大家探討。
一、牢固樹立司法公正的裁判理念,彌補(bǔ)法律的滯后性
法律規(guī)范是調(diào)整人們在社會生活中的行為準(zhǔn)則,他告訴人們什么可以為,什么不可以為。自從有法開始到今天法律逐步完備,有這樣一個事實已逐漸得到人們的普遍承認(rèn),即由于法律在制訂時期受到各種因素的影響,它不可能窮盡社會矛盾的各個方面,都或多或少的存在一定的滯后性,然而法律具有原則性的特點都始終未變。立法本身的目的就在于規(guī)范作用和社會作用,這兩者是統(tǒng)一的,前者是手段,后者是目的,即通過調(diào)整人們的行為來達(dá)到調(diào)整社會矛盾和社會關(guān)系,維護(hù)有利于統(tǒng)治階級政治、經(jīng)濟(jì)利益的目的。訴訟最根本的目標(biāo)就是給訴訟當(dāng)事人一個公正、公平的裁判,使當(dāng)事人服判息訴。由于法律的滯后性問題是一個不能根治的矛盾,所以要想彌補(bǔ)法律自身的局限性,除在新類型的社會矛盾出現(xiàn)后,及時有針對性的作出相應(yīng)的司法解釋外,法官還應(yīng)牢固把握法律的原則性規(guī)定,在出現(xiàn)法律滯后的情形時,以公正、公平為永恒的裁判標(biāo)準(zhǔn),全面把握法律的精神,在程序公正的基礎(chǔ)上,充分考慮案件發(fā)生時的社會因素、環(huán)境因素及時間因素等,以公平、公正的訴訟目標(biāo)來審核證據(jù),理解法律,并作出裁判,從而使裁判結(jié)果得到人民群眾的理解和支持,達(dá)到兩種效果的統(tǒng)一。
二、加大法律宣傳力度,樹立司法權(quán)威的觀念
曾有位美國大法官說過這樣一句話:“我們的裁判之所以具有權(quán)威性不是因為我們的裁判十分公正無私,而是因為我們擁有最終裁判權(quán);我們之所以擁有最終裁判權(quán),是因為我們裁判的公正...... ”由此可以看出,法律的公正并不是絕對意義上的公正,裁判的權(quán)威是建立在法律權(quán)基礎(chǔ)上的權(quán)威。換而言之,就是在法治社會中,對于裁判結(jié)果公正與否的評價,應(yīng)以法律標(biāo)準(zhǔn)作為最基本的標(biāo)準(zhǔn),同時法律標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)是評價司法裁判公正與否的唯一標(biāo)準(zhǔn)。我國是個經(jīng)歷了漫長的封建制度的國家,封建社會中遺留下來的傳統(tǒng)思想在一定時期內(nèi)還會在人們的頭腦中長期存在;另一方面,法院是保障和維護(hù)公平正義的最后一道屏障,也是人民群眾維護(hù)自己合法權(quán)益的最后手段,因此,社會大眾對司法裁判的結(jié)果都存在著過高的期望值,要想改變這種狀態(tài),首先應(yīng)在司法體制中真正樹立起法律的權(quán)威性,培養(yǎng)并不斷提高全社會的法治意識,使社會大眾樹立起司法裁判具有至高無尚權(quán)威的觀念。因為僅有法律、司法機(jī)關(guān)而缺乏法治意識的國家不可能是真正意義上的法治國家。我國現(xiàn)階段雖經(jīng)“三五”普法教育,但“法盲”不僅在農(nóng)村,甚至在文化層次較高的人群眾中也屢見不鮮,社會法治意識的談薄,直接導(dǎo)致了公民、單位對國家法律、法院裁判的漠視,致使審判權(quán)威不高,法律尊嚴(yán)不存。如果我們不從根本上解決這個問題,我們的社會也就不可能尊重法院的審判權(quán)威,人民法院的審判若沒有權(quán)威,就必然會使法律看起來不那么可靠,不那么公平,從而導(dǎo)致裁判的社會效果與法律效果之間的差距不斷加大。其次,在執(zhí)法過程中,應(yīng)加大法制宣傳的力度,增加法制宣傳的內(nèi)容,對于案件當(dāng)事人來講,無論法院作出怎樣的裁判,都會有裁判正確與裁判有誤兩種截然想反的感受,而對于社會大眾來說,也都存在著裁判公正與不公正兩種觀念。如果能讓社會大眾及當(dāng)事人認(rèn)識到法院的裁判是最終的,其必須接收,那么他們對該裁判自以為不公正的認(rèn)識將會大大淡化。如此,這項依法作出的裁判在根本上又是對其有利的,因而是公正的,應(yīng)當(dāng)予以尊重、維護(hù)和執(zhí)行。正是這一意義上,筆者認(rèn)為在對社會大眾的普法教育上,不僅要讓社會大眾知法,懂法,知道運用法律武器來保護(hù)自己的合法權(quán)益,而且要應(yīng)加強(qiáng)社會大眾對法律權(quán)威和法院裁判權(quán)威的認(rèn)識和理解,從而促進(jìn)兩個效果達(dá)到統(tǒng)一。
三、增強(qiáng)法官素質(zhì),加大陽光工程力度,做到程序與實體并重
法官作為國家審判權(quán)的具體行使者,在依法治國中擔(dān)負(fù)著特殊重要的職責(zé),其職業(yè)道德素養(yǎng)、法律適用水平 、專業(yè)知識結(jié)構(gòu)和審判工作作風(fēng),在一定程度上代表和反映了一個國家的法治水平和文明進(jìn)度。作為英國著名法官、律師和哲學(xué)家的培根對法官的素質(zhì)曾作過這樣的闡述,他說:“法官應(yīng)當(dāng)博學(xué)而不只是止于聰明;法官應(yīng)當(dāng)受到尊敬而不只是止于受到歡迎;法官應(yīng)當(dāng)深思熟慮,而不是止于自滿,自信。但只有這些仍不夠,正直才是法官之命脈與圣德!庇纱丝梢钥闯觯覀兊年犖殡x法官要求的精髓還相差很遠(yuǎn)。只有加強(qiáng)法官隊伍的職業(yè)化建設(shè),提高法官自身素質(zhì),教育法官樹立正確的人生觀、價值觀和利益觀,并在思想上解決為準(zhǔn)執(zhí)法,為誰服務(wù)的根本問題,樹立求實、嚴(yán)謹(jǐn)、剛正、廉潔、文明的職業(yè)形象,才能使法官真正成為社會上受信任和尊重的人。才能通過審判案件的職務(wù)行為,傳播先進(jìn)法律文化,弘揚法制精神,使司法裁判文書得到社會大眾的認(rèn)可,實現(xiàn)兩個效果的統(tǒng)一。
近年來,社會大眾不斷“疾呼”要求法院徹底解決“暗箱操作”的問題,法院內(nèi)部也加強(qiáng)了開展“陽光工程”,增加審判透明度的力度,究其原因,主要是因為法院存在著重實體、輕程序的現(xiàn)象。理性告訴我們,追求實體公正永遠(yuǎn)只是相對的,甚至常常是困難的,難以把握的。而程序公正,則是現(xiàn)代司法理念所追求和所能表達(dá)的最基本的司法公正。這是因為,公正的裁決不僅應(yīng)該存在,更重要的是應(yīng)讓人們看到它是存在的。裁判的實體公正,懲治了違法,伸張了正義,只能讓守法公民和有正義感的那部分公民感到他是公正的,而要使整個社會相信法院裁判的公正,只能通過合理正當(dāng)?shù)乃痉ǔ绦。因此,法官在重視實體裁判,實體公正的同時,必須重視程序公正,以程序公正來展現(xiàn)實體公正,以程序公正來保證實體公正,以程序公正來證明實體公正。在西方國家,他們的傳統(tǒng)作法是“重程序、輕實體”,按他們的說法是:“實體錯誤侵害的僅僅是一個人或幾個人的利益,而程序錯誤則是侵害全民利益和國家的根本制度”。實際上,依據(jù)我國的訴訟法律制度,程序與實體并重是對執(zhí)法的基本要求。要真正解決此問題,就應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審判制度,減少庭前裁判法官接觸一方當(dāng)事人或各方當(dāng)事人的機(jī)會,強(qiáng)化和健全審判流程管理及監(jiān)督體制,將審判的輔助性工作如送達(dá)法律文書等與庭審工作徹底分開,且增加輔助性工作和庭審工作的透明度,增強(qiáng)當(dāng)事人舉證和承擔(dān)舉證不能后果的自覺性,從訴權(quán)和程序上保障裁判的公正,從而達(dá)到兩種效果統(tǒng)一的目的。
四、凈化訴訟代理人市場,建造良好有序的訴訟環(huán)境
我國民法通則規(guī)定,下列人員可以作為訴訟代理人參加訴訟:1、律師;2、當(dāng)事人的近親屬;3、有關(guān)的社會團(tuán)體或者所在單位推薦的人及經(jīng)人民法院許可的其他公民。訴訟代理人參加訴訟的目的在于幫助訴訟當(dāng)事人運用法律來保護(hù)自己,協(xié)助法院查明案件事實,以便于當(dāng)事人更好地運用法律武器來保護(hù)自己的合法權(quán)益。然而目前的訴訟代理人市場卻較為混亂,一方面表現(xiàn)為個別律師功利思想嚴(yán)重,案件敗訴后,不是運用法律向當(dāng)事人解釋,反而將敗訴的責(zé)任推到法院身上,鼓動訴訟當(dāng)事人上訴、申訴或上訪;另一方面,許多不具備律師資格的公民以個人名義大量代理案件,充當(dāng)訴訟掮客,從中漁利,造成社會大眾對法院失去信任感。筆者認(rèn)為要杜絕目前訴訟代理人市場混亂的現(xiàn)象,就必須從源頭上進(jìn)行根治,即一方面由司法部門加大對訴訟代理人的管理制度和職業(yè)素質(zhì)教育,對不具備代理資格的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理,另一方面制訂相應(yīng)的司法解釋由法院在審理案件時嚴(yán)格審查訴訟代理人的資格,對沒有代理資格的堅決杜絕其參與訴訟,從而減少社會大眾對司法裁判的誤解,達(dá)到兩個效果統(tǒng)一的目的。
除上述對策之外,加大訴訟調(diào)解力度也是保證司法裁判的社會效果與審判效果相統(tǒng)一的有效途徑之一。因為調(diào)解是調(diào)和糾紛,其結(jié)果是建立在訴訟雙方當(dāng)事人均自愿接受的基礎(chǔ)之上的,所以一般情況下其社會效果和法律效果也是相一致的。對司法裁判的“社會效果和法律效果相統(tǒng)一”的追求是必要的,但是也應(yīng)該是有節(jié)制的,因為在一個法治的國家,法律應(yīng)當(dāng)成為全社會特別是司法機(jī)關(guān)必須遵循的最高規(guī)范。司法機(jī)關(guān)只有公正高效地依據(jù)現(xiàn)存的法律在對個案追求正義的基礎(chǔ)上,在保證個案的法律效果的前提之下,再去追求司法裁判的社會效果與法律效果相一致才具有實際意義。