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    [ 巫水清清 ]——(2023-6-18) / 已閱2230次

    《判例刑法學(xué)》(上)案例一,李某組織賣淫案

    一、案情及訴訟過程
    2003年1月至8月,被告人李某為營利,先后與劉某、冷某等人預(yù)謀后,采取張貼廣告、登報的方式招聘男青年做“公關(guān)人員”,并制定了《公關(guān)人員管理制度》(以下簡稱《管理制度》)!豆芾碇贫取芬(guī)定:“公關(guān)人員”臺費每次80元,包間費每人50元(由客人付),包房過夜費每人100元;最低出場費每人200元,客人將“公關(guān)人員”帶離工作場地超過30分鐘,“公關(guān)人員”可索要出場費并交納80元;客人投訴某一“公關(guān)人員”超過3次,除對該人員罰款外,還立即除名;“公關(guān)人員”上崗前需交納管理費200元和身份證原件,上崗后需交納押金300元;符合管理規(guī)定,離店時押金全部退還;離店需提前15天書面申請,否則不退押金;“公關(guān)人員”上崗前須經(jīng)檢查、培訓(xùn),服務(wù)前自備用具;必須服從領(lǐng)導(dǎo),外出30分鐘必須向經(jīng)理請假,經(jīng)經(jīng)理或管理人員同意后方可外出,違者罰款80元;出場后,次日下午2:00前必須報到,每天下午2:00、晚7:30、夜3:00點名,點名不到罰款80元,等等。李某指使劉某、冷某對“公關(guān)先生”進行管理,并在其經(jīng)營的3間酒吧內(nèi)將多名“公關(guān)先生”多次介紹給男性顧客,由男性顧客將“公關(guān)人員”帶到××大酒店等處從事同性賣淫活動。
    被告人李某辯稱,其行為不構(gòu)成犯罪。其辯護人提出:刑法及相關(guān)司法解釋對于同性之間的性交易是否構(gòu)成賣淫未作明文規(guī)定,而根據(jù)有關(guān)辭典的解釋,賣淫是指婦女出賣肉體的行為。因此,組織男性從事賣淫活動的,不屬于組織賣淫,不危害社會公共秩序和良好風(fēng)尚;依照罪刑法定原則,李某的行為不構(gòu)成犯罪。
    江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院認為:被告人李某以營利為目的,招募、控制多人從事賣淫活動,其行為已構(gòu)成組織賣淫罪,依法應(yīng)予嚴懲。被告人李某關(guān)于其行為不構(gòu)成犯罪的辯解,其辯護人關(guān)于賣淫不包括男性之間的性交易的辯護意見不能成立。根據(jù)我國刑法規(guī)定,組織賣淫罪是指以招募、雇傭、引誘、容留等手段,控制、管理多人從事賣淫的行為;組織他人賣淫中的他人,主要是指女性,也包括男性。被告人李某以營利為目的,組織“公關(guān)人員”從事金錢與性的交易活動,雖然該交易在同性之間進行,但該行為亦為賣淫行為,亦妨害了社會治安管理秩序,破壞了良好的社會風(fēng)尚,故李某的行為符合組織賣淫罪的構(gòu)成條件。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第三百五十八條、第六十四條之規(guī)定,于2004年2月17日判決如下:(1)被告人李某犯組織賣淫罪,判處有期徒刑八年,罰金人民幣六萬元。(2)被告人李某違法所得一千五百元予以追繳。
    一審判決后,被告人李某不服,以組織同性賣淫不構(gòu)成犯罪、量刑過重為由,提出上訴。
    江蘇省南京市中級人民法院:駁回上訴,維持原判。
    二、爭議問題及裁判理由
    李某案發(fā)生以后,其處理過程并不順暢。根據(jù)有關(guān)媒體的報導(dǎo),2003年8月17日,李某等人歸案。警方根據(jù)李某等人的口供,以及掌握的其他證據(jù),以涉嫌組織賣淫罪、協(xié)助組織賣淫罪,將李某等人刑事拘留,隨后向檢察機關(guān)提請批捕。警方向檢察機關(guān)提請批捕后,對案件如何定性出現(xiàn)了爭議。秦淮區(qū)檢察院經(jīng)過再三研究,最終認定刑法對組織同性賣淫行為沒有明確界定,按照“法無明文規(guī)定不為罪”的刑法原則,李某等人的行為并不構(gòu)成組織賣淫罪,李某等人應(yīng)當(dāng)“無罪釋放”。此前,鑒于此類案件的特殊性,四川省成都市檢察院曾拒絕受理同性戀賣淫案件。由于李某這起案件比較少見,警方為慎重起見,特地請教了南京市一些法律界人士。南京大學(xué)法學(xué)院刑法學(xué)教授、江蘇省刑事辯護委員會主任孫國祥和南京市律師協(xié)會副會長薛濟民律師都認為,刑法第358條規(guī)定的組織他人賣淫行為中的他人并沒有特指女人,就應(yīng)該理解為包括男人。因此,李某案應(yīng)按有罪論處。同時,警方還找出了全國其他城市的類似判例。檢察院認為,上海等地對類似案件作出的有罪判決,并沒有請示立法機關(guān)或相關(guān)上級司法機關(guān),因此不具有借鑒性和參照性。此外,法律界人士的觀點屬于學(xué)理解釋,也不宜引用。所以,李某等人應(yīng)被無罪釋放。之后,檢察院作出不批捕決定。按法律規(guī)定,李某等人必須在最長刑事拘留時間30天之內(nèi)獲釋,否則就是超期羈押。不得已,警方按法律規(guī)定,在向檢察院申請復(fù)議的同時,將李某等人釋放。復(fù)議的最終結(jié)果是,檢察院維持原來的意見。鑒于這起案件的特殊性,檢察院、警方將案件向上級部門做了匯報。在江蘇省政法委的協(xié)調(diào)下,江蘇省級政法部門召開了案件研討會。江蘇省政法委有關(guān)負責(zé)人認為,李某等人的行為已造成較為嚴重的社會危害,符合犯罪的基本特征,會議決定立刻由江蘇省高級人民法院向最高人民法院請示。最高人民法院接到請示后隨即向全國人大常委會做了匯報。2003年10月下旬,案件的特殊性引起了全國人大常委會的關(guān)注,人大常委會下屬專業(yè)委員會聽取案件匯報后,作出口頭答復(fù):組織男青年向同性賣淫,比照組織賣淫罪定罪量刑。由此可見,本案的最終定性經(jīng)歷了一個曲折的演變過程。本案爭議的核心問題在于:組織男性從事同性之間性交易活動的,是否構(gòu)成組織賣淫罪?而這個問題,又直接與賣淫一詞的界定相關(guān)。
    案例評析:
    本案例的處理,一波三折。究其原因,還是西方法學(xué)中的法律解釋給我們帶來的困擾。不管是認定構(gòu)成犯罪,還是認定不構(gòu)成犯罪,都是基于法律解釋得出的結(jié)論。法律解釋允許個性化的理解,無章可循,出現(xiàn)罪與非罪、此罪與彼罪之爭,大家早就習(xí)以為常了。

    法律解釋是怎么來的?之前的文章中,我反復(fù)闡述過,法律解釋是個偽命題。法律解釋源自于法律的不確定性。而法律的不確定性,又是法學(xué)家給法律下定義時,出現(xiàn)兩個錯誤才人為“創(chuàng)造”出來的,即實在法是開放的、不協(xié)調(diào)的、不完全的體系;假如不犯兩個錯誤,實在法則是封閉的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。此時的法律條文,是行為實體、行為整體、客觀事物。舉個例子,“故意殺人的”,按照西方的法律定義,那么“故意殺人的”罪狀,描述的是現(xiàn)實中一般的、通常的使用刀具、槍支故意致人死亡的情形,對于現(xiàn)實中故意致人死亡,例如,將人掐死,將人燒死,將人毒死,將人推下懸崖摔死等特殊的、個別的情形,“故意殺人的”罪狀不能直接涵蓋,“故意殺人的”罪狀能否適用,具有不確定性,具體表現(xiàn)為“法律疑義”“法律漏洞”等法律適用的疑難問題。為了解決這些疑難問題,法律解釋和法律推理等法學(xué)方法論,應(yīng)運而生。然而,一旦法律規(guī)范回歸行為實體、行為整體、客觀事物屬性,也就是說,給法律下定義不犯兩大錯誤,結(jié)果神奇的景象出現(xiàn)了:“故意殺人的”罪狀,不僅涵蓋了所有一般的、通常的情形,而且涵蓋了全部特殊的、個別的情形。此時,“故意殺人的”罪狀本身,文字符號描述的是一種客觀事物或者現(xiàn)象,即“故意殺人的”是一種客觀事物或者現(xiàn)象。由于所有的客觀事物或者現(xiàn)象,都具有千姿百態(tài)的具體表現(xiàn)形式,根本不需要解釋。無論是過去、現(xiàn)在、將來的任何具體個案,無論采取何種手段,透過現(xiàn)象看本質(zhì),只要是故意致人死亡的,都符合“故意殺人的”本質(zhì)。換言之,“故意殺人的”罪狀,對千姿百態(tài)的具體個案的所有情形實現(xiàn)了全覆蓋。法律的不確定性根本不存在。與法律不確定性相對應(yīng)的“法律疑義”、“法律漏洞”等疑難問題,同樣也不存在。法律的不確定性是個偽命題。為了解決法律不確定性而量身定制的所謂法律解釋和法律推理,同樣是偽命題。

    弄明白了罪狀是客觀事物或者現(xiàn)象,在此用三分鐘解決李某組織賣淫案:賣淫是一種客觀事物或者現(xiàn)象,組織賣淫也是一種客觀事物或者現(xiàn)象。由于客觀事物或者現(xiàn)象具有與時俱進的屬性,所以賣淫這種客觀事物或者現(xiàn)象,在我國先后出現(xiàn)女性向男性賣淫,男性向女性賣淫,男性向男性賣淫等具體表現(xiàn)形式,透過現(xiàn)象看本質(zhì),就會發(fā)現(xiàn)女性向男性賣淫,男性向女性賣淫,男性向男性賣淫三種具體賣淫表現(xiàn)形式,本質(zhì)都是錢性交易,出賣身體供對方為性行為。因此,三種賣淫具體表現(xiàn)形式,具有本質(zhì)上的同一性,是相同的客觀事物或者現(xiàn)象。相同事物,相同處理。故直接認定男性向男性賣淫,就是刑法意義上的賣淫行為。就組織賣淫這種客觀事物或者現(xiàn)象而言,從案情介紹看,顯而易見,李某構(gòu)成組成賣淫罪。只要方法對頭,案例如此簡單,三分種解決足夠了。

    再看看陳興良教授用了15頁紙,闡述使用法律解釋的方法解決此案。仔細研究發(fā)現(xiàn),陳教授所謂的法律解釋,實際是故弄玄虛。原文“以賣淫而言,其本質(zhì)含義是性交易,在一般情況下指異性之間的性交易。但在某些特殊情況下,將同性之間的性交易包含在賣淫的內(nèi)涵之中,并不違反該詞的基本含義。因此,對賣淫一詞作如此解釋,顯然是合乎解釋原理的。”這段話前一部分,使用了“本質(zhì)”用語,是在客觀事物或者現(xiàn)象層面上闡述的,是實的一面。接著,所謂的特殊情況下,同性之間的性交易也包含在賣淫的內(nèi)涵之中,并不違反該詞的基本含義。這是在文字層面上的闡述,是虛的一面。然后,仍然是在虛的文字層面上,得出賣淫包含同性交易合乎解釋原理。該結(jié)論顯然武斷了。因為一實一虛,是不能邏輯推理的。更重要的是,在文字含義層面上,將“賣淫”最初的女性向男性賣淫,解釋成為本案中的男性向男性賣淫,根本不可能做到?梢,文義解釋是無法實現(xiàn)的偽命題。

    原文“對刑法用語,應(yīng)當(dāng)適應(yīng)社會發(fā)展,結(jié)合現(xiàn)實語境,作出符合時代一般社會觀念和刑法精神的解釋。這并不違背罪刑法定原則,相反是貫徹罪刑定原則的當(dāng)然要求。因為:其一,一個詞的通常的意義是在逐漸發(fā)展的,在事實的不斷再現(xiàn)中形成的;法律制定以后,其所使用的文字還會不斷產(chǎn)生新的含義;任何一種解釋如果試圖用最終的、權(quán)威性的解釋取代基本文本的開放性,都會過早地吞噬文本的生命;在解釋刑法時,必須正視刑法文本的開放性,適應(yīng)社會生活事實的發(fā)展變化科學(xué)界定法律用語的準確含義,不能將熟悉與必須相混淆,否則便會人為窒息刑法的生命,使刑法懲治犯罪、保護法益的功能無法有效實現(xiàn)。其二,堅持罪刑法定原則不僅要求做到法無明文規(guī)定不為罪,法無明文規(guī)定不處罰;同時,將罪刑法定原則中的法無明文規(guī)定曲解為法無明確規(guī)定是教條的、錯誤的,在有的場合下,甚至可以說在很多場合下,即使刑法本身及其有權(quán)刑法解釋對某些行為(實質(zhì)是某些刑法用語)未作明確、具體的規(guī)定,但若能在準確把握刑法精神、科學(xué)運用刑法解釋原理的前提下,將該行為解釋進刑法的明文規(guī)定之中,則對該行為進行定罪處罰就并不違反罪刑法定原則,相反,恰恰是貫徹罪刑法定原則的當(dāng)然要求。”這段話讀起來貌似高深莫測,其實純屬吹牛扯淡,忽悠大家的。只要讓陳教授用實例來演示、驗證一下,吹牛逼、瞎扯淡的底色馬上暴露出來。什么文字還會不斷產(chǎn)生新的含義,什么基本文本的開放性,什么過早的吞噬文本的生命,什么必須正視刑法文本的開放性,什么將該行為解釋進刑法的明文規(guī)定之中,等等,都是主觀臆測,都是胡說八道,沒有任何依據(jù)可言。其實就是裝神弄鬼,故弄玄虛。不明真相的人,還以為有大神降臨了,實際是自己被忽悠瘸了。

    原文“根據(jù)孟德斯鳩的觀點,法律是不經(jīng)解釋就可以直接適用的,解釋會有損于法律的原意。而貝卡利亞更是從罪刑法定原則出發(fā)得出結(jié)論:刑事法官根本就沒有解釋刑事法律的權(quán)利,因為他們不是立法者,貝卡利亞深入地闡述了否定法官的法律解釋權(quán)的理由。”“這種法律不經(jīng)解釋即可直接適用的觀點,是以存在一部明確而完備的刑法典為前提的,即一切事宜均己在刑法典中明白無誤地加以規(guī)定。在這種情況下,刑法當(dāng)然不經(jīng)解釋即直接適用,解釋反而添亂。但是,這一前提是根本不存在的!边@兩段話反映了西方法學(xué)家對法律明確性的理想與追求。實際上,只要西方法學(xué)家給法律下定義時,不犯兩大錯誤,遵循一種客觀事物或者現(xiàn)象對應(yīng)唯一的定義的普遍規(guī)律,那么一部明確而完備的刑法典,就會呈現(xiàn)在人們的面前。孟德斯鳩、貝卡利亞的理想與追求,就會成為活生生的現(xiàn)實。在這種語境中,實在法就是客觀事物或者現(xiàn)象的法,實在法的條文本身,都是客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)特征。

    原文“主觀解釋論認為,法律是立法者為社會一般人設(shè)計的行為規(guī)范,表達了立法者希望或不希望、允許或不允許人們從事什么樣的行為的主觀愿望!边@段話違反常識。實際上,成文法的法律規(guī)范,都是現(xiàn)實社會中先出現(xiàn)了相關(guān)的具體案例。然后,由立法者反復(fù)對照具體案例,使用文字符號概念,描述行為實體、行為整體、客觀事物的本質(zhì)特征而來的。例如,刑法第308條之一,有請大家仔細斟酌該條文及具體案例。法律條文,源自具體案例,先有具體案例,后有法律條文。法律條文,絕不是什么立法者設(shè)計出來的,而是人們在社會實踐中創(chuàng)造出來的行為實體、行為整體、客觀事物。西方法學(xué)家認為法律規(guī)范是立法者設(shè)計出來的,非常幼稚。這充分說明,全球的法學(xué)家都是書呆子式的蠢貨。在西方法學(xué)語境中,不是書呆子式的蠢貨,當(dāng)不了法學(xué)家。驗證書呆子式的蠢貨是否屬實,方法很簡單,在沒有具體案例的情形下,讓全球的法學(xué)家傾巢出動,草擬出一個能夠?qū)嵱玫姆梢?guī)范來,就知道了。能夠草擬出來的法學(xué)家,至今還沒有出生。而且,其他人也不可能做到。

    作者簡介:湖南省城步苗族自治縣 巫水清清
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