[ 傅孫滿 ]——(2004-11-9) / 已閱8389次
關(guān)于設(shè)立預(yù)備犯的合理性的質(zhì)疑
傅孫滿
預(yù)備犯是犯罪停止形態(tài)的一種,我國刑法對此持肯定態(tài)度。刑法第22條第1款規(guī)定:“為了犯罪,準(zhǔn)備工具、制造條件的,是犯罪預(yù)備。”囿于法律之規(guī)定,理論界對此問題的討論很少,一般以肯定態(tài)度的認(rèn)可它。竊以為,作為實然之規(guī)定,司法界應(yīng)毫不遲疑地去執(zhí)行它。而從理論上講,預(yù)備犯問題仍值得再作一番探討,其設(shè)立的合理性值得懷疑。下面試分析之。
一、預(yù)備犯作為犯罪概念的合理性問題
從預(yù)備犯的定義講,“為了犯罪而準(zhǔn)備工具或制造條件”是指“為了犯罪”而做一些事。那么,這些事與犯罪的關(guān)系應(yīng)如何定位呢?它們是否就是犯罪呢?很顯然,這些事與犯罪有關(guān)聯(lián),因為這些事的指向正是犯罪,它們是犯罪的前提、前奏,犯罪的形成正是以它們?yōu)榛A(chǔ)的,但能因此把它們界定為犯罪嗎?一下子下結(jié)論似過于輕率。讓我們先看看另外一些參照系再說吧。我們都很清楚,體育比賽的選手們在開始比賽前經(jīng)常會做一些熱身運動,以促進自己更快進入競技狀態(tài),更遠(yuǎn)的是,在此之前組織者們還做了很多的準(zhǔn)備工作,這些活動都是整場比賽的構(gòu)成部分,但人們很容易區(qū)分這些活動與比賽正式開始后的活動是兩碼事,后者才算是比賽。再如醫(yī)療手術(shù),醫(yī)生在進入手術(shù)室前,也先要做一些準(zhǔn)備工作,如準(zhǔn)備工具,選擇時間,進行凈身等等,這些只能說是手術(shù)準(zhǔn)備,卻不能說是手術(shù)。同樣的道理,犯罪與為了犯罪所做的準(zhǔn)備,是有區(qū)別的,犯罪和犯罪預(yù)備各自構(gòu)成一個完整的、互相獨立的行為狀態(tài),它們并不互為依賴而是各自有自己的未遂、中止的意識過程。作為追究個體具體責(zé)任的刑法,應(yīng)是就某個具體的預(yù)備行為展開評估,而不宜將它放在一個更為寬廣的行為概念中——犯罪行為加以考評,那顯然違反了刑法應(yīng)有的謙抑性,然則我國刑法規(guī)定:“對于預(yù)備犯,可以比照既遂犯從輕、減輕處罰或免除處罰。”這一規(guī)定,正是把預(yù)備行為放在既遂狀態(tài)的框架中進行評估從而認(rèn)定它是犯罪的,顯然不妥。
二、預(yù)備犯作為刑事處罰的合理性問題
我國刑法對預(yù)備犯所實行的罰則是:“比照既遂犯從輕、減輕處罰或免除處罰。”這一規(guī)定表明,我國刑法把預(yù)備犯當(dāng)成是既遂形態(tài)下的未完成狀態(tài),這與整個刑法體系起碼有兩點不協(xié)調(diào):一是預(yù)備行為作為一個完整、獨立的行為形態(tài),有著自己的未遂、中止、完成等各種行為狀態(tài)。不同的行為狀態(tài)具有不同的主觀惡性和社會危害性,中止的主觀惡性大于未遂、完成的社會危害性大于中止,相應(yīng)地應(yīng)受到刑事不同的處遇。預(yù)備行為作為一個完整、獨立的行為形態(tài),有著自己的未遂、中止、完成等各種行為狀態(tài),然而刑法的這一罰則沒有對預(yù)備行為各種狀態(tài)的處遇作進一步的區(qū)分,只作了統(tǒng)一的規(guī)定,是有失公平的。二是預(yù)備行為的可罰性與我國刑事對犯罪的定義是相互矛盾的。我國刑法第13條對犯罪概念作了具體規(guī)定,詳細(xì)列舉了犯罪的各種表現(xiàn),并在最末加了個“但書”規(guī)定:“情節(jié)顯著輕微,危害不大的,不認(rèn)為是犯罪”。這些規(guī)定表明,嚴(yán)重的社會危害性是犯罪的本質(zhì)特征,只有危害性達到相當(dāng)嚴(yán)重的程度,才屬于犯罪行為。反觀預(yù)備行為,其社會危害性的嚴(yán)重性值得斟酌。由于預(yù)備行為尚未與具體的社會事物發(fā)生關(guān)系,在事實上并不具有任何實害性和潛在危害性。因為在預(yù)備行為這一個獨立的形態(tài)里,全部意志和行為的完成只是完成了準(zhǔn)備,它與“著手實施”是兩個階段兩次意志選擇的區(qū)別,完成了準(zhǔn)備并不當(dāng)然或自然地進入“著手實施”階段,“著手實施”已經(jīng)屬于第二次意志的結(jié)果。因此,就預(yù)備行為的完成講,它不具有實害性,而相對于“著手實施”階段的第二次意志,它不具有必然的潛在危害性。從這個層面上講,難以認(rèn)定預(yù)備行為具有嚴(yán)重的社會危害性。進一步講,一些已越過預(yù)備階段進入“著手實施”階段的行為,尚可能因“情節(jié)顯著輕微”而不被認(rèn)為是犯罪,那么毫無理由對處于罪責(zé)更輕階段的預(yù)備行為實行必罰原則。
三、預(yù)備犯在司法實踐上的合理性問題
上述兩個方面講了預(yù)備犯在我國刑法體系上的內(nèi)在矛盾性。而在司法實踐上,預(yù)備犯同樣具有許多可以探討的地方。首先是實踐上的困難。前面講到,預(yù)備行為在事實上尚未與具體的社會事務(wù)發(fā)生關(guān)系,它屬于純行為人范疇內(nèi)的事,因此從客觀上講,對預(yù)備行為的考察、認(rèn)定是困難的,我們?nèi)绾稳ヅ袛嘁粋預(yù)備行為是處于預(yù)備階段還是既遂階段,還是中止?fàn)顟B(tài)呢?事實上,自我國制定刑法以來,相對于數(shù)千萬起的刑事案件,我國因為犯罪預(yù)備行為而被處以刑罰的案件為100萬分之一甚至1000萬分之一以下的幾率,那么無論從理論上還是實踐上講,設(shè)置預(yù)備犯這一概念無異于自毀原則,自尋苦惱。其次是實踐上的矛盾。把預(yù)備犯放在我國刑法體系會出現(xiàn)相互矛盾甚至是會鬧出笑話。試舉例子加以說明。以盜竊為例,假設(shè)一個人為順利實施盜竊,事先進行了踩點,了解受害人的生活習(xí)慣,在準(zhǔn)確掌握受害人的行為規(guī)律后實施盜竊,但只竊得400元。在要走出受害人住房時卻被警察逮了個正著,F(xiàn)在我們來對這起案件進行分析:①因為他事先踩點、觀察的行為就是預(yù)備行為,且是為了實施盜竊,符合預(yù)備犯的條件,如果他于此時被捕,依法他構(gòu)成了預(yù)備犯,應(yīng)受刑事處罰;②假如他在行竊中被發(fā)現(xiàn),那么他是犯罪未遂,依法也應(yīng)受刑事處分;③假如他順利行竊,不管是否被抓住,依法他只是違法行為,不應(yīng)受刑事處分,因為我國對盜竊罪的界定為盜竊數(shù)額在500元以上。從這起案件我們看到,對于不以行為而以數(shù)量或情節(jié)定罪的罪名。預(yù)備犯的存在是個矛盾,它使行為人逐步從有罪走向無罪。最后是實踐上的危害。設(shè)若有一個人老在我住房周邊轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,我能否因此報警要求抓這個人呢?應(yīng)該是可以的,因為這種情形已構(gòu)成對我的影響,由此讓我作出他是在實施犯罪預(yù)備行為的判斷?删綍䦟Υ似鹌鹬匾晢?恐怕不會,他們多半要認(rèn)為我是個有問題的人而不對此采取措施,大量的報道顯示即使一些已然的實害事件或潛在危害事件,警方也多以不理睬處之,更何況是這種個人的判斷。可預(yù)備犯又不與具體事物發(fā)生關(guān)系,只能進行個人判斷,怎么辦?如果對這種情形不加重視,則不可能去發(fā)現(xiàn)和預(yù)防違法犯罪行為的進行,警方也要因此背上“漠視涉嫌犯罪的行為”的罪名。但如果對這種情形加以重視,則可能導(dǎo)致警方濫用職權(quán)去侵犯公民的各種權(quán)利。
四、結(jié)論
綜上所述,預(yù)備犯無論在理論上還是在實踐上,都存在著種種的問題和困難,顯得與我們的刑法體系和司法實踐格格不入。因此,在堅持我國刑法體系的大前提下,建議刪除有關(guān)預(yù)備犯的立法條文或更改為只對特定罪名實行預(yù)備處罰,以促進刑法體系的完善協(xié)調(diào)。