[ 楊安進(jìn) ]——(2006-7-13) / 已閱17986次
1、關(guān)于搜索服務(wù)商
搜索服務(wù)商的責(zé)任取決于服務(wù)商對搜索結(jié)果進(jìn)行了什么樣的干預(yù)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)搜索的市場需要和技術(shù)狀況,干預(yù)是必然的,是個度的問題。
搜索服務(wù)商對搜索結(jié)果的干預(yù),其目的必須是正當(dāng)?shù)模簿褪钦f其目的應(yīng)當(dāng)是有利于用戶搜索目的的實現(xiàn)。這必須滿足三個要求:一是搜索的信息量盡可能全面,二是搜索的結(jié)果排列和顯示盡可能準(zhǔn)確,三是搜索結(jié)果要體現(xiàn)無歧視的原則,即在合法的情況下對搜索的信息一視同仁。在滿足這些條件的情況下,應(yīng)當(dāng)說對搜索結(jié)果的干預(yù)是正當(dāng)?shù)摹?br>
(1)目前判例
在葉延濱訴新浪網(wǎng)的案件中,法院認(rèn)定搜索引擎提供作品所上載的網(wǎng)站的鏈接,并不構(gòu)成侵權(quán)。在華納唱片公司訴Myweb案件中,雙方調(diào)解結(jié)果實際上確認(rèn)了經(jīng)精確分類和編排后的鏈接和本網(wǎng)頁下載構(gòu)成侵權(quán),在正東唱片公司訴世紀(jì)悅博的案件中,法院通過判決基本確認(rèn)了華納唱片公司訴Myweb案件中的調(diào)解原則。
從目前判例可以得出這樣的結(jié)論:單純的信息鏈接不構(gòu)成侵權(quán);精確到歌手或歌名的搜索結(jié)果編排再加上本地網(wǎng)頁上操作的下載,會構(gòu)成侵權(quán)。這兩個環(huán)節(jié)任意稍加改動還會構(gòu)成侵權(quán)嗎?有待新的案例認(rèn)證。
(2)對搜索結(jié)果的干預(yù)
上述判例之所以不一樣,原因就在于搜索服務(wù)商對搜索結(jié)果的干預(yù)的度不一樣。理論上講,對搜索結(jié)果無論進(jìn)行多么精心或精確的編排,都是應(yīng)該鼓勵的,看來問題出在下載環(huán)節(jié),而下載環(huán)節(jié)又體現(xiàn)為對用戶的感受的理解。
誰都明白搜索服務(wù)商的服務(wù)器并不提供下載或上載歌曲,歌曲本身的上載、下載都要通過內(nèi)容提供商的服務(wù)器實現(xiàn)。那么,僅僅是讓用戶感覺到是在搜索服務(wù)商的網(wǎng)站上下載的歌曲,或者說搜索服務(wù)商提供了足夠詳細(xì)準(zhǔn)確的下載通道,或者理解成說內(nèi)容提供商的服務(wù)器僅僅成了搜索服務(wù)商的存儲工具,這樣就使問題產(chǎn)生了顛覆性的變化嗎?
這么一想問題似乎確實嚴(yán)重了,搜索服務(wù)商甚至已經(jīng)同時成了內(nèi)容提供商。搜索服務(wù)商是否只能賣搜索結(jié)果,而不能賣被搜索信息本身?問題似乎就懸在了下載方式這個環(huán)節(jié)。但是,搜索服務(wù)商就是以網(wǎng)絡(luò)海量信息的網(wǎng)頁作為加工對象的,其搜索結(jié)果和下載都依賴于這個海量信息里都裝了些什么東西,而恰恰是這一點無法由搜索服務(wù)商來識別和控制的。因此,這個問題還是值得商榷的。
(3)內(nèi)容提供商和搜索服務(wù)商的責(zé)任關(guān)系
搜索服務(wù)商的侵權(quán)與否,直接取決于內(nèi)容提供商的侵權(quán)與否。如果內(nèi)容提供商不侵權(quán),那么通過搜索服務(wù)商的下載也不會侵權(quán),這符合發(fā)行權(quán)一次用盡原則。如果內(nèi)容提供商侵權(quán),那么搜索服務(wù)商也只有在明知(比如被權(quán)利人通知)的情況下才承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任,這符合我國民法中共同侵權(quán)的規(guī)定。
因此,判斷搜索服務(wù)商的侵權(quán),就要先判斷內(nèi)容提供商的侵權(quán)。搜索服務(wù)商承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任應(yīng)當(dāng)晚于(至少不能早于)內(nèi)容提供商,如果內(nèi)容提供商承擔(dān)了侵權(quán)責(zé)任,搜索服務(wù)商就無需再承擔(dān)。
同時,如果在確定內(nèi)容提供商是否侵權(quán)并承擔(dān)責(zé)任之前,而就由搜索服務(wù)商承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任,那么權(quán)利人就可以從一次侵權(quán)中獲得兩次以上的賠償,這顯然違背了我國民事賠償?shù)脑瓌t。而如果認(rèn)定搜索服務(wù)商承擔(dān)責(zé)任后,內(nèi)容提供商就可以免責(zé),這樣似乎又將事情本末倒置了。
(4)告知
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2003年修訂后的文本)第5條:“提供內(nèi)容服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,明知網(wǎng)絡(luò)用戶通過網(wǎng)絡(luò)實施侵犯他人著作權(quán)的行為,或者經(jīng)著作權(quán)人提出確有證據(jù)的警告,但仍不采取移除侵權(quán)內(nèi)容等措施以消除侵權(quán)后果的,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民法通則第一百三十條的規(guī)定,追究其與該網(wǎng)絡(luò)用戶的共同侵權(quán)責(zé)任!
而根據(jù)國家版權(quán)局 、信息產(chǎn)業(yè)部于2005年4月30日發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)著作權(quán)行政保護(hù)辦法》(該辦法中的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者包括搜索、鏈接等行為,而互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供者不是指內(nèi)容提供商,而是指上載內(nèi)容的互聯(lián)網(wǎng)用戶)第五條:著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)傳播的內(nèi)容侵犯其著作權(quán),向互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者或者其委托的其他機構(gòu)(以下統(tǒng)稱“互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者”)發(fā)出通知后,互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)立即采取措施移除相關(guān)內(nèi)容,并保留著作權(quán)人的通知6個月。
該辦法第七條: 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者根據(jù)著作權(quán)人的通知移除相關(guān)內(nèi)容的,互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供者可以向互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者和著作權(quán)人一并發(fā)出說明被移除內(nèi)容不侵犯著作權(quán)的反通知。反通知發(fā)出后,互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者即可恢復(fù)被移除的內(nèi)容,且對該恢復(fù)行為不承擔(dān)行政法律責(zé)任。
該辦法第十二條:沒有證據(jù)表明互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者明知侵權(quán)事實存在的,或者互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者接到著作權(quán)人通知后,采取措施移除相關(guān)內(nèi)容的,不承擔(dān)行政法律責(zé)任。
由此可見,搜索服務(wù)商承擔(dān)法律責(zé)任,都應(yīng)是明知侵權(quán)或得到侵權(quán)通知后未斷開鏈接,或者未收到反通知后仍不斷開鏈接的,才承擔(dān)責(zé)任。而內(nèi)容提供商一旦移除了侵權(quán)內(nèi)容,搜索服務(wù)商自然就無法侵權(quán)了。
(5)輔助侵權(quán)
我國民法中有共同侵權(quán)的規(guī)定(《民法通則》第130條),最高人民法院關(guān)于《民法通則》的司法解釋第148條規(guī)定了教唆和幫助侵權(quán)的共同侵權(quán)責(zé)任,最高人民法院《關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2003年修訂后的文本)第4條以此為依據(jù),構(gòu)成了著作權(quán)輔助侵權(quán)的法律依據(jù)。
在美國A&M RECORDS等唱片公司訴Napster案例中,法院引用說明,“一個人明知他人存在侵權(quán)行為,卻對該行為采取了引誘、吸引或?qū)嵸|(zhì)上的幫助,就可能承擔(dān)輔助侵權(quán)的責(zé)任!币虼耍髦蛯嵸|(zhì)上的幫助成為認(rèn)定輔助侵權(quán)的兩大要件。這一點可以作為我國的參考。
2、關(guān)于P2P運營商
據(jù)本人所知,國內(nèi)尚未發(fā)生唱片公司訴P2P運營商的案件,而今年不久前發(fā)生在臺灣的針對Kuro和ezPeer的案件主要是刑事案件,因此P2P運營商案件還得引用美國A&M RECORDS等唱片公司訴Napster案例。
該案例中大致存在以下觀點:
(1)用戶的行為不屬于合理使用,因為其向陌生公眾進(jìn)行了發(fā)行行為;
(2)Napster存在輔助侵權(quán),因為其明知用戶侵權(quán)而提供實質(zhì)性幫助;
(3)Napster存在代理侵權(quán),因為其未盡監(jiān)管職責(zé);
(4)Napster不享受DMCA中的“安全港”保護(hù),因為其不屬于ISP,也未制定符合版權(quán)法的政策。
而在臺灣關(guān)于IFPI針對Kuro和ezPeer的刑事訴訟中,都暗示兩被告要承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任,只不過前者是故意直接侵權(quán),故構(gòu)成犯罪,而后者是輔助侵權(quán),不構(gòu)成犯罪。
3、關(guān)于技術(shù)中立
無論是搜索服務(wù)商還是P2P運營商,都希望通過援引技術(shù)中立來為自己辯護(hù)。技術(shù)中立是一個美國的理念,在我國尚無明確法律依據(jù),不可完全據(jù)此來免除責(zé)任。
另外,技術(shù)中立是相對的,搜索服務(wù)商和P2P運營商均難以完全超脫于技術(shù)之外,也并不是單純出賣技術(shù)營利,最終還要體現(xiàn)為對技術(shù)的應(yīng)用和控制,因此不建議在我國的民事訴訟中過于依賴技術(shù)中立的說法進(jìn)行解脫。
本人曾專門撰文論述互聯(lián)網(wǎng)軟件技術(shù)措施的合法性問題?傮w上講,目的非法的技術(shù)絲毫不能用技術(shù)中立抗辯,而對于目的合法的技術(shù),也只有在出售技術(shù)產(chǎn)品是可以引用該抗辯。
六、司法的角色
互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的案件,往往涉及一個新興產(chǎn)業(yè)、新興技術(shù),而且在技術(shù)和商業(yè)模式上變化極快。這些產(chǎn)業(yè)大多前途巨大但眼下競爭激烈、生存不易。
在處理此類糾紛上,本人建議法院注意以下事項:
1、從鼓勵和扶持行業(yè)健康發(fā)展的角度處理糾紛,尤其要注意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快速和易變特性,多了解產(chǎn)業(yè)的社會現(xiàn)狀,不要就法律問題處理法律問題。
2、法院的糾紛處理方式上,多采取調(diào)解的方式。判決有時是個雙刃劍,對于快速變化中的新問題,不期望畢其功于一役,不急于下判為妥。
3、在應(yīng)對糾紛的理念上,要充分相信并大膽地多發(fā)揮市場的自我調(diào)節(jié)和行業(yè)競爭中的自律機制,不要企圖依靠法院一家力量來包攬公平和正義。從亂到治是個必然的和漸進(jìn)的過程,無需心急。
4、鑒于我國在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)中與世界基本同步走,與先進(jìn)水平差距不大,十分難得,應(yīng)在司法中注意保持和發(fā)揮該趨勢。
六、立法和司法中的獨立思考能力
在我國的一些制度建設(shè)過程中,存在一些不良的趨勢,那就是照搬(或者簡單組合后照搬)發(fā)達(dá)國家的制度,沒有充分考慮中國的實際情況,在制度建設(shè)上幾乎喪失了自我獨立思考和價值判斷的能力,甚至覺得移植于國外本身就是一個充分的理由。這種思路導(dǎo)致我國一些制度創(chuàng)建上脫離國情,導(dǎo)致無法操作,或者因理論化過強而失去立法上的應(yīng)用意義。
最嚴(yán)重的制度移植失敗的例子就是我國的證券制度,這些制度無不看上去很美,但沒有考慮中國的實際情況,沒有結(jié)合中國國情,導(dǎo)致惡劣的后果,幾乎淪為笑話。另外,我國合同法中的要約、承諾制度,由于學(xué)理考慮過重,雖然邏輯上很完美了,但實踐中的合同糾紛并未因此條款而產(chǎn)生過什么變化,這種過于理論化的設(shè)計導(dǎo)致立法資源的浪費,而該下力氣解決的實際問題卻無法解決。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商糾紛中的通知、反通知的制度也與此類似,看上去邏輯很嚴(yán),但難以操作。比如,因通知和反通知會在操作上消耗企業(yè)怎樣的資源,如果就通知和反通知本身產(chǎn)生爭議就會引發(fā)新的糾紛,通知和反通知的對方不承認(rèn)收到怎么辦,通知和反通知的形式和內(nèi)容如何審核,實際應(yīng)用情況如何。所有這些問題在沒有仔細(xì)論證之前就拍腦袋立法,不僅浪費資源,還可能添亂。
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