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  • 受賄人在受賄后短時間內(nèi)將受賄款用于購買本單位辦公用,不構(gòu)成受賄罪

    [ 陳雅文 ]——(2006-7-24) / 已閱14413次

    辯護要旨: 受賄人在受賄后短時間內(nèi)將受賄款用于購買本單位辦公用品或捐贈給教育基金會,因其不具有受賄的主觀故意,不構(gòu)成受賄罪。
    辯護人還認為《刑法》第三百八十五條規(guī)定中“為謀取不當利益”形同虛設(shè)。建議將《刑法》第三百八十五條規(guī)定修改為:國家工作人員利用職務(wù)上的便利,為他人謀取不當利益,非法收受他人財物或索取他人財物的,是受賄罪。

    辯 護 詞


    審判長、審判員:
    四川法銀律師事務(wù)所接受侯朝銀的委托,指派馮明超律師為其二審辯護,向四川省高人民法院提起上訴。根據(jù)本案的事實和法律,辯護人認為侯朝銀不構(gòu)成受賄罪,應(yīng)當宣告無罪的。

    一、一審認定侯朝銀收受羅大國現(xiàn)金2萬元,證據(jù)不足
    四川省廣元市人民檢察院指控侯朝銀在擔任局長期間,從2003年至2004年,利用職務(wù)之便,收受他人現(xiàn)金共計48000元。但一審認定候朝銀收受羅大國現(xiàn)金2萬元事實的依據(jù)是基于羅大國的證言與侯朝銀的一次有罪供述部分情節(jié)較為吻合,從表面上看這個認定是正確,但仔細推敲這一認定是錯誤的,其理由是:一、是上訴人在偵查階段只作了一次收受2萬元的有罪供述,后又作了兩次無罪的陳述,否認該筆受賄,并對有罪供述作了合理解釋:是由于在四川省紀委雙規(guī)期間被迫交代的,從5000元再說到1萬元,直至說成2萬元后,才讓其回家的情況下作的有罪供述。這三份相互矛盾的證據(jù)之間,又無物證等其他證據(jù)印證,如何取舍?何者更為可信?這實際上是證據(jù)的證明力問題。二、2004年7月12日廣元市檢察院對候朝銀的訊問,是一位偵查員拿著省紀委轉(zhuǎn)交給市檢察院打印的清單交侯朝銀看后,讓其按省紀委清單復(fù)述的一遍,之后該偵查員離開了審訊室,只有記錄員候莉一人在場,又問又記,程序違法。三、羅大國兩次詢問筆錄是否有兩位偵查人員在場?從筆錄上辯認非偵察人員本人簽名,違反了四川省高級法院川高法(2005)19號第二十二條第二款:“詢問時偵查人員不得少于兩人,詢問人、被詢問人、記錄人應(yīng)當簽名” 的規(guī)定,兩份證詞不合法,不應(yīng)采信。四、2004年11月10日羅大國的證言雖然證明了送錢給侯朝銀2萬元的事實,但是羅大國在長達40分鐘,一言不發(fā),不愿意作證的情況下,經(jīng)偵查員反復(fù)詢問、催促之下,羅大國才作了證,這就表明羅大國并非自愿作證,不排除逼取證人證言。一審又不能排除非法取證的合理懷疑,故該證詞達不到刑事證據(jù)的證明標準。五、在一審開庭時,公訴人、辯護人均要求羅大國出庭作證,但羅大國死活不出庭,依照《刑事訴訟法》第47條規(guī)定:“證人證言必須在法庭上經(jīng)過公訴人、被害人和被告人、辯護人雙方訊問、質(zhì)證,聽取各方證人的證言并且經(jīng)過查實以后,才能作為定案的根據(jù)。”最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國刑事訴訟法>若干問題的解釋》第141條第(三)項中,規(guī)定證一言對案件的審判不起直接決定作用的,證人經(jīng)人民法院準許可以不出庭作證,但對案件重要事實和定罪量刑起主要證明作用的關(guān)鍵證人或者控辯雙方對其證言真實性有爭議的證人必須要出庭。四川省高級法院川高法(2005)19號第三十七條第二款:“對案件事實爭議較大的,證人不出庭作證,又無其他獨立來源的證據(jù)材料印證的,該證人的書面證言不得單獨作為定案的根據(jù)! 故羅大國的證詞不可靠,無證明力。六、羅大國和侯朝銀都提到送錢的時間是在2004年春節(jié)前開教育工作會,但事實上2004年春節(jié)前根本就沒有開過教育工作會,也沒有去過廣元。
    綜上,辯護人認為:羅大國的證言、上訴人的有罪供述,因其訊(詢)問違背了《刑訴法》第91條偵查人員不得少于2人的規(guī)定,無偵查人員本人的簽名,系非法證據(jù),予以排除。有罪證據(jù)之間相互矛盾,又無物證等其他證據(jù)印證,且不能“排除合理懷疑”,使法官產(chǎn)生內(nèi)心確信無疑,故一審認定上訴人犯受賄的證據(jù)并非確實、充分,二審應(yīng)當糾正。

    二、劍閣中學送給上訴人的8000元錢,屬禮金。上訴人缺乏受賄罪的主觀構(gòu)成要件
    首先,受賄罪本質(zhì)上體現(xiàn)為錢權(quán)交易的關(guān)系。在具體的受賄犯罪中,受賄人與 “他人”在主觀認知上具有對應(yīng)性,即“他人”認識到是行賄,而另一方是受賄;在客觀行為上要有互動性。本案中劍閣中學完全是因特殊感情無償?shù)厮皖I(lǐng)導(dǎo)春節(jié)拜年的禮金,并不要求上訴人利用其職權(quán)為自己謀取利益或請托解決某一問題作為回報或?qū)r交換,不具有受賄的主觀故意。
    其次,受賄罪犯罪對象是財物,主觀方面是為了獲得對賄賂物的占有。但侯朝銀則是將接受的拜年禮金(包括部分未指控的他人所送的小額禮金)全部以“候朝銀受人之托捐款”等名義捐給了劍閣縣教育基金會23300元,2004年2月購買教育軟件1.85萬元,兩項合議41800元。侯朝銀的行為,充分證明他主觀不具有受賄之故意,不構(gòu)成犯罪。特別是侯朝銀代捐行為,不是犯罪構(gòu)成后對贓款的處分行。

    辯護人:馮明超(成都律師)
    聯(lián) 系: 013088086906
    028-88057681

    2006年3月1日

    (判決結(jié)果: 侯朝銀受賄2.8萬元,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第(三)項之規(guī)定,以受賄罪判處被告人候朝銀有期徒刑二年、緩刑二年,2.8萬元予以追繳,上繳國庫。)

    陳雅文 整理資料
    2006.7.10
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