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    [ 肖佑良 ]——(2022-8-23) / 已閱2394次

    法學(xué)理論與司法實務(wù)的對話之劉星《法律是什么》

    前言:實體法就是社會矛盾(行為或事件)及其國家解決辦法。社會矛盾是客觀事物。在法律規(guī)則中,社會矛盾確定了,國家解決辦法隨之確定。社會矛盾是決定性的,具有獨立意義;國家解決辦法是附屬的,不具有獨立意義?傮w上,法律規(guī)則應(yīng)歸屬于事實范疇,具有客觀事物屬性。法律規(guī)則是客觀事物,是事實。法律都是常識,法律適用大道至簡。法律的生命只在于經(jīng)驗。

    法學(xué)理論:
    從文藝復(fù)興至19世紀(jì)中葉,西方法律概念學(xué)說基本上處于哲學(xué)化的時期。無論是古典自然法學(xué)派、歷史法學(xué)派還是哲理法學(xué)派,均在其法理學(xué)的探究中摻入了大量的形而上因素。這些學(xué)派試圖用某些被認為是在事物的經(jīng)驗表象之下起作用的觀念或者終極原則,來解釋法律的性質(zhì)、特征和發(fā)展。自然法學(xué)派的“永恒理性”或“自然規(guī)律”,歷史法學(xué)派的“民族精神”或“默默起作用的習(xí)慣力量”,哲理法學(xué)派的“絕對命令”和“世界精神”等,都是無法用純粹經(jīng)驗的方法來判斷和把握的。這些哲學(xué)化傾向十分明顯的法理學(xué)派都認為或者假設(shè),應(yīng)當(dāng)而且可以超越事物的外在表象,從直接觀察到的事實背后去探究無形的力量或終極的原因。但是,在19世紀(jì)中葉,一股強大的實證主義思潮開始在學(xué)術(shù)界流行開來。實證主義自認為其方法及立場都是科學(xué)的,極力反對先驗的推測和預(yù)設(shè),主張將一切研究均限于可觀察的經(jīng)驗材料范圍之內(nèi),限制在分析“己有事實”的工作上。實證主義拒絕在感覺材料之外理解、分析、解釋自然事物的本質(zhì)或規(guī)律。而19世紀(jì)上半葉的自然科學(xué)的輝煌發(fā)展,也為實證主義思潮的擴展起到了推波助瀾的作用。P54
    邊沁和奧斯丁認為,主權(quán)者的普遍性質(zhì)的命令就是法律,這樣,在他們的法學(xué)理念中,“主權(quán)者的普遍命令”便是識別何為法律的基本標(biāo)準(zhǔn)。格雷說,法官所說的就是法律,于是,在其理論中,“法官所說的”便成為基本標(biāo)準(zhǔn)。而霍姆斯以為對法院將要做什么的預(yù)言就是法律,盧埃林認為法官的行動就是法律,凱爾森以為可以追溯到基本規(guī)范的規(guī)則就是法律,哈特以為符合承認規(guī)則要求的規(guī)則就是法律,因此,“對法院將做什么的預(yù)言”“法官的行動”“基本規(guī)范”“承認規(guī)則”便成為其各自的基本標(biāo)準(zhǔn)。P179

    司法實務(wù):
    回答法律是什么,必須遵循認識客觀事物的普遍規(guī)律,即透過現(xiàn)象看本質(zhì)。現(xiàn)象就是實體法和程序法。本質(zhì)就是實體法或者程序法區(qū)別于其他事物的“特征、標(biāo)志”。結(jié)果就是:實體法就是社會矛盾(行為或事件)及其國家解決辦法,程序法就是國家解決社會矛盾的方法、步驟。這里務(wù)必分別定義。因為兩者的本質(zhì)完全不同,無法使用同一概念描述兩者的本質(zhì)特征。
    西方法學(xué)中,法律被視為實體法和程序法的上位概念,法律被視為一種客觀事物。猶如人是男人、女人的上位概念一樣。實際上,男人、女人盡管性別不同,本質(zhì)上仍然是相同的,人成為上位概念,仍然是對應(yīng)一種客觀事物。實體法、程序法則完全不同,法律成為上位概念,法律實際對應(yīng)的是實體法、程序法兩種本質(zhì)完全不同的客觀事物。西方法學(xué)將兩種本質(zhì)完全不同的客觀事物視為一種“客觀事物”,就是法律概念或者法律性質(zhì)的虛擬化。例如,“法律,就是國家權(quán)威機關(guān)制定及認可的以文字方式表現(xiàn)的明確行為規(guī)范!边@種法律概念實際是描述了實體法和程序法的共性,對應(yīng)的是兩種完全不同的客觀事物,并不是描述了一種客觀事物區(qū)別于其他客觀事物的本質(zhì)屬性。但是,西方法學(xué)將這種法律概念視為一種客觀事物的定義,對應(yīng)的是一種客觀事物。這是其一。西方法學(xué)中的實體法、程序法,具體規(guī)范都是開放的、不協(xié)調(diào)的、不完美的體系。也就是說,它們也是虛擬概念,不對應(yīng)具體客觀事物。例如,我國刑法第二百三十二條,殺人犯罪,正當(dāng)防衛(wèi)殺人,都是符合“故意殺人的”罪狀,罪與非罪兩種客觀事物,混為一談。這是其二。基于前述兩個原因,法律所對應(yīng)客觀事物是人為虛擬的“客觀事物”,法律是虛擬概念。因此,法律是什么,就是給虛擬的“客觀事物”下定義。
    法理學(xué)是偽科學(xué)!胺ɡ韺W(xué)的最核心問題,就是法律的性質(zhì)或法律的概念,這一問題在某種意義上又是人們分析思考法理學(xué)其他問題的出發(fā)點!庇捎诜筛拍畋旧硎翘摂M出來的“客觀事物”,人人可以有不同理解,無法檢驗真假對錯。因此,歷史上先后出現(xiàn)各式各樣的法學(xué)流派,就是自然而然的事了。自然法學(xué)派的人,認為法律是“永恒理性”或“自然規(guī)律”;歷史法學(xué)派的人,認為法律是“民族精神”或“默默起作用的習(xí)慣力量”;哲理法學(xué)派的人,認為法律是“絕對命令”和“世界精神”;分析實證主義法學(xué)派的人,認為法律是“主權(quán)者的普遍命令”;社會法學(xué)派的人,認為法律是“書本中的法律”和“現(xiàn)實中的法律”的統(tǒng)一等等。眾說紛紜,莫衷一是。法理學(xué)所有理論學(xué)說,全部超越了客觀事物層面,無法通過實踐檢驗,陷入了吹牛扯淡的虛擬理論泥潭,是徹頭徹尾的偽科學(xué)。
    本書中所謂的“實際存在的法律命令”,“行動中的法律”,“官員統(tǒng)一實踐中的法律”,“解釋性質(zhì)的法律”等章節(jié),都是建立在虛擬法律概念基礎(chǔ)上的多維度的思辯,貌似高深莫測,實則天馬行空。不是在真實的客觀事物層面上分析思考,而是在虛擬的“客觀事物”層面上吹牛扯淡。除了提升吹牛水平,沒有任何實際價值可言。
    實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。法律是實踐科學(xué),理論必須聯(lián)系實際。堅持實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),是不二選擇。法律所涉及的客觀事物,都是人們能夠全面觀察,準(zhǔn)確定性的客觀事物(行為或事件),與地心說,日心說等天文學(xué)說不一樣。任何具體案件都是客觀事物,只有唯一定性符合案件事實。不可能有兩個定性,都符合案件事實。這是人們認識客觀事物的常識。然而,法學(xué)院和法學(xué)家否定這個常識。眾所周知,西方法學(xué),法理學(xué),都是同一事物可以有多種學(xué)說,也就是多種定性,而且多種定性都是合理的。顯然,謬論已經(jīng)被法學(xué)院和法學(xué)家當(dāng)成真理了?上В蠖鄶(shù)人只會照搬照抄,很少有人會去反思檢討。結(jié)果,法學(xué),法理學(xué)這種偽科學(xué),以訛傳訛,竟然傳到了二十一世紀(jì)。法學(xué)院和法學(xué)家這種表現(xiàn),讓人懷疑,法學(xué)院是蠢貨最多的地方。法理學(xué),刑法教義學(xué),有法學(xué)家稱號的人,無一例外,都是蠢貨。否則,無法解釋,為什么沒有一個人能夠站出來揭開西方法學(xué)偽科學(xué)的面紗呢?

    理論學(xué)說:以認為,從古到今,適用或者執(zhí)行法律的權(quán)威機構(gòu)在特定的環(huán)境中,都出現(xiàn)過背離法律明確規(guī)定的情形。而且,這種情形將來可能繼續(xù)出現(xiàn)。P6

    司法實務(wù):
    任何行為規(guī)范,都遵循有原則就有例外的普遍規(guī)律。有原則,就有例外。這是法律適用的第一原則。原則是合法的,例外就是違法的;原則是違法的,例外就是合法的。原則和例外,是性質(zhì)相反的客觀事物。在西方法學(xué)中,法規(guī)范是將原則與例外混為一談的。因此,不管是過去,還是將來,當(dāng)遇到例外情形時,必然會有人基于法的公平正義原則,背離法律明確規(guī)定處斷案件。基于法規(guī)范的原則與例外不分,黑白同框,使得西方學(xué)不可能提出有原則就有例外這個法律適用的第一原則。
    如何判斷規(guī)范的例外情形。特別要強調(diào)的是,判斷例外是個常識問題,通常不需要多少專業(yè)知識就可以作出判斷的。發(fā)生在日常生活中的案件,就以社會普通人的眼光看待案件進行判斷;發(fā)生在專業(yè)領(lǐng)域的案件,就以該專業(yè)領(lǐng)域的普通人的眼光看待案件進行判斷。當(dāng)原則是合法行為或者符合道德行為時,例外就是違法行為或不符合道德行為。這種情況下,當(dāng)普通人處在行為人的處境中,如果很少有人實施行為人同樣的行為,就是例外情形出現(xiàn)了。當(dāng)原則是違法犯罪或不道德行為時,例外就是正當(dāng)合法或符合道德行為。在這種情況下,當(dāng)普通人處在行為人的處境中,如果有相當(dāng)比例的人實施行為人同樣的行為,那就是例外情形出現(xiàn)了;谶@個判斷標(biāo)準(zhǔn),洞穴奇案,電車難題等案件,結(jié)論是一目了然的,都是故意殺人的例外情形。西方學(xué)者之所以爭執(zhí)不休,是因為西方法學(xué)理論中沒有法律適用的第一原則,即有原則就有例外。西方法學(xué)家是一群仍然還在黑暗中摸索的人。

    法學(xué)理論:
    在論說自己的法律概念時,都沒有采用純粹客觀觀察的立場,其主要理由或者證據(jù)并不來自可“客觀證實”的現(xiàn)實資料,而是來自基本的價值態(tài)度。P16

    司法實務(wù):
    法理學(xué)基于虛擬的法律概念,不可能采取純粹客觀觀察的立場,各種法學(xué)流派,各種理論學(xué)說,其主要理由或者證據(jù)不可能基于可“客觀證實”的現(xiàn)實資料,只能是基于各自的基本價值態(tài)度。于是,各法學(xué)流派,各種理論學(xué)說,誰也說服不了誰,最后就是大家一起隨波逐流,就看那個方向的流量大,人數(shù)多,就是多數(shù)說(通說),那個方面的流量小,人數(shù)少,就是少數(shù)說了。

    法學(xué)理論:
    分析法學(xué)的核心觀念在于“實際存在的法律命令”。有論者認為,法律命令說最為致命的弱點在于無法回答為何主權(quán)者的命令可以成為法律,強暴者的要求不能成為法律。P38

    司法實務(wù):
    分析法學(xué)的法律概念,以命令說作為法律本體論的出發(fā)點。這個命令說是法律概念虛擬化后提出來的一種學(xué)說。該學(xué)說認為,法律是主權(quán)者的命令。鑒于這個出發(fā)點本身就是法律概念虛擬化之后提出來的偽命題,此后又引發(fā)了立法者以強制力或者暴力來威脅自己遵守法律;主權(quán)者的命令可以成為法律,強暴者的要求不能成為法律等偽命題。因為回歸法律本體,回歸客觀事物層面,實體法是社會矛盾及其國家解決辦法。實體法是對事不對人。實休法是國家解決辦法。顯然,前述命令說所引起的偽命題,都是子虛烏有,無病呻吟。

    法學(xué)理論:
    一般而言,在實際生活中,人們都會認為一種事物或者現(xiàn)象的存在與其好壞可以分開思考與研究。一方面,人們可以客觀地認為它們是否存在;另一方面可以對其作出一些價值的判斷。當(dāng)思考它們的存在性時,并不影響對其作出價值判斷;反之亦然。P41
    邊沁主張,法學(xué)可以分為“說明性”法學(xué)和“評論性”法學(xué)。前者解決的問題是“法律是什么”,后者解決的問題是“法律應(yīng)當(dāng)是什么”。P42
    休謨告訴人們,必須區(qū)別事物的“實然”與事物的“應(yīng)然”,存在是一個問題,好壞是另一個問題。P43
    在分析法學(xué)中,將“實然”與“應(yīng)然”分開的意義是十分重要的。當(dāng)判斷法律實際上是什么時,應(yīng)當(dāng)運用一種客觀的事實標(biāo)準(zhǔn);而當(dāng)判斷法律的優(yōu)劣時,完全可以運用主觀的價值標(biāo)準(zhǔn)。P105

    司法實務(wù):
    實體法是社會矛盾及其國家解決辦法。其中,社會矛盾是事實,國家解決辦法是價值。只要事實確定了,價值就隨之確定。也就是說,社會矛盾與國家解決辦法,是一對一的關(guān)系。這就意味著,在實體法層面上,事實判斷與價值判斷是同時進行的,是有機統(tǒng)一的。之所以出現(xiàn)這種特殊情況,即事實判斷與價值判斷有機統(tǒng)一,原因就在于實體法中的價值屬性即國家解決辦法,不是與生俱來的,而是事后通過立法程序附加在社會矛盾后面的。實體法的價值附屬性,宣告了法律適用事實判斷與價值判斷同時進行。所謂的先事物判斷,后價值判斷,根本就是子虛烏有的幻覺。邊沁所謂的說明性法學(xué)與評論性法學(xué)的區(qū)分,休謨所謂的實然和應(yīng)然的區(qū)分,同樣都是子虛烏有的幻覺。
    實體法條文不是人為設(shè)計的。西方學(xué)者及其追隨者認為,實體法是人為設(shè)計的。這純粹是蠢貨言論。一方面,根本不可能拿出任何實例來佐證,另一方面,沒有案例,沒有事實,沒有人能夠擬出一個實體法條文出來。
    國家解決辦法中的處罰幅度。例如,盜竊罪中數(shù)額較大的幅度刑,即“處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金!边@種處罰幅度的存在,容易使人產(chǎn)生錯覺,貌似社會矛盾與國家解決辦法不是一對一的關(guān)系。實則不然。處罰幅度刑的存在,原因在于盜竊罪數(shù)額較大的具體情形不計其數(shù)。但是,每一種盜竊罪數(shù)額較大的具體情形,在法定刑幅度內(nèi),只有唯一的點與該具體情形相對應(yīng)。也就是說,即使是幅度刑,社會矛盾(具體情形)與國家解決辦法,仍然是一對一的關(guān)系。也就是事實判斷了,價值判斷隨之確定。

    理論法學(xué):
    從闡釋學(xué)的角度來看,分析法學(xué)將白紙黑字的規(guī)則視為法律的“本文”,將主權(quán)者視為法律的“作者”,而將法律適用者和一般大眾看作法律的“讀者”。P86
    現(xiàn)實主義法學(xué)以為,通常認為的法律規(guī)則是一種虛構(gòu),在現(xiàn)實中真實存在的只有法律適用者的具體判決。P89

    司法實務(wù):
    西方法學(xué)將實在法視為人類的作品。主權(quán)者是“作者”,執(zhí)法者和一般大眾只是法律的“讀者”,F(xiàn)實主義法學(xué)認為法律規(guī)則是一種虛構(gòu)。顯然,這種法律規(guī)則的認知,完全背離了實體法與程序法描述客觀事物的的實際,表現(xiàn)出了明顯的虛擬化特征。

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