[ 吳玉璽 ]——(2004-12-11) / 已閱15791次
“人格”概念探源――從民法的視角出發(fā)
摘要
本文首先對羅馬法上的“人格”概念進(jìn)行了解析,重點是以民法的視角分析該概念的先驗歧視色彩。隨后從歷史的和社會的兩個方面的原因分析了“權(quán)利能力”一詞產(chǎn)生的根源,并得出以下結(jié)論:《德國民法典》制定者處于資產(chǎn)階級興起的世界中,他們需要繼承羅馬法,但他們不要其中的公法因素;他們也需要繼承羅馬法中的主體資格制度,但他們不要那個“排除了部分生物人加入正常社會生活的機會”的“人格”一詞。最后,本文以康德倫理人格主義精神為主線,運用馬克思?xì)v史唯物主義的分析方法對現(xiàn)代意義上的“人格”的本質(zhì)進(jìn)行了剖析。
關(guān)鍵詞:羅馬法 人格 權(quán)利能力 康德倫理人格主義 現(xiàn)代意義上的人格
壹
人格與權(quán)利能力探源
一、羅馬法“人格”的含義
羅馬法中,“人”這一語詞有三種不同表達(dá),并代表三種不同含義:I homo-自然人,生物學(xué)意義上的人;II caput-權(quán)利義務(wù)主體,表示法律上的人格;III persona-權(quán)利義務(wù)主體的各種具體身份,即,其在各類具體權(quán)利義務(wù)中的身份。
以上概念中,人II(caput),即法律上的權(quán)利義務(wù)主體,需具有:自由權(quán),市民權(quán),家族權(quán)。在當(dāng)時,羅馬法以人格或人格權(quán)(caput)來總稱這三權(quán)。
這里,需要注意的一點是:市民權(quán)在羅馬法類似于今日之公民權(quán)或者國籍概念,其內(nèi)容包括公權(quán)-選舉權(quán)和被選舉權(quán),以及私權(quán)-婚姻權(quán)、財產(chǎn)權(quán)、遺囑能力和訴訟權(quán)。
小結(jié)論:a羅馬法對生物人與法律人有所區(qū)分;
b羅馬法中“人格”、“人格權(quán)”(caput)等同于法律人;
c羅馬法中caput一詞包含現(xiàn)代意義上的公法因素。
二、權(quán)利能力的誕生
(一)背景資料
背景1:生產(chǎn)力與經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
由于交換經(jīng)濟(jì)的勃興和俾斯麥創(chuàng)設(shè)的大學(xué)制度,傳統(tǒng)日耳曼的莊園制在近代德國受到挑戰(zhàn),原先在莊園奴隸主的領(lǐng)屬下帶有奴隸性質(zhì)的農(nóng)奴漸漸從人身依附關(guān)系中脫離,并成長為德國歷史上新興的市民階層。而后,隨著商品經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展,工場制度的萌芽,許多農(nóng)民子弟進(jìn)入城市,一方面受雇于人獲取工資,另一方面購入生活資料,從而事實上成為法律關(guān)系的主體。
小結(jié)論:奴隸制的逐漸瓦解使更多的“生物人”成為事實上的法律關(guān)系主體。這里暗含的規(guī)律是:生產(chǎn)力的發(fā)展促使社會制度變遷,從而導(dǎo)致在歷史上僅特定階級所享有的“生活于受法律調(diào)整的秩序之中”的機會在事實上被更普遍地賦予給了“生物人”。
背景2:文化思潮與理論土壤。
1900年屬于歐洲人文主義思潮興起的年代,以德國為代表的現(xiàn)代國家繼承了近代以來的個人主體思想和個人平等原則。
先驗唯心主義哲學(xué):康德創(chuàng)立的倫理人格主義哲學(xué)對《德國民法典》制定者的精神世界產(chǎn)生了深刻影響。該理論幾個比較核心的觀點概括起來就是:“人依其本質(zhì)即為目的本身,而不能僅作為手段使用”(康德);“做一個人,并尊重他人為人”(黑格爾)。
(二)基于背景資料的分析和推理:“權(quán)利能力”的誕生
基于社會經(jīng)濟(jì)狀況的客觀要求,加上當(dāng)時的文化思潮及康德倫理人格主義的深刻影響,德民制定者認(rèn)為:在法律上,應(yīng)當(dāng)賦予每個生物人以原先在羅馬法中僅賦予給特定人的那種享受“生活于受法律調(diào)整的秩序中”的機會,(此即人格),也就是說希望基于“天賦人權(quán)”和“人生而平等”的理念讓每個生物人均能成為法律人,均能享受“生活于受法律調(diào)整的秩序之中”這么一種利益;而作為民法典的制定,此種“生活于受法律調(diào)整的秩序之中”的利益的普遍賦予就體現(xiàn)在德國人創(chuàng)立的“權(quán)利能力”一詞中――他們使用了一個新創(chuàng)的“權(quán)利能力”,而非使用羅馬法中的“人格”一詞,避免了將羅馬法中“人格”的歧視色彩帶入其 “自由平等”的民法典之中:
德民制定者選擇“權(quán)利能力”一詞作為宣示自然人/法人均有機會參與民事關(guān)系的符號,是一種明智的選擇,因為:
1.他們處于那樣一個變革的時代:資產(chǎn)階級正在世界范圍內(nèi)形成和壯大;而同時,舊的奴隸的、封建的制度仍未完全清除。在這樣的環(huán)境下,“人格”作為一個羅馬法的概念包含了太多歧視性色彩。(它與倫理人格主義中的“人格”完全不同。)
2.另外,古羅馬法人格要素中的市民權(quán)含有公法因素(前文已有論述),此為將“人格”直接植入民法典的障礙之二。
德國人需要找到一個概念以構(gòu)建一個體現(xiàn)“自由主義、啟蒙運動、理性法和羅馬學(xué)說匯篡法學(xué)”精神的主體制度, 他們需要創(chuàng)立一個詞,這個詞必須能夠表達(dá)這樣一層意思,即:所有的生物人均“有權(quán)”(或者說“有資格”、“有能力”)加入到民法調(diào)整的社會秩序之中。至遲在1840年,弗里德里!に_維尼在其《當(dāng)代羅馬法體系》中明確對民事能力提出“權(quán)利能力”與“行為能力”之區(qū)分。德民制定者選擇采用“權(quán)利能力”一詞構(gòu)建他們心目中理想的民法主體制度時,他們是在宣告:任何人都生而具有“享有權(quán)利的能力”,因而也就具有“持有權(quán)利的可能性”,再加上一份“行為能力”(一個人能夠自由行為的前提,即能夠取得權(quán)利的可能性),則德民立法者順利地使用一個新創(chuàng)(在國家實體法中屬于新創(chuàng))的概念代替了原來包含著歧視色彩及公法因素的“人格”,并且起到了以這一新詞匯確認(rèn)民法主體、繼而構(gòu)建民法主體制度的效果。
第一部分的結(jié)論:
羅馬法中的“人格”一詞,一方面是羅馬統(tǒng)治者為確認(rèn)其法律秩序中主體資格的工具,另一方面,在更深層的意義上講,更體現(xiàn)著一種歧視,即對生物人的不平等的區(qū)分。在后來的德國(資產(chǎn)階級德國),其立法者通過新詞“權(quán)利能力”的置入,既保留了“人格”一詞用來描述法律體系中主體資格(在德民,體現(xiàn)為民事法律關(guān)系中的主體資格)的作用,又排除了其歧視性色彩,并避免了其公法因素被帶入私法領(lǐng)域之中。也就是說,“權(quán)利能力”一詞的使用使德民制定者達(dá)到了繼承羅馬法的目的,同時又符合了時代的發(fā)展要求,即:生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致的非人格人(無人格的生物人)在客觀上需要參與到法律秩序之中的現(xiàn)實要求;“人生而平等”的資產(chǎn)階級“天賦人權(quán)”思想的要求;公私法相區(qū)分的要求。
貳
人格概念的解讀及變遷;現(xiàn)代意義上的人格(以康德倫理人格主義精神為引子,運用馬克思?xì)v史唯物主義的分析方法)
追溯到羅馬法對“人格”(caput)一詞的使用,其無非為區(qū)分出一類人(此處的人指生物人,即羅馬法中的homo),使他們能在受法律調(diào)整的秩序之內(nèi)享受生活,可以說,在那種劃分之下,如果“人”這一概念包含“社會關(guān)系”這一本質(zhì)性的因素(按照馬克思?xì)v史唯物主義的觀點),則僅那一類被賦予“人格”(caput)的生物人才是人(馬克思主義哲學(xué)所定義的人),而其他人類均與動植物無異――因為其他人類沒有機會加入受法律調(diào)整的秩序/社會關(guān)系之中。事實上,這種區(qū)分遠(yuǎn)非它看起來那么簡單:通過這種區(qū)分,那些生活于法律秩序之中的人們,他們在與他人的交往過程中是同時既為目的又為手段的,他們可以通過“私法自治”去“以其所給,取其所需”;而那些生活于法律秩序之外的人們,在那樣一個客觀世界中,在那樣一種規(guī)則之下,他們則從來就只能是手段,只能是客體。從而統(tǒng)治者以這樣一種名義上的法,為著他們自己集團(tuán)的利益,組織了那個疆域中的人類,過著一種“權(quán)利遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其義務(wù)的生活”――這一切只因為,在他們之外,有另外一群人,他們僅僅是手段,他們永遠(yuǎn)只有義務(wù),永遠(yuǎn)是統(tǒng)治集團(tuán)權(quán)利的源泉。
隨著社會的發(fā)展(參前文Part I的A部分),時勢讓國家治理者無法再恪守這種歧視區(qū)分,而不得不以法律或類似方式賦予所有生物人加入社會秩序之中的權(quán)利。從此,“人人享有權(quán)利并負(fù)擔(dān)義務(wù)”,代表統(tǒng)治階級意志的法將每個生物人都納入法律調(diào)整的秩序之內(nèi)――對這法律自身規(guī)則的合理性我們姑且拋開不談――從而至少在名義上,統(tǒng)治者及其法律開始把所有的生物人均當(dāng)作社會人了:把他們納入法律秩序,并賦予權(quán)利、課加義務(wù)。說白了,這個時候的法律改變了古代“人格”所造成的歧視局面,它讓所有的生物人均得到參與社會關(guān)系的機會,那么,直到此時,我們基于馬克思?xì)v史唯物主義關(guān)于人本質(zhì)的觀點才可以說,人類即社會人,人類即法律人,人類即人。我們在法學(xué)領(lǐng)域中的人的概念符合了馬克思?xì)v史唯物主義關(guān)于人本質(zhì)的定義,至此,“人得以成為人”。
第二部分的結(jié)論:
結(jié)論1:“人格”在人類歷史中具有兩種含義:一種是“古代人格”(羅馬法為代表),此人格對一類人的法律地位的承認(rèn)意味著對另一類人法律地位(社會關(guān)系屬性)的排除/消滅。那是不合理的,但卻是那個時代的生產(chǎn)力及社會經(jīng)濟(jì)狀況的產(chǎn)物;另一種是“現(xiàn)代人格”,其產(chǎn)生時間應(yīng)是在資產(chǎn)階級國家建立前后,由于其將所有生物人均置于法律調(diào)整的秩序當(dāng)中,因而真正認(rèn)所有生物人為人,從而實現(xiàn)了所有生物人在法律秩序中的平等。我希望能夠這樣表達(dá):此時的“人格”已經(jīng)宣布了自己的死亡――由于所有的生物人均被承認(rèn)為人(社會人),則它已經(jīng)喪失了羅馬法上“人格”一詞用來“劃分生物人”這一主要功能――如果我們說它還存在的話,則此時的“人格”是一種與羅馬法中的“人格”完全不同的人格了,它存在于法律中的意義體現(xiàn)為:
由于資源稀缺,以及由此帶來的人與人之間利益沖突的不可避免,導(dǎo)致人與人之間希望將自己僅視為目的/價值,而將他人僅視為手段的想法不可避免,那么,如果一部分人在客觀世界中一旦真的成為了絕對的目的/價值,則必有一部分人會再次淪為絕對的手段,那么,人類社會又將回到類似于奴隸制的社會之中。因此,為了防止這種客觀上無法消除的利益沖突所導(dǎo)致的潛在危險給我們帶來制度倒退和倫理災(zāi)難,現(xiàn)代人格找到了它存在的意義:
我們說,現(xiàn)代人格是作為一具古代人格的尸體矗立于民主、憲政的法律制度中,它宣告著古代人格的滅亡,并且告訴人們:你盡可以為自己的利益而將別人當(dāng)作手段,但你永遠(yuǎn)不可能讓自己成為絕對的目的而讓另一個人成為絕對的手段,因為“人格”已死。
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