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  • 評述現(xiàn)代西方法學(xué)偽科學(xué)的本質(zhì)

    [ 巫水清清 ]——(2023-6-1) / 已閱2287次

    評述現(xiàn)代西方法學(xué)偽科學(xué)的本質(zhì)

    西方法學(xué)是偽科學(xué)。西方?jīng)]有真正的法學(xué)家,或者說西方真正的法學(xué)家還沒有出生。在定義法律時(shí),西方法學(xué)家出現(xiàn)了不可思議的錯誤:只看到實(shí)體法、程序法的文字符號,兩者沒有差別,實(shí)體法與程序法被混為一談。所以,德國法學(xué)家拉德布魯赫說:法律是人類的作品,并且像人類的其他作品一樣,只有從他的理念出發(fā)才能被理解。
    在西方法學(xué)家眼里,法律是人類的作品,是文字符號技術(shù)。例如,刑法第二百三十二條,“故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑”。在西方法學(xué)語境中,“故意殺人的”罪狀,是五個(gè)文字符號,是法學(xué)理論研究的唯一對象。由于受語言文字表達(dá)力的限制,法律規(guī)則是一個(gè)開放的、不協(xié)調(diào)的、不完全的體系。
    實(shí)體法是一種客觀事物或者現(xiàn)象,程序法是另一種客觀事物或者現(xiàn)象,兩者性質(zhì)不同,必須分別定義。實(shí)體法是社會矛盾+國家解決辦法;程序法是國家解決社會矛盾的方法、步驟。其中,社會矛盾,國家解決辦法,國家解決社會矛盾的方法、步驟,都是現(xiàn)實(shí)社會中的客觀事物或者現(xiàn)象。
    汽車,“故意殺人的”,寫在紙上,都是文字符號。在文字符號上,汽車,“故意殺人的”,它們都是一個(gè)開放的、不協(xié)調(diào)的、不完全的體系。其實(shí),汽車,“故意殺人的”,都是現(xiàn)實(shí)中的客觀事物或者現(xiàn)象,將汽車、“故意殺人的”,回歸到客觀事物或者現(xiàn)象,那么汽車,“故意殺人的”,它們都是封閉的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。因?yàn)榻柚诳陀^事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)屬性,輕易地突破了語言文字表達(dá)力的限制,可以包羅萬象。例如,蘋果,世界上永遠(yuǎn)不可能有兩個(gè)相同的蘋果。可是,過去,現(xiàn)在,將來,任何一個(gè)蘋果,都可以涵括在“蘋果”概念中!肮室鈿⑷说摹币惨粯,世界上沒有兩個(gè)完全相同的故意殺人案?墒,過去,現(xiàn)在,將來,任何一個(gè)故意致人死亡的具體案件,都可以涵括在“故意殺人的”概念中?陀^事物或者現(xiàn)象,雖然具體表現(xiàn)形式千姿百態(tài)、形形色色,但是,全部具有相同的本質(zhì)屬性?梢,利用客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)屬性,輕易實(shí)現(xiàn)了包羅萬象。
    法律適用的內(nèi)在邏輯,就是透過現(xiàn)象看本質(zhì),相同事物相同處理。對于結(jié)果犯而言,透過現(xiàn)象看本質(zhì),具體案例與法律規(guī)范的罪狀,兩相比較,如果結(jié)果完全相同,行為具有等價(jià)性、相當(dāng)性,則具體案例與罪狀具有相同性質(zhì),將法律規(guī)范中的國家解決辦法(量刑)適用于具體案例,就是裁判結(jié)論。對于行為犯,透過現(xiàn)象看本質(zhì),具體案例與法律規(guī)范的罪狀,兩相比較,如果行為具有等價(jià)性、相當(dāng)性,則具體案例與罪狀具有相同性質(zhì)。顯然,透過現(xiàn)象看本質(zhì),操作簡單直觀,一目了然。最關(guān)鍵的是,任何具體個(gè)案的定性定罪,一切以案件事實(shí)說話,在事實(shí)層面上解決問題。法律適用不需要價(jià)值判斷。法律適用這個(gè)特殊屬性,為全國電腦辦案,統(tǒng)一全國司法,奠定了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。司法人員未來將被人工智能取代,人為干擾因素被徹底消除。需要補(bǔ)充的是,透過現(xiàn)象看本質(zhì),是眾多其他學(xué)科認(rèn)識客觀世界的通用方法。
    任何行為規(guī)則,都遵循有原則,必有例外的普遍規(guī)律。法律規(guī)則同樣如此。所以,罪刑法定了原則,就同時(shí)罪刑法定了例外。例如,罪刑法定了故意殺人的,是罪,是違法犯罪行為,同時(shí),罪刑法定了故意殺人的例外,是非罪,是正當(dāng)合法行為。這是罪刑法定原則的完整版,也是罪刑法定原則的應(yīng)有之義。西方法學(xué)家提出了罪刑法定原則,雖說是個(gè)閹割版,仍有其偉大之處。除此之處,則是乏善可陳的。
    有原則,必有例外,是法律適用的第一原則。原則是一種客觀事物或者現(xiàn)象,例外是另一種客觀事物或者現(xiàn)象,原則與例外是性質(zhì)相反的?墒,在西方法學(xué)語境中,法律規(guī)范是人類的作品,是文字符號技術(shù),原則與例外是混為一談的。例如,故意殺人犯罪該當(dāng)構(gòu)成要件,即罪狀“故意殺人的”,正當(dāng)防衛(wèi)殺人也該當(dāng)構(gòu)成要件,即罪狀“故意殺人的”,同一概念,黑白同框,犯了邏輯錯誤。而且,帶來了一系列的疑難問題,例如,洞穴奇案,電車難題等,無法得到妥善處理。為此,需要西方法學(xué)家創(chuàng)設(shè)了犯罪論體系,衡平法等糾正原則與例外混為一談的錯誤。實(shí)際上,西方法學(xué)家及其在國內(nèi)的徒子徒孫,是在裝傻充愣,無視邏輯錯誤,故意掩耳盜鈴。
    如何判斷例外。原則是違法犯罪,例外就是合法正當(dāng)。在這種情形下,判斷例外的方法是,以社會一般人的立場,在相同處境中,如果實(shí)施同樣行為的人占大多數(shù),該行為就是法定的例外。例如,洞穴奇案,電車難題。實(shí)際上,法律規(guī)范早就明確規(guī)定了這兩個(gè)虛擬案例的被告人無罪,而且行為合法正當(dāng)。為什么這兩個(gè)虛擬案例無罪?由于西方法學(xué)家對罪刑法定原則,僅有一知半解。所以,他們是百思不得其解,至今仍然還在黑暗中摸索。原則是合法正當(dāng),例外就是違法犯罪。在這種情形下,判斷例外的方法是,以社會一般人的立場,在相同的處境中,如果實(shí)施同樣行為的人占極少數(shù),該行為就是法定的例外。例如,職業(yè)打假。國內(nèi)有學(xué)者鼓吹職業(yè)打假無論如何不構(gòu)成敲詐勒索罪,是中了西方法學(xué)的流毒,已經(jīng)病得不輕了。
    先有案例,后有法條。西方法學(xué)認(rèn)為,法律規(guī)范是立法者為社會公眾創(chuàng)設(shè)的行為規(guī)范,先有法條,后有案例,主觀決定客觀。實(shí)際上,順序正好相反,先有案例,后有法條,客觀決定主觀。例如,我國刑法第三百零八條之一,先有案例,后有法條。法條是根據(jù)實(shí)際案例,透過現(xiàn)象看本質(zhì),透過實(shí)際案例的外在表現(xiàn),看清楚內(nèi)在的本質(zhì)特征或者屬性,再用語言文字表達(dá)出來。該語言文字符號,即罪狀,就是該客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)特征或者屬性,罪狀就是客觀事物或者現(xiàn)象。也就是說,法律規(guī)范是行為實(shí)體、行為整體、客觀事物或者現(xiàn)象。所謂先有法條,后有案例,根本不可能實(shí)現(xiàn)。即使在世的法學(xué)家全部傾巢出動,如果沒有具體案例,想要擬出一個(gè)實(shí)用的法律條文,將是癡心妄想。其他人,同樣不可能擬出來的。這充分證明,所謂的法律規(guī)范是人類的作品,是文字符號技術(shù),完全是主觀臆測的產(chǎn)物,根本不切實(shí)際。
    西方法學(xué)的法律定義是虛擬的。由于只看到實(shí)體法、程序法的文字符號,忽略了實(shí)體法與程序法是代表不同的客觀事物或者現(xiàn)象,將實(shí)體法與程序法混為一談。結(jié)果,所謂的法律定義,不是法律定義,而是實(shí)體法與程序法的共性特征,實(shí)際對應(yīng)了兩種客觀事物或者現(xiàn)象。然而,該共性特征,被西方法學(xué)家長期作為法律定義使用。如此一來,應(yīng)該與法律定義所對應(yīng)的唯一的客觀事物或者現(xiàn)象,現(xiàn)實(shí)中并不存在。于是,與法律定義相對應(yīng)的,就是一種虛擬的事物或者現(xiàn)象。也就是說,與法律定義相對應(yīng)的法律,是虛擬的事物。實(shí)際上,這種共性特征的法律定義,原本就不是法律定義,不具備定義對象的唯一性特征,沒有辦法定義,法律區(qū)別于其他客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)特征。這就意味著,現(xiàn)代法學(xué)理論大廈的基石,即法律定義——法律是人類的作品,是虛擬的、主觀臆測的,不切實(shí)際。這個(gè)結(jié)論,從根本上動搖了現(xiàn)代法學(xué)的基礎(chǔ)。顯然,建立在法律定義基礎(chǔ)上的現(xiàn)代法學(xué)理論大廈,由于基石是虛擬的,現(xiàn)代法學(xué)毫無疑問是虛擬理論,是偽科學(xué)。分不清偽科學(xué)的法學(xué)院的教授和博導(dǎo),是蠢貨,傳播偽科學(xué)的法學(xué)院,是誤人子弟學(xué)院。

    下面帶數(shù)字頁碼的段落,均摘自王洪教授《制定法推理與判例法推理》(修訂版)一書,筆者進(jìn)行評述,向讀者介紹西方法學(xué)家們?nèi)匀辉诤诎抵袩o序摸索的情況:
    18世紀(jì)法國思想家孟德斯鳩有一個(gè)夢想:“有一天法律會非常完美,法官只要看一眼就夠了!蔽ɡ碇髁x,概念法學(xué)或者法典萬能主義,他們確信,成文法或法典是“被寫下來之理性”,是“完美無缺的”,具有“邏輯的自足性”和“論理的完結(jié)性”,不存在任何漏洞也根本無所謂漏洞。
    在他們看來,憑借理性建立的實(shí)在法體系是完美的或者無缺陷的,從國家制定的成文法即國家的實(shí)證法之中能夠找到毫無疑義的、無可爭議的法律規(guī)則,從當(dāng)前的實(shí)在法制度中能夠直接得出正確的判決……概念法或法典萬能主義堅(jiān)持“成文法至上”“法典萬能”和“法典之外無法源”的觀點(diǎn),獨(dú)尊國家制定的成文法特別是法典,視國家制定的實(shí)在法為唯一的法源,要求一切問題均應(yīng)在法典內(nèi)尋求根據(jù)加以解決。P159

    評述:孟德斯鳩的夢想是能夠?qū)崿F(xiàn)的。只要法律規(guī)范,回歸行為實(shí)體、行為整體、客觀事物或者現(xiàn)象,夢想就成為現(xiàn)實(shí)。只可惜,他未能找到實(shí)現(xiàn)夢想的途徑。原因就在于法律定義的對象,是虛擬的事物。法律淪為虛擬事物,使得西方法學(xué)家被自己蒙住了雙眼,理論研究迷失了方向。一旦法律規(guī)范回歸到行為實(shí)體,回歸到客觀事物或者現(xiàn)象,成文法就是“完美無缺的”,具有“邏輯的自足性”和“論理的完結(jié)性”,不存在任何漏洞,一切問題都在法典內(nèi)加以解決,法典萬能主義就是活生生的現(xiàn)實(shí)。

    這樣的“法律公理體系之夢”在歐洲大陸盛行一時(shí)。20世紀(jì)初利益法學(xué)代表人物赫克推翻了概念法學(xué)等編造的法律無漏洞或者具有邏輯自足性的神話。他揭示了德國民法典存在的法律漏洞問題。赫克指出:“即使是最好的法律,也存在漏洞!币延械姆刹⒉荒芨采w司法的全部領(lǐng)域,總是有某些案件要依靠法官的自由裁量權(quán)來決定。赫克的看法是以耶林為代表的目的法學(xué)和以埃爾里希為代表的自由法學(xué)對概念法學(xué)批評的繼續(xù),得到了以薩來及惹尼為代表的法國科學(xué)法學(xué)派或自由法運(yùn)動以及美國社會法學(xué)、現(xiàn)實(shí)主義法學(xué)和批判法學(xué)的普遍認(rèn)同。美國現(xiàn)實(shí)主義法學(xué)家弗蘭克認(rèn)為法律的確定性是一個(gè)“基本法律神話”。英國分析法學(xué)家哈特也將之稱為一個(gè)“高貴的夢!盤160

    評述:任何事物的定義,只能針對唯一的對象,唯一性極為重要。定義的內(nèi)容就是該事物區(qū)別于其他事物的本質(zhì)特征。由于法律定義的唯一對象,現(xiàn)實(shí)中并不存在,實(shí)際是二個(gè)對象(實(shí)體法與程序法),被人為地作為一個(gè)事物予以定義。因此,法律定義的事物,是人為虛擬的事物。法律被人為地虛擬化。由于法律是虛擬的事物,大家誰都沒有真正見過它,如同盲人摸象一樣,各自根據(jù)自己的見解,去理解法律定義,這就是形形色色的法學(xué)流派,層出不窮的內(nèi)在原因。由于法律被定義為人類的作品,文字符號,成了法學(xué)理論研究的唯一對象。受文字符號表達(dá)力的限制,必然存在漏洞。這是因?yàn)椋刹皇强陀^事物或者現(xiàn)象后,就喪失了客觀事物或者現(xiàn)象本身具有無限表達(dá)力的優(yōu)勢。例如,“故意殺人的”罪狀,如果只是文字符號技術(shù),那么該罪狀能夠?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中的具體案例提供答案的情形,就是有限的。也就是使用刀、槍致人死亡的情形。如果“故意殺人的”罪狀是行為實(shí)體、行為整體、客觀事物或者現(xiàn)象,那么過去、現(xiàn)在、將來無論行為人使用什么手段、方法,只要是故意致人死亡的案例,都具有“故意殺人的”本質(zhì)屬性,都成立故意殺人罪。這就意味著,法律不存在漏洞,法律覆蓋司法的全部領(lǐng)域,沒有案件需要法官的自由裁量權(quán)。弗蘭克的“基本法律神話”,不再是神話,哈特的“高貴的夢”,不再是夢,都成為了現(xiàn)實(shí)。

    他們認(rèn)為不可能創(chuàng)制出完美無缺的實(shí)在法。任何實(shí)在法都是不完整、有缺陷、存在漏洞的,而且根據(jù)邏輯推論并不總能從現(xiàn)存法律得到令人滿意的答案。他們張揚(yáng)法律的不確定性和可爭議性,否定法律的確定性、客觀性和中立性……P161

    評述:如果法律規(guī)范是人類的作品,是文字符號技術(shù),那么的確不可能創(chuàng)制出完美無缺的實(shí)在法。因?yàn)槲淖址柕谋磉_(dá)力有限。但是,表達(dá)現(xiàn)實(shí)中的客觀事物或者現(xiàn)象的文字符號,具有無限的表達(dá)力。法律規(guī)范恰好是表達(dá)行為實(shí)體、行為整體、客觀事物或者現(xiàn)象的文字符號,法律規(guī)范實(shí)際是封閉的、確定的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。只不過,西方法學(xué)家及其國內(nèi)的徒子徒孫,只看到成文法的文字符號,不明白文字符號本身就是客觀事物或者現(xiàn)象,產(chǎn)生了錯覺。所謂的張揚(yáng)法律的不確定性和可爭議性,否定法律的確定性、客觀性和中立性,充分表現(xiàn)了西方法學(xué)家及國內(nèi)的徒子徒孫,坐在書房里讀書讀傻了,產(chǎn)生了錯覺,出現(xiàn)了幻覺。

    法的確定性是一種價(jià)值選擇,而法的不確定性是一種客觀存在。在成文法系國家,立法機(jī)關(guān)制定的成文法,特別是法典即國家的實(shí)證法,是唯一的法律淵源,是法官審理案件的唯一依據(jù)。在普遍法系國家,判例法與制定法是法律的正式淵源,是法官審理案件的依據(jù)。人們期望實(shí)在的法律體系是無缺陷的,從實(shí)在法之中能夠直接地找到無可爭議的規(guī)則來解決一切具體問題,從當(dāng)前的實(shí)在法體系中可直接得出正確的判決……P161

    評述:成文法,判例法,都是客觀事物或者現(xiàn)象的法,是一回事。成文法是客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)法,判例法是客觀事物或者現(xiàn)象的形式法,形式與本質(zhì)是有機(jī)統(tǒng)一的。法的確定性是客觀存在,法的不確定性是個(gè)偽命題。法的不確定性,是因?yàn)檎J(rèn)識錯誤而產(chǎn)生的,是子虛烏有。

    美國聯(lián)邦最高法院大法官霍姆斯在19世紀(jì)末也強(qiáng)調(diào)指出,把法律規(guī)則視如畢達(dá)哥拉斯定理那樣完美無缺、無可爭議與不可改變的觀念是錯誤的!瓕Ψ梢(guī)則的選擇不可能像數(shù)學(xué)那樣完全依據(jù)公理進(jìn)行邏輯運(yùn)作,它主要是由時(shí)代的需要、流行的道德與公共政策、人們的直覺與偏見來決定的。P163
    美國聯(lián)邦最高法院大法官卡多佐在1921年出版的《司法過程的性質(zhì)》中也指出了法典和制定法存在的不確定性問題?ǘ嘧糁赋觯骸胺ü購哪睦镎业襟w現(xiàn)在他的判決中的法律?這些淵源有時(shí)很明顯。適合此案的規(guī)則也許是由憲法或者制定法提供的。如果情況如此,法官就無需再費(fèi)力追尋了……法典和制定法的存在并不使法官顯得多余,法官的工作也并非草率和機(jī)械。會有需要填補(bǔ)的空白,也會有需要澄清的疑問和含混,還會有需要淡化——如果不是回避的話——的難點(diǎn)和錯誤。”他進(jìn)一步指出:“幸運(yùn)或不幸的是,不確定性無可避免地存在于法律和憲法中,同樣地存在于判例法中!辈ㄋ辜{也曾直言不諱:“法律的規(guī)則經(jīng)常是含糊的、無底的、理由是臨時(shí)的,有很多爭論的。此外,不僅可以變更而且實(shí)際上也經(jīng)常變更。”人們發(fā)現(xiàn),“面對千變?nèi)f幻、復(fù)雜多歧的具體事實(shí),如何妥當(dāng)?shù)剡m用法律也往往頗費(fèi)躊躇,究其理由,或者成文法的條文語義曖昧,可以二解,或者法律規(guī)范之間相互抵觸、無所適從,或者對于某種具體的案件無明文規(guī)定,或者墨守成規(guī)有悖情理而不得不法外通融,如此等等,不一而足!盤164

    評述:霍姆斯,卡多佐,都受到了法學(xué)院的誤導(dǎo),中了法學(xué)院的流毒,沒有認(rèn)識到法律規(guī)范本身就是行為實(shí)體、行為整體、客觀事物或者現(xiàn)象。結(jié)果,原本完美無缺、無可爭議與不可改變的法律規(guī)則,竟然主要是由時(shí)代的需要、流行的道德與公共政策、人們的直覺與偏見來決定的了,極大地增加了變數(shù)和難度。面對千變?nèi)f幻、復(fù)雜多歧的具體事實(shí),如何妥當(dāng)?shù)剡m用法律,使人頗費(fèi)躊躇,究其理由,關(guān)鍵在于法律規(guī)范的不確定性。然而,法律規(guī)范的不確定性,原本并不存在,而是西方法學(xué)家人為制造的偽命題。最大的麻煩就在于,這個(gè)偽命題極大增加了法學(xué)的研習(xí)難度,學(xué)生們不得不投入了大量時(shí)間精力,實(shí)際上完全是浪費(fèi)時(shí)間和金錢。尤其是讀研究生,讀博士生,百分之百是浪費(fèi)生命。一旦醒悟,必然捶胸頓足,后悔一輩子。這就是本人批判法學(xué)院是誤人子弟學(xué)院,法學(xué)院的教授、博導(dǎo)都是蠢貨代名詞的緣由。
    法律規(guī)范是客觀事物或者現(xiàn)象,是事實(shí)。法律適用的本質(zhì),就是相同事物相同處理。具體案例是客觀事物或者現(xiàn)象,法律規(guī)范也是客觀事物或者現(xiàn)象,透過現(xiàn)象看本質(zhì),如果該具體案例的內(nèi)在本質(zhì),與某法律規(guī)范的本質(zhì)相同,則將某法律規(guī)范中的國家解決辦法適用于該具體案例,就是裁判結(jié)論。所謂的國家解決辦法,例如,故意殺人的,國家解決辦法就是“處死刑,無期徒刑或者十年以上有期徒刑。”顯然,定罪判斷,就是一個(gè)相同的客觀事物或者現(xiàn)象的判斷,是個(gè)純事實(shí)判斷。而且,定罪判斷,結(jié)論必然是唯一的。理由是,任何定罪結(jié)論,符合具體個(gè)案實(shí)際的,永遠(yuǎn)只有一個(gè)。由于是幅度刑,個(gè)案量刑時(shí),貌似具有自由裁量空間。實(shí)際上,這同樣是錯覺。一旦我們同時(shí)給相同性質(zhì)的一萬個(gè)或者十萬個(gè)個(gè)案量刑時(shí),馬上就會發(fā)現(xiàn),其中任何具體個(gè)案的量刑裁量,都是沒有選擇余地的。因此,任何具體個(gè)案,無論是定罪,還是量刑,都沒有自由裁量空間,都是法律說了算。法治的本質(zhì),就是剝奪司法人員的自由裁量權(quán)。

    古希臘思想家亞里士多德早在《政治學(xué)》中就指出:“法律所未及的問題或者法律雖有所涉及而并不周詳?shù)膯栴}確實(shí)是有的!庇ざǚü賹Υ苏f道:“無論一項(xiàng)法律什么時(shí)候被提出來考慮,人們都沒有能力預(yù)見到實(shí)際生活中可能出現(xiàn)的多種多樣的情況。即使人們有這種預(yù)見能力,也不可能用沒有任何歧義的措詞把這些情況都包括進(jìn)去!币虼耍瑳]有一部法典是沒有漏洞的。哈特也認(rèn)為法律漏洞在所難免。他說道:“‘疑難案件’之所以‘疑難’,不只因?yàn)樵谶@種案件中對于法律上正確的答案為何可能意見不—,而且因?yàn)樵谶@樣的案件中法律基本上就是不完整的。”拉倫茨在《法學(xué)方法論》中也強(qiáng)調(diào)指出:“無論如何審慎從事的法律,其仍然不能對所有——屬于該法律規(guī)整的范圍,并且需要規(guī)整的——事件提供答案,換言之,法律必然‘有漏洞’!盤170

    評述:如果法律是人類的作品,是文字符號技術(shù),那么“法律所未及的問題或者法律雖有所涉及而并不周詳?shù)膯栴}確實(shí)是有的!币?yàn)槲淖址柕谋磉_(dá)力有限。關(guān)鍵是法律的文字符號是客觀事物或者現(xiàn)象,不受文字符號表達(dá)力的限制。亞里士多德、丹寧法官、哈特、拉倫茨等人不了解這一點(diǎn),犯了幼稚的錯誤,制造了一個(gè)法律必然“有漏洞”的偽命題,為了解決這個(gè)偽命題,挖空心思,甚至裝神弄鬼。例如,拉倫茨的《法學(xué)方法論》,許多不明真相的人,竟然將其視為圭臬,愚不可及。其實(shí),《法學(xué)方法論》是裝神弄鬼的巔峰之作,一文不值!

    在很長一段時(shí)間里,國內(nèi)外學(xué)者大多沒有認(rèn)識到法律的不確定性問題以及如何解決法律的不確定性問題,也沒有意識到對“法律的開放性結(jié)構(gòu)”與“規(guī)則中的不確定性”以及如何解決法律的不確定性問題——這些法律領(lǐng)域的中心問題與重大課題,應(yīng)當(dāng)而且能夠從邏輯學(xué)角度出發(fā)進(jìn)行研究。直到20世紀(jì)60年代,學(xué)者們才逐漸地認(rèn)識到法律的不確定性問題——實(shí)在法是一個(gè)開放的、不確定的、不自足的體系。如德國學(xué)者拉倫茨在《法學(xué)方法論》中提出了“法律漏洞”理論,英國學(xué)者哈特在《法律的概念》中提出了“法律的開放性結(jié)構(gòu)”與“規(guī)則中的不確定性”理論,英國法官丹寧勛爵在《法律的訓(xùn)誡》中提出了“法律皺褶”理論等。根據(jù)這些研究成果,我們可以得出這樣的結(jié)論:實(shí)在法是一個(gè)開放的、非協(xié)調(diào)的、不完全的體系。法律的不確定性是客觀存在的而且是不可避免的。20世紀(jì)70年代開始,如何解決法律的不確定性問題即法律推理、法律解釋、漏洞填補(bǔ)、法律續(xù)造問題,成為法學(xué)研究的一個(gè)國際性中心課題。P174

    評述:法律被定義為人類的作品,是文字符號技術(shù)。這種法律定義,使得法律規(guī)范從行為實(shí)體、行為整體、客觀事物或者現(xiàn)象,演變成了一串文字符號,即虛擬事物,脫離了實(shí)際。結(jié)果就是,法律規(guī)范,從一個(gè)封閉的、確定的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系,演變成了一個(gè)開放的、不確定的、不協(xié)調(diào)的、不完全的體系。于是,“法律的開放性結(jié)構(gòu)”、“規(guī)則中的不確定性”、“法律漏洞”、“法律皺褶”等偽命題,應(yīng)運(yùn)而生。為了解決偽命題,唯一的途徑,就是使用新偽命題替代舊偽命題,所謂的法律解釋、法律推理、漏洞填補(bǔ)、法律續(xù)造等法學(xué)方法論,就是新偽命題。顯然,一旦產(chǎn)生了偽命題,新的偽命題就會接踵而至。西方法學(xué)就是人為制造偽命題,然后再解決偽命題的自娛自樂的偽科學(xué)。西方法學(xué)誤入歧途,淪為偽科學(xué),竟然流傳到了二十一世紀(jì),堪稱是人類進(jìn)步史上莫大恥辱。

    法律的一般規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)是通過語詞運(yùn)用概念表達(dá)的,表現(xiàn)為法律的概念化、抽象化、類型化。正如博登海默指出:“概念乃是解決法律問題所必需的和必不可少的工具。沒有限定嚴(yán)格的專門概念,我們便不能清楚地和理智地思考法律問題。沒有概念,我們便無法將我們對法律的思考轉(zhuǎn)變?yōu)檎Z言,也無法以一種易懂明了的方式把這些思考傳達(dá)給他人。如果我們試圖完全摒棄概念,那么整個(gè)法律大廈就將化為灰燼!薄璓175
    法律中的抽象概念、類型化概念與評價(jià)性范疇,反映的是抽象的類而不是具體的個(gè)體,對于具體個(gè)體只有抽象的或一般的分類標(biāo)準(zhǔn)與評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),而沒有具體的歸類標(biāo)準(zhǔn)與評價(jià)尺度。抽象概念、類型化概念與評價(jià)性范疇是不具體或不明確的,其邊界與界限是不清晰的或不確定的。一般而言,任何用來對人類生活和周圍世界各種特征進(jìn)行抽象、分類或劃界的術(shù)語或概念,幾乎都會存在引起爭議的邊緣情況。正如威利姆斯在《語言與法律》中指出,任何語詞或語句的中心部分或核心部分,其含義或意義可能是清楚的與明確的,但離開了中心而走向邊緣,它就逐漸變得模糊不清了!璓175
    正是在這個(gè)意義上,所有的法律都是開放性文本,開放性文本是法律的普遍特征。正如英國學(xué)者哈特在《法律的概念》中指出:“每當(dāng)我們把特定的具體情況涵攝于抽象的規(guī)則時(shí),總是會同時(shí)出現(xiàn)確定性的核心以及值得懷疑的邊緣。這使得所有的規(guī)則都有著模糊的邊緣,或者說‘開放性結(jié)構(gòu)!奔疵總(gè)法律概念都有一個(gè)確定的、沒有爭議的意思中心或含義核心,也有一個(gè)不確定的邊緣地帶——“陰影地帶”,即“開放性結(jié)構(gòu)”!盁o論我們到底選擇判決先例或立法來傳達(dá)行為標(biāo)準(zhǔn),不管它們在大量的日常個(gè)案上,運(yùn)作得如何順利,在碰到其適用會成為問題的方面來看,這些方式仍會顯示出不確定性;它們有著所謂的開放性結(jié)構(gòu)!鼻罢呤侵父拍钔庋拥拿鞔_區(qū)域,在此區(qū)域中人們不會產(chǎn)生爭論;后者是指概念處延的不確定區(qū)域即邊緣地帶,人們在此容易出現(xiàn)分歧。對于一般案件或典型案件而言規(guī)則是確定的,對于個(gè)別案件或非典型案件而言規(guī)則是開放的。個(gè)別事實(shí)有時(shí)能符合上述中心意思即規(guī)范類型;有時(shí)則會落入法律的“開放空間”,此時(shí)法律并不能為具體案件給出確定無疑和無可爭辯的答案。也正是在這個(gè)意義上,德國法學(xué)家拉倫茨指出:“法律經(jīng)常利用的日常用語與數(shù)理邏輯及科學(xué)性語言不同,它并不是明確的概念,毋寧是多少具有強(qiáng)性的表達(dá)方式,后者的可能意義在一定的波段寬度之間搖擺不定,端視該當(dāng)?shù)那闆r、指涉的事物、言說的脈絡(luò),在句中的位置以及用語的強(qiáng)調(diào),而可能有不同的意涵。即使是較為明確的概念,仍然經(jīng)常包含一些本身欠缺明確界定的要素。”P176

    評述:在西方法學(xué)家眼中,法律只是文字符號概念,不是客觀事物或者現(xiàn)象。法律的文字符號成為西方法學(xué)理論研究的唯一對象。因此,所有的法律都是開放性文本、開放性文本是法律的普遍特征。由于這個(gè)原因,西方法學(xué)陷入了虛擬化的誤區(qū)。法律定義的虛擬化,使得法學(xué)理論研究全面虛擬化。因?yàn)榉啥x是法學(xué)理論大廈的基礎(chǔ)。

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