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    [ 徐純志 ]——(2004-9-24) / 已閱15733次

    我國民事訴訟救濟(jì)程序之缺陷與重構(gòu)


    □徐純志

    內(nèi)容提要:法院作出的生效裁判具有強(qiáng)制性、排他性和穩(wěn)定性,在法律上是不能被輕易推翻的。而現(xiàn)實(shí)行兩審終審制難以保障法律的統(tǒng)一實(shí)施,再審制的混亂又頻繁挑戰(zhàn)已生效的裁判,兩審終審和再審的矛盾沖突和制度缺陷日益顯現(xiàn),應(yīng)建立有限三審制取代兩審終審制,取消法院提起再審的作法,縮小和限制當(dāng)事人申請?jiān)賹徍蜋z察院抗訴范圍,檢察抗訴應(yīng)限制在法官徇私枉法而所作的裁判范圍內(nèi),這樣才能理順民事訴訟救濟(jì)程序的混亂狀態(tài),并能保障法律的統(tǒng)一施行,樹立司法的權(quán)威。

    導(dǎo) 言

    在法官任上,筆者見到了一部分生效裁判的終而不終,已生效而似未生效,在“實(shí)事求是,有錯必糾”的口號掩護(hù)下,法院忽而自己否定自己的生效裁判,忽而上級法院提審,忽而又是檢察院“名正言順”的代表一方當(dāng)事人提出抗訴。再審裁判后,敗訴當(dāng)事人又纏訴不休,要求再再審,除了往上級法院跑而外,還往人大和檢察院申訴。有時生效裁判正在執(zhí)行或者已執(zhí)行完畢,上級法院又以提審為由要求“凍結(jié)”。生效裁判在混亂的不完善的訴訟救濟(jì)程序下顯得極不穩(wěn)定,似乎沒有盡頭,裁判的既判力受到嚴(yán)重影響,法律的嚴(yán)肅性和法院及法官的威信—特別是其層法院和法官的威信受到嚴(yán)重的影響。勿說百姓,就是筆者身為法官亦覺得法院這道最后屏障不是那么堅(jiān)固。這樣的狀況最終將直接影響到國家政權(quán)在人民心目中的威信及整個社會的正常秩序,F(xiàn)行的民事訴訟救濟(jì)程序的制度不可否認(rèn)是根據(jù)當(dāng)時中國國情并借鑒前蘇聯(lián)的司法制度而設(shè)計(jì)的,它在一定的歷史時期是適合審判工作的,但隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)制度的確立和發(fā)展,人們法律意識的不斷加強(qiáng),案件類型的多樣化、復(fù)雜化趨勢,特別是適用法律難度的增加,現(xiàn)行的審判救濟(jì)程序已不太符合現(xiàn)實(shí)的需要和科學(xué)解決訴訟紛爭的要求,應(yīng)加以改造。

    一、我國民事訴訟救濟(jì)程序的缺陷
    何謂民事審判救濟(jì)程序?即是在民事審判中,有權(quán)提起程序啟動的主體認(rèn)為裁判錯誤而向法院提起的要求復(fù)查的補(bǔ)救和監(jiān)督程序,包括上訴審程序和再審程序,二者可統(tǒng)稱為“復(fù)審”。上訴審是由當(dāng)事人法定期限內(nèi)提起的由上一級法院對原審未生效裁判進(jìn)行復(fù)查的救濟(jì)程序。再審是有權(quán)提起再審程序的主體 對其認(rèn)為錯誤的生效裁判要求進(jìn)行復(fù)查的救濟(jì)程序。設(shè)置上訴審的目的有三:“1、給一審遭受不利判決的當(dāng)事人提供救濟(jì);2、對一審法院進(jìn)行審判監(jiān)督;3、統(tǒng)一法律的解釋與適用! 實(shí)際是給原審遭受不利判決當(dāng)事人多一根“救命稻草” ,多一次維護(hù)權(quán)益的機(jī)會。同時,也是上一級法院根據(jù)當(dāng)事人的上訴請求,對原審法院裁判進(jìn)行檢查、監(jiān)督,使有錯誤的裁判在發(fā)生法律效力前得以糾正的訴訟程序。 再審程序與上訴程序的主要區(qū)別就在于復(fù)查對象的不同,前者為已生效裁判,后者為未生效裁判;前者審理的主體可是上一級法院也可是本級法院,后者為上一級法院。

    兩審終審與再審的邏輯矛盾糾纏

    建國初期,我國之所以未采世界通行的三審終審,獨(dú)標(biāo)一幟,實(shí)行兩審終審,主要理由據(jù)說是審級太多,易為一些不良之徒所用,纏訟不休。 同時亦基于我國的國情考慮,我國地域廣闊,很多地方交通不發(fā)達(dá),多審級會給當(dāng)事人雙方造成大量人力、物力和財(cái)力上的巨大浪費(fèi)。實(shí)行兩審終審絕大部分案件可在當(dāng)事人轄區(qū)解決,一方面可以方便訴訟,減少訟累;另一方面,也便于高級法院或最高法院擺脫審判具體案件的負(fù)擔(dān),從而集中精力搞好審判業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督。 另一個原因是前蘇聯(lián)司法制度的影響。作為這樣理想化的制度設(shè)計(jì),讓案件在經(jīng)過兩審后就了結(jié),既經(jīng)濟(jì)又快捷。但又考慮到我國法律發(fā)展起步晚,法律規(guī)定粗簡,法官職業(yè)化水平不高,客觀上難免辦錯案,同時在“實(shí)事求是,有錯必糾”的價值取向影響下,追求實(shí)體的絕對公正成了訴訟的最終目的和訴訟公正的最終價值評判標(biāo)準(zhǔn)。為了對生效的錯誤裁判加以糾正和補(bǔ)救,又專設(shè)了再審程序來加以彌補(bǔ)兩審終審的不足。由于再審程序設(shè)計(jì)的極不完善,提起再審的主體多,法定事由多而模糊,難以把握,再審程序被頻繁啟動,兩審終審已名存實(shí)亡,事實(shí)已走上了極不規(guī)范的三審終審,甚至多審而難終。一方面法律上明文規(guī)定兩審終審的法律原則,而實(shí)踐中又允許由再審而提起的三審、四審,甚至多審 ,其后果不但不經(jīng)濟(jì),反而大大增加了當(dāng)事人的訴訟成本,同時亦耗費(fèi)了大量的審判資源,最為嚴(yán)重的后果是使生效裁判長期處于“未生效”的不穩(wěn)定狀態(tài),極大損害了終審裁判的既判力,損害了司法裁判的權(quán)威。再審程序設(shè)置的目的是糾錯,但有的案件再審后還要再再審,甚至多次再審,后一再審又不斷否定前一再審,再審成了沒有盡頭的路;無限再審和無序再審使最終的公正和效率根本無法預(yù)測和評估;使糾紛解決機(jī)制變成一個望不到盡頭的訴訟海洋。

    二審法院法官成了法律帝王

    按照我國《民事訴訟法》規(guī)定,民事案件一般由基層法院一審,中級法院二審即終止。大量的民事案件一審在基層法院,終審在中級法院。由中級法院一審、高級法院終審或者高級法院一審、最高法院終審的民事案件鳳毛麟角。中級法院屬于級別較低的法院,法官的業(yè)務(wù)水平、辦案能力以及對法律的理解都有一定的局限性。 但現(xiàn)行的兩審終審制卻使二審數(shù)以萬計(jì)的法官成了口含天憲、說一不二的法律帝王。眾口難調(diào)的結(jié)果是同類性質(zhì)的糾紛,在不同的中級法院獲得了截然相反的判詞。 難怪偶爾看到新聞媒體上載出大至相同案情的案件不同的法院卻得出不同的判決結(jié)果。大致相同案情的案件在不同的中級法院得出不同的裁判結(jié)果,給當(dāng)事人及大眾造成一個錯覺—法制的不統(tǒng)一或是地方保護(hù)主義作祟或是法官徇私裁判,其后果是嚴(yán)重影響了裁判的權(quán)威。
    中級法院一般按行政區(qū)劃相應(yīng)設(shè)置,一個地區(qū)一個中級法院,中級法院與當(dāng)事人的空間距離較近,這就給當(dāng)事人不打一審打二審提供了“勾通”法官之門,而愿意被“勾”之法官又仗著其手中的終審權(quán)而大膽“歪”判而高枕無憂,不但當(dāng)事人不服,民眾不服,甚至有時連一審法院的法官們亦不服。因此,終審裁判的權(quán)威就大打了折扣。

    檢察院成了當(dāng)事人的代理人

    在民事訴訟領(lǐng)域中,設(shè)立檢察機(jī)關(guān)的抗訴權(quán)確實(shí)是我國法律的一大創(chuàng)舉。 在民事司法實(shí)踐中,除了當(dāng)事人就法院裁判不服而向檢察院作信息反饋而外,檢察院幾乎沒有獲取審判信息的渠道。因此,檢察院自主對民事裁判提出抗訴的非常鮮見,往往是應(yīng)一方當(dāng)事人的請求而提起再審。因當(dāng)事人啟動再審程序的難度較大,而法律又明文規(guī)定檢察院提起再審的幾率是百分之百,當(dāng)事人于是就千方百計(jì)利用檢察院這個公權(quán)力為自己的私權(quán)利服務(wù)。在實(shí)踐中,其弊端不容忽視:第一,世界各國通常認(rèn)為民事訴訟領(lǐng)域是當(dāng)事人意思自治的領(lǐng)域,民事訴訟的發(fā)動和發(fā)展完全是當(dāng)事人的事情,國家不應(yīng)當(dāng)介入個人私權(quán)領(lǐng)域,而當(dāng)事人利用檢察院的法定職權(quán)為自己的私權(quán)服務(wù)恰恰是公權(quán)力介入私權(quán)的典型體現(xiàn)。第二,法院的審級訴訟程序是嚴(yán)格按照一整套公平訴訟程序進(jìn)行的,而檢察院啟動再審前單方接觸當(dāng)事人并為當(dāng)事人調(diào)查取證等行為則是違反公平原則和訴訟規(guī)則的,實(shí)際上是幫助一方當(dāng)事人來對抗另一方當(dāng)事人,人為造成訴訟力量的不平衡,破壞了爭議平等民事主體之間的平等性,即是違反了民事訴訟質(zhì)的規(guī)定性的 。第三,檢察院代當(dāng)事人啟動再審程序?qū)嶋H為檢察人員的腐敗創(chuàng)造了溫床,增加了當(dāng)事人的訴訟成本。有的當(dāng)事人一審敗訴后出于上訴要錢而由檢察院抗訴不要錢的考慮,規(guī)避正常的上訴審而求助于檢察院,以為不花錢就能扭轉(zhuǎn)敗局,往往事與愿違。檢察院的民事訴訟監(jiān)督應(yīng)該承認(rèn)是一種權(quán)力,權(quán)力發(fā)展的歷史一再表明,權(quán)力與腐敗是相伴而生的,總會有人試圖用不正當(dāng)方式影響權(quán)力的執(zhí)掌者,讓權(quán)力的動作偏離法律認(rèn)定的軌道,權(quán)力的執(zhí)掌者也可能利用公權(quán)力來謀取私利。 檢察官為了搞清案情與一方當(dāng)事人不得不過多的接觸,其不良行為則難以規(guī)制,而當(dāng)事人為了讓檢察官為自己辦事往往花錢以請吃、送禮等非法手段讓檢察官就范。因此,當(dāng)事人訴訟成本往往大大超過法院正常的審級訴訟成本。第四,檢察官在啟動再審程序前因過多接觸一方當(dāng)事人,對該當(dāng)事人難免產(chǎn)生親近感,而往往未接觸另一方當(dāng)事人,聽不到另一方當(dāng)事人的意見,在啟動再審程序時難免有偏聽偏信之嫌。第五,檢察院總結(jié)公布宣傳啟動再審改判業(yè)績等給當(dāng)事人及大眾造成檢察院可信而法院不可靠的錯覺,在很大程序上慫恿了當(dāng)事人在一審裁判后舍棄正常的上訴審救濟(jì)程序而任意利用檢察院啟動再審程序。

    再審還是不可靠

    再審程序的制度設(shè)計(jì)缺陷造成了一些案件被多次提起再審。有的是一個法院對同一案件多次再審,自己不相信自己,自己不斷地否定自己。有的是逐級多次再審,下級法院的再審裁判被上一級法院的再審裁判不斷的否定,一個結(jié)果被另一個結(jié)果不斷的替代,一個“公正”被另一個“公正”推翻。就像水波浪,一浪接一浪,后浪推一浪,無休無止,不知盡頭在哪里。這樣的裁判有始無終,權(quán)威在哪里?公正在哪里?效率又在哪里?往往一個案子這樣折騰下來,其運(yùn)作成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過了案件本身,不但耗費(fèi)了當(dāng)事人大量金錢、精力和時間,同時亦耗費(fèi)了法院大量的審判資源,最終得不償失。按照程序公正的要求,程序必須及時終結(jié),這就是說,法院的審判活動是有時間限制的,事實(shí)不能無期限地調(diào)查下去,證據(jù)也不能無期限地收集和提供。 在訴訟程序開始之前,一切過去的事實(shí)雖然都是客觀存在的,但對于法官來說卻是有待證實(shí)的。在訴訟程序開始之后,當(dāng)事人圍繞程序規(guī)則進(jìn)行舉證,以證明自己主張的事實(shí)成立和請求合法,法官則應(yīng)運(yùn)用證據(jù)規(guī)則來發(fā)現(xiàn)案件事實(shí),當(dāng)然這個事實(shí)與客觀事實(shí)吻合那當(dāng)然好,但這樣的期望往往是不現(xiàn)實(shí)的,過去的客觀事實(shí)必須由當(dāng)事人來舉證恢復(fù),如果沒有充分的證據(jù)支持,法官是無法判斷其到底是否是客觀事實(shí)的,所以法官只能依據(jù)在案證據(jù)來判斷案件的事實(shí),即所謂的追求證據(jù)事實(shí)(或稱法律事實(shí))。而在有時間限制的訴訟程序中,追求無限的沒有證據(jù)證實(shí)的所謂“客觀真實(shí)”是不現(xiàn)實(shí)的,其不同于對自然科學(xué)的研究,追求絕對的“客觀真實(shí)”是有限的人生所無法辦到的。我們應(yīng)該認(rèn)識到訴訟程序是一種糾紛解決機(jī)制,目的在于高效的解決糾紛,維護(hù)正常的社會正常秩序,讓糾紛當(dāng)事人盡快從訴訟中解脫出來投入正常的生產(chǎn)和生活。如果為了“挖掘”上帝才知道的所謂的“客觀真實(shí)”而無限時地在個案上使用這個機(jī)制,那將耗費(fèi)人們過多的時間,耗盡人的精力和社會有限的資源,使個案久拖不決,大量糾紛的發(fā)生如果都這樣有始無終而且代價昂貴,對個人對國家將是得不償失,那么將糾紛訴諸法律又有什么現(xiàn)實(shí)意義呢?

    法院自身提起再審的弊端

    在大眾的心目中,法院是依法辦事的地方,是在窮盡了其他一切救濟(jì)手段后的最終解決糾紛的處所,對法院依法作出的裁判理應(yīng)是相信其公正性的。在審級制度的設(shè)計(jì)上,設(shè)置兩審終審是法律所固定下來的,即使對一審裁判不服,對終審亦是難以懷疑其公正性的。而法院往往對自己或者下級法院作出的已生效裁判提起再審,進(jìn)行自我糾錯,自我否定,而往往這種糾錯都是實(shí)體方面的而非程序方面的,表面上看是遵循了“實(shí)事求是,有錯必糾”的辦事原則,實(shí)則是違反司法的程序性和終極性的,也不符合民事關(guān)系的性質(zhì)。一個案件,只要法官依照程序進(jìn)行了審理并作出裁判,當(dāng)事人不上訴或上訴后作出了終審裁判,在目前的兩審終審程序設(shè)計(jì)下,當(dāng)事人的救濟(jì)程序已用盡或放棄不用(如不上訴),那么這個案件的實(shí)體處理就應(yīng)當(dāng)視為是正確的,正如蔣惠嶺法官所言:“因?yàn)榻?jīng)過了程序,所以只能得出正確的結(jié)論,或者說,在這種情況下,錯的也是對的! 從美國O.J.辛普森刑、民事案件的審理可見程序正義是多么的威力無比。 法院自身提起再審?fù)窃趫?zhí)行生效裁判過程中發(fā)現(xiàn)了新的證據(jù),而不是對在案證據(jù)的重新確認(rèn)。如果出現(xiàn)了任何新的證據(jù)后就要更改已生效的裁判,對當(dāng)事人在訴訟階段的舉證責(zé)任就沒有任何約束,當(dāng)事人可隨時舉證推翻已生效的裁判,程序的及時終結(jié)性就沒有任何價值可言,訴訟就成了有始無終的過程。說到底,我們現(xiàn)行的再審制度是重實(shí)體而輕程序。
    民事關(guān)系屬私權(quán)領(lǐng)域,應(yīng)充分貫徹私權(quán)自治原則,盡量減少國家不必要的干預(yù)。當(dāng)事人對自己的權(quán)利享有處分權(quán),如果當(dāng)事人不主動提起再審則表明其已經(jīng)放棄了其自身的權(quán)利,則法院沒有必要主動進(jìn)行干預(yù),也就是說,沒有必要不考慮當(dāng)事人的意見而強(qiáng)制提起再審程序。
    本來法院審理案件是嚴(yán)格按照審判程序來嚴(yán)格操作的,實(shí)體的處理在不同的審級和不同的法官因水平的不同和對法律的理解有所差別亦屬正常,對實(shí)體的追求只能是相對公正而不可能絕對公正的,美國辛普森案就是一個很好的例子。通過設(shè)置更高級別的上訴審足以最大限度地解決這個問題,本級法院沒必要老是自己否定自己,這樣無疑給當(dāng)事人一個錯覺—法院原審不嚴(yán)肅認(rèn)真、法官素質(zhì)低、法院不可信。

    (二)民事訴訟救濟(jì)程序之重構(gòu)

    隨著市場經(jīng)濟(jì)的確立和發(fā)展,人們的法律意識不斷加強(qiáng),通過訴訟的方式解決民事糾紛的情形迅速增加,案件的類型也呈多樣化趨勢,案件的復(fù)雜程度明顯增加,這不僅是訴訟標(biāo)的額的增加,還包括案情復(fù)雜性的增加、特別是適用法律難度的增加。 當(dāng)事人對公平正義追求的愿望越來越高,現(xiàn)行的兩審終審制和再審的程式設(shè)計(jì)已不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)的需要,只有對其進(jìn)行改革才能革除其弊病。筆者認(rèn)為應(yīng)作如下改革:

    建立有限三審終審程序是保障法律統(tǒng)一實(shí)施和充分保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的程序基礎(chǔ)

    我國的法律發(fā)展時間不長,法律規(guī)定比較粗簡,彈性較大,實(shí)踐中缺乏判例指導(dǎo),個案審理終審級別較低,使法律適用出現(xiàn)難以統(tǒng)一的局面。 同時,大量民事案件發(fā)生在基層,終審在中級法院,前述已論述了中級法院屬于級別較低的法院,法官的業(yè)務(wù)水平、辦案能力以及對法律的理解都有一定的局限性。終審后抗訴的再審的亦相當(dāng)普遍而且弊端重重,那何不如取消或者大大縮小再審范圍代之以有限的三審終審,將再一次啟動程序的權(quán)利交給當(dāng)事人,讓當(dāng)事人一次告?zhèn)夠?讓其見識見識更高水平的法官和更加威嚴(yán)的法庭,也許這不失為一種樹立法律權(quán)威和息訟服判的好辦法。事實(shí)確實(shí)如此,世界上大多數(shù)西方國家均是實(shí)行有限制的三審終審制度,如在美國,美國的聯(lián)邦法院系統(tǒng)由地區(qū)法院、上訴法院和最高法院組成,當(dāng)事人不服地區(qū)法院判決的,可以向上訴法院上訴,對上訴法院的判決再不服,經(jīng)上訴法院或最高法院同意,還可以上訴到聯(lián)邦最高法院。英國的民事法院系統(tǒng)由郡法院、高等法院、民事上訴法院和上議院組成,,當(dāng)事人不服郡法院和高等法院的判決,可以向上訴法院上訴,對上訴法院的判決不服,還可以向上議院上訴,上議院是終審法院。日本也實(shí)行三審終審。大陸法系的法國和德國則根據(jù)案件的不同類型與性質(zhì)而分別實(shí)行一審終審、二審終審和三審終審。 有學(xué)者認(rèn)為,三審終審與訴訟經(jīng)濟(jì)原則不相符合。 當(dāng)然,將所有案件都納入三審終審的范圍確實(shí)違背了訴訟經(jīng)濟(jì)原則,但如果實(shí)行有限制的三審終審,對第三審加以嚴(yán)格限制,即規(guī)定一些案件兩審終審而告終,而規(guī)定部分案件可三審終審,對一些生效裁判規(guī)定不得提起再審,對一些生效裁判可以提起再審 ,那么應(yīng)是比較科學(xué)的符合審判規(guī)律的,比起現(xiàn)實(shí)行的無限再審則經(jīng)濟(jì)和權(quán)威得多。西方國家所實(shí)施的三審終審亦是有限制的三審終審,而且第三審均是法律審。上訴審可分為事實(shí)審與法律審,前者是指上訴審的審查內(nèi)容不僅包括原審裁判對適用法律是否正確的問題(法律點(diǎn)),而且包括對案件事實(shí)認(rèn)定是否正確的問題(事實(shí)點(diǎn));而后者是指上訴審的審查內(nèi)容只針對原審對案件的適用法律上的問題。 一審和二審不僅包括對事實(shí)點(diǎn)的認(rèn)定,而且包括對法律點(diǎn)的適用,這是我國民事訴訟現(xiàn)實(shí)行的模式。對事實(shí)的確定有兩審法院把關(guān)足矣,第三審法院沒必要再對事實(shí)重新進(jìn)行審理或復(fù)查。有限的三審法院審判資源 亦是不能對大量的案件進(jìn)行第三審的事實(shí)審查的。從民事訴訟證據(jù)舉證時限規(guī)定來分析,對事實(shí)的認(rèn)定一般是由當(dāng)事人舉證證明,當(dāng)事人舉證已規(guī)定了時間限制,除非是“新的證據(jù)” ,所有的證據(jù)在一審就應(yīng)該提出,否則不予質(zhì)證和采納。經(jīng)過二審的復(fù)查,案件的事實(shí)足可確定下來。那么第三審的功能是什么呢?應(yīng)是對法律適用的審查,即法律審。當(dāng)事人只能以二審裁判適用法律不當(dāng)為由提起三審,第三審法院審查的內(nèi)容只能是案件中的法律適用問題。各國立法及理論都十分強(qiáng)調(diào)法律審在統(tǒng)一法律適用方面的功能。上級法院對下級法院管轄區(qū)域更為廣泛,對法律的理解一般比下級法院更為準(zhǔn)確可靠,在上訴審中發(fā)現(xiàn)原審適用法律方面的不當(dāng),并采取一定方式加以糾正,這樣由下而上逐步可以實(shí)現(xiàn)法律的統(tǒng)一適用。 按我國四級法院的設(shè)置,第三審法院只能是高級法院和最高法院,因大量的上訴案件和有限的審判資源的反差,如當(dāng)事人認(rèn)為二審裁判適用法律不妥就可提起三審,則兩高院則難以承受,應(yīng)實(shí)行上訴許可制度,只有經(jīng)第三審法院審查認(rèn)為確實(shí)是適用法律問題而非事實(shí)問題后才允許進(jìn)入第三審程序。

    取消法院提起再審和當(dāng)事人申請?jiān)賹彽某绦蛞?guī)定

    在設(shè)置有限三審終審制的前提下,應(yīng)取消法院自身提起再審和當(dāng)事人申請?jiān)賹彽囊?guī)定。三審比二審多了一個審級,而且三審是由更高水平的法官審理,案件如經(jīng)過了三審,足以確保案件裁判的正確率和公正性,沒必要再啟動再審程序;如一審當(dāng)事人不上訴,就是當(dāng)事人對自己上訴權(quán)的放棄,屬私權(quán)處分范圍,法院沒必要自我否定自提再審。當(dāng)事人舍上訴而求再審更是沒有理由的,除非掌握了法官一審時有索賄受賄、徇私舞弊、枉法裁判行為的案件,可向檢察院舉報(bào)并要求再審。學(xué)者李浩亦認(rèn)為, 不能贊同當(dāng)事人舍上訴而尋求抗訴的做法,我國《民事訴訟法》已設(shè)置了上訴制度,已充分保障當(dāng)事人的訴訟權(quán)利和糾正錯誤裁判,又規(guī)定了再審制度,無論從民訴法關(guān)于訴訟程序的設(shè)置和安排看,還是從當(dāng)事人尋求救濟(jì)的順序看,不服法院的一審判決的常規(guī)救濟(jì)方式都應(yīng)當(dāng)是上訴,申請?jiān)賹徎蚩乖V的救濟(jì)方式一般是二審法院的終審判決而使用的,只是在例外情形下 適用于第一審判決。否則檢察院抗訴的案件就會急劇增加而難以承受,當(dāng)事人利用這種方式規(guī)避上訴可能發(fā)生的負(fù)擔(dān)訴訟費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn),將部分訴訟費(fèi)成本轉(zhuǎn)移給國家。筆者非常贊同這種觀點(diǎn)。二審后如不是法律適用問題當(dāng)事人無法提起三審或當(dāng)事人不提出法律適用問題三審而致裁判生效,亦屬正常經(jīng)過兩審法官把關(guān)的生效裁判,法院亦不可自提再審更不應(yīng)受理當(dāng)事人申請?jiān)賹,所謂“官無悔判” 是也。這個詞雖是反映了封建司法官吏的司法原則,在當(dāng)時訴訟救濟(jì)程序不完善情況下,確實(shí)不妥,不利于保障當(dāng)事人的合法權(quán)益,但現(xiàn)在訴訟程序完善了并能給當(dāng)事人充分的程序保障,不服一審可上二審,有的還可打三審,程序的設(shè)置足以使錯誤的裁判得到上級法院的糾正,因此,本級法院不宜再對自身作出的裁判加以否定,否則權(quán)威難塑,“官無悔判”在現(xiàn)代司法理念中煥發(fā)出新的現(xiàn)實(shí)意義。

    法官徇私裁判應(yīng)是檢察院提起再審的唯一法定條件

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