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  • 規(guī)則、原則、程序——對法律原則的一個詮釋

    [ 周成泓 ]——(2005-10-28) / 已閱30391次

    (二)當事人的程序主體性
    隨著人類社會的不斷發(fā)展,法律逐漸成為主要的社會控制工具,而且當法治成為了一種主要的社會理想和價值追求的時候,法律的基本功能及其使命便在于構(gòu)建并保護以社會主體的權(quán)利為核心內(nèi)容的法律關(guān)系。這種權(quán)利關(guān)系既包括體現(xiàn)了權(quán)力職責(zé)與作用的權(quán)利——權(quán)力關(guān)系,也包括體現(xiàn)私權(quán)利之間相互交換或協(xié)調(diào)關(guān)系的權(quán)利——權(quán)利關(guān)系[25] 。這種法律關(guān)系體現(xiàn)的是社會成員作為主體享有并支配著自己的權(quán)利,并且這種支配形式是多樣化的,它或者是訴求于國家借助公權(quán)力來保護其權(quán)利,或者是讓渡自己的一部分權(quán)利給國家從而接受和服從國家權(quán)力對自己的干預(yù),或者是與其他的社會個體進行一種私權(quán)利的交換。無論哪一種情形,社會個體(包括集合體)在法律關(guān)系當中都是以法權(quán)(利)主體的姿態(tài)出現(xiàn)的。由此,在其產(chǎn)生方式以及行使的方式上,國家權(quán)力就獲得了存在的正當性與合法性;并且,國家權(quán)力的產(chǎn)生目的絕非是將其作用對象當成客體來對待,而是最終服務(wù)于所有成員的整體利益,即服務(wù)于主體——人。
    主體性理念在民事訴訟理論中的實踐,首先體現(xiàn)在傳統(tǒng)的英美法程序中的對抗式訴訟理論和大陸法系的“當事人主導(dǎo)”理論。近代民事訴訟法奠基之作法國1806年民事訴訟法典,以及以其為藍本制定的1865年意大利民事訴訟法典均在一定程度上體現(xiàn)了司法主體性理念[26] (p.22) 。
    主體性理念真正作為司法實踐和改革的重要目標而確立并大力推廣,則發(fā)生于當代。如自上世紀70年代發(fā)韌并持續(xù)至今的在世界范圍內(nèi)掀起的使訴訟便利公民、低廉有效的“接近正義”運動,便在相當大程度上體現(xiàn)了主體性理念。學(xué)者們?yōu)榫S護民事訴訟當事人的主體性地位,避免當事人作為審判客體來對待,提出了衡量民事審判是否正當?shù)囊罁?jù)不僅在于判決內(nèi)容是否具有正當性,還在于民事程序本身能否保證當事人參與的觀點。如我國民事訴訟法學(xué)者王亞新先生指出,司法審判在許多方面的特點都可以視為在制度上對判決的可變性加以嚴格限制的必要或非必要的條件,但這些條件中最直接也最具根本性意義的因素恐怕還在于訴訟審判所特有的程序以及體現(xiàn)于其中的當事人對抗結(jié)構(gòu) [27] (p.351) 。
    這種當事人相互對抗的程序結(jié)構(gòu)意味著把更多的訴訟行為作為權(quán)利賦予當事人,而不是作為權(quán)力留給法官。盡管最終作出判決的是法官,但當事人卻是形成判決的主體。在整個訴訟過程中,盡管法官主持著程序的進行,卻一直處于被動的地位[28] (p.41) 。由于整個訴訟都是按照當事人的意思展開的,按照自我選擇即自我負責(zé)的法理,當事人必須對法官的判決表示認可與服從。于是,當事人的訴訟權(quán)利同時也成了一種負擔和責(zé)任。這樣,當事人在實體領(lǐng)域中的訴求在進入程序之后,便在訴訟這一“法的空間”里置換成了程序上的需求,當事人從實體權(quán)利的享有者、支配者,轉(zhuǎn)換成了程序的利用者、支配者,成了程序主體。
    尊重當事人的程序主體性,意味著法官在運用法律原則進行裁判時,必須尊重當事人的人格權(quán)、處分權(quán)以及其他各項訴訟權(quán)利;并為當事人理性、有效地參與訴訟、影響訴訟的結(jié)局提供便利和保障。
    結(jié)語
    如前所述,規(guī)則與原則之間的關(guān)系其實就是嚴格規(guī)則與自由裁量的關(guān)系,原則的出現(xiàn)正是為了克服嚴格規(guī)則的弊端,二者的關(guān)系究其根本就是立法機關(guān)與司法機關(guān)之間的權(quán)力分配問題。在成文法中設(shè)立原則,將人(法官)的因素引入法律的運作過程中,“使法典由自行運轉(zhuǎn)不息的永動機演變?yōu)槿恕獧C(法典)系統(tǒng)!盵29] (p.307) 法律原則的模糊性、衡平性賦予了法官司法自由裁量權(quán),使法官得以發(fā)揮其智慧以彌補成文法的缺漏,甚至根據(jù)社會的理想、法律的目的干預(yù)具體法律概念、法條、法律規(guī)范之適用,以使法律能夠應(yīng)對現(xiàn)代變動不居的社會形勢。上個世紀中期以后出現(xiàn)的社會性民事訴訟正是這一現(xiàn)象在民事訴訟中的反應(yīng)。
    對于規(guī)則與原則之間關(guān)系的整合,筆者以為,按照龐德的律令-技術(shù)-理想的法律模式,應(yīng)是在法律“理想”的指引下,法官運用司法“技術(shù)”,遵守律令,按照自己的良知和理性來靈活地處理——從根本上來說,司法公正最終只能委諸于法官——現(xiàn)代許多人,包括一些法學(xué)家對此仍沒有充分的認識,他們?nèi)宰鲋鴩栏褚?guī)則的美夢,仍在做著早已證明是行不通的方案設(shè)計!對嚴格規(guī)則與自由裁量的調(diào)和,是鐵面的規(guī)則于彈性的正義、溫情的仁慈,以及對于人類個體靈魂的終極關(guān)照之間作出某種衡平的過程[30]。 但另一方面,原則也具有自己內(nèi)在的缺陷。現(xiàn)在一些激進的原則中心主義者甚至倡言要建立一種“原則共同體”,這是“一種由與正義、公平和正當訴訟程序有明確關(guān)系的單一而又前后一致的想像力所支配的共同體”,“它承認整體性是一種明智的政治理論”,而且也“承認整體性的判決原則高于法律”[31]。 (p.196) 照此觀點推理下去,整個法律體系的運作就交給了“整體性”——一種完全沒有確定性而交由法官解釋、裁量的東西,這樣,單個裁判甚至整個法制系統(tǒng)的確定性和公正性都很難得到保證。
    綜合上述,從嚴格規(guī)則主義到在成文法中引入原則,承認法官的能動性,注重司法技術(shù),從靜態(tài)法過渡到動態(tài)法,從立法中心轉(zhuǎn)移到司法中心,使法律體系從一個在邏輯上和正當性上自立自足的體系轉(zhuǎn)換到一個流動的、開放的體系,給現(xiàn)代司法注入了不確定因素。而對法官進行約束、消除這一不確定性因素最好的辦法就是程序控制 ,利用現(xiàn)代法律程序的主體性、反思機制以及學(xué)習(xí)機制來防止自由裁量權(quán)的濫用。

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