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  • 關(guān)于《洞穴奇案》的終審判決

    [ 肖佑良 ]——(2021-12-14) / 已閱6966次

    關(guān)于《洞穴奇案》的終審判決

    富勒虛構(gòu)的假想公案,之所以讓最高法院的法官們爭論不休,原因在于法律的虛擬化。
    在西方法學(xué)眼中,無論是大陸法,還是普通法,我國刑法第232條:‘故意殺人的’罪狀,都不是行為實(shí)體,而是虛擬概念,人人都可以有自己的見解。因此,‘法律是什么’成為永恒的主題。
    既然法律人人都可以有自己的見解,那么洞穴奇案中,十四位訓(xùn)練有素造詣?lì)H深的大法官,面對同樣的事實(shí),得出不同的結(jié)論,就很正常了。因?yàn)樗麄冞m用相同的法律,實(shí)際上是不相同的。十四位大法官的意見,都是依據(jù)規(guī)則作出的,具有同樣的法律效力,不存在孰優(yōu)孰劣。因此,洞穴奇案到了虛擬的紐卡斯國最高法院,兩次都是有罪與無罪兩種意見,針鋒相對,不相上下,成為了一樁‘懸案’。這種局面讓社會(huì)公眾感到不可思議。
    法條源于案例,是行為實(shí)體。我國刑法第232條:故意殺人的,處死刑,無期徒刑或者十年以上的有期徒刑……。從罪狀‘故意殺人的’來源看,毫無疑問,是從現(xiàn)實(shí)社會(huì)中存在的千姿百態(tài)的把人弄死的表現(xiàn)形式(客觀事物)中,概括出來的同類客觀事物的本質(zhì)特征,以此區(qū)別于其他的客觀事物!室鈿⑷说摹鳛榭陀^事物的本質(zhì)特征,直接對應(yīng)了現(xiàn)實(shí)社會(huì)中形形色色的把人弄死的犯罪行為。這種‘故意殺人的’犯罪行為,跟山上特定種類的樹,水中特定種類的魚,空中特定種類的鳥一樣,都是實(shí)體,都是客觀事物。顯然,‘故意殺人的’是行為實(shí)體,法律是行為實(shí)體。
    法律是行為實(shí)體,宣告了所謂法哲學(xué)永恒的命題,即‘法律是什么’實(shí)際是個(gè)偽命題!谭ǖ洫(dú)一無二,解釋者成千上萬,每位解釋者心中都有一個(gè)哈姆雷特’,自然也是追隨西方學(xué)者腳步嚴(yán)重跑偏了。
    西方法學(xué)是怎樣陷入錯(cuò)誤認(rèn)知的呢?原因就在于,西方哲學(xué)對世界的認(rèn)識,分為外在的客觀世界和內(nèi)在的主觀世界。兩個(gè)世界是各不相同的,不是統(tǒng)一的。人類的行為,也分為客觀方面和主觀方面。主客觀不是統(tǒng)一的,而是各不相同的。就犯罪行為而言,區(qū)分違法和責(zé)任,其中‘違法是客觀的、責(zé)任是主觀的’。因此,在西方法學(xué)理論中,犯罪就演變成了違法(客觀方面)和有責(zé)(主觀方面)兩大支柱共同組成的。區(qū)分主觀與客觀,主客觀不統(tǒng)一,是西方法學(xué)理論的基石。
    然而,就犯罪行為而言,主客觀是統(tǒng)一的。這里特別需要強(qiáng)調(diào)的是,主客觀統(tǒng)一,特指行為人實(shí)施犯罪行為時(shí)間段上的情況。在這個(gè)時(shí)間段上,行為人主客觀是統(tǒng)一的。如果把這個(gè)時(shí)間段再往前或者往后挪移,主觀與客觀不統(tǒng)一,則是有較小可能性的。當(dāng)然,這里的主客觀統(tǒng)一,并不代表主客觀方面完全統(tǒng)一,客觀方面存在行為人沒有察著的客觀事態(tài),或者主觀方面存在超出客觀行為的想法,都不影響行為本身的定性。例如,行為人在實(shí)施盜竊行為過程中,一心二用,內(nèi)心還想到邀請朋友喝酒燒烤;再例如,偶然防衛(wèi)中行為人甲持槍瞄準(zhǔn)欲槍殺乙,此時(shí)乙正好持槍瞄準(zhǔn)欲槍殺丙,但是甲并不知道乙持槍瞄準(zhǔn)欲槍殺丙。這種乙持槍瞄準(zhǔn)欲槍殺丙的客觀事態(tài),就不能夠作為甲殺人行為定性的客觀因素予以考慮。理由是,犯罪行為的定義,是以行為人為中心,根據(jù)行為人能夠認(rèn)識到的主客觀情況定義的。否則,犯罪行為不僅無法被定義,而且還無法被證明。
    犯罪行為的表現(xiàn)形式,是主客觀統(tǒng)一的客觀事物。也就是說,當(dāng)行為人實(shí)施犯罪行為時(shí),假如使用兩臺攝像機(jī),一臺拍攝行為人外在的客觀世界,一臺拍攝行為人內(nèi)在的主觀世界,當(dāng)行為人實(shí)施犯罪行為完畢之后,將兩臺攝像機(jī)拍攝的內(nèi)容進(jìn)行比較,就會(huì)發(fā)現(xiàn)兩臺攝像機(jī)拍攝的內(nèi)容都是同一個(gè)犯罪行為。其中,內(nèi)在的主觀世界的犯罪行為,就是外在的客觀世界的犯罪行為通過行為人的眼睛形成的鏡像。兩臺攝像機(jī)拍攝的內(nèi)容,即使有不同之處,亦不影響犯罪行為本身的定性。這就是主客觀統(tǒng)一。更重要的是,我們?nèi)巳硕伎梢杂H自驗(yàn)證主客觀統(tǒng)一。我們可以架設(shè)一臺攝像機(jī),與人吵一架,與人打一架,或者偷一次水果。事后,把架設(shè)的攝像機(jī)拍攝的內(nèi)容播放出來,與自己大腦中的記憶進(jìn)行比較,就能更深入理解‘主客觀統(tǒng)一’。就犯罪行為而言,客觀方面決定主觀方面,主觀方面反映客觀方面,主客觀方面都是同一個(gè)犯罪行為。因此,實(shí)際有且僅有一個(gè)主客觀統(tǒng)一的犯罪行為實(shí)體,并不存在所謂兩個(gè)實(shí)體,即客觀違法實(shí)體,主觀有責(zé)實(shí)體。所以,犯罪行為,是主客觀統(tǒng)一的客觀事物。
    故意、過失不是主觀要素,而是評價(jià)結(jié)果。在實(shí)施犯罪行為的時(shí)間段內(nèi),行為人的內(nèi)心世界,既不會(huì)產(chǎn)生故意,也不會(huì)產(chǎn)生過失。不僅如此,甚至連‘明知自己的行為會(huì)產(chǎn)生危害社會(huì)的結(jié)果’這種認(rèn)識因素,以及‘希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生’的意志因素,都不一定在激情類犯罪行為實(shí)施過程中出現(xiàn)。實(shí)際上,故意,過失,根本不是客觀存在的主觀要素,而是人們對過去發(fā)生的犯罪行為進(jìn)行事后評價(jià)的結(jié)果。所有犯罪被評價(jià)后分為兩類:一類是故意犯罪,另一類是過失犯罪。兩類犯罪的差別,是一目了然的。故意犯罪的行為,具有侵害法益的緊迫危險(xiǎn)性、高效性,讓人一看就是犯罪行為。過失犯罪行為,都是日常的生產(chǎn)、生活、工作行為。這些日常行為本身具有侵害法益的較小可能性,需要行為人盡到謹(jǐn)慎注意義務(wù),防止危害結(jié)果發(fā)生。過失犯罪的行為,不具有侵害法益的緊迫危險(xiǎn)性、高效性,只具有侵害法益的較小可能性。危害結(jié)果不發(fā)生時(shí),通?床怀鍪欠缸镄袨椤?梢姡^的故意,所謂的過失,實(shí)際是虛擬出來的‘客觀存在’。虛擬的故意或者過失被獨(dú)立之后,主客觀統(tǒng)一的行為實(shí)體,作為客觀事物,也就不復(fù)存在了,這直接決定了西方法學(xué)的兩大理論支柱,都是虛擬的產(chǎn)物。這是西方法學(xué)理論誤入歧途的總根源。在此之后,學(xué)術(shù)研究與司法實(shí)踐分道揚(yáng)鑣,走向了彼此迥然不同的道路。在我國刑法中,僅有故意犯罪和過失犯罪的概念,沒有故意和過失的概念。然而,我國德日派刑法學(xué)者,把我國刑法第十四條、第十五條視為故意和過失的定義,顯然是照搬照抄想偏了。
    法律具有‘五大統(tǒng)一’的特殊屬性。法律是行為實(shí)體,具有主客觀有機(jī)統(tǒng)一,形式與實(shí)質(zhì)有機(jī)統(tǒng)一,事實(shí)與價(jià)值有機(jī)統(tǒng)一,原則與例外有機(jī)統(tǒng)一,行為規(guī)范與裁判規(guī)范有機(jī)統(tǒng)—,即‘五大統(tǒng)一’的屬性。五大統(tǒng)一,在很大程度上來源于我國四要件體系運(yùn)行特征。有機(jī)統(tǒng)一,是指同時(shí)存在、不可拆分之意。誠如前述,主客觀統(tǒng)一是客觀存在。我國刑法分則的所有罪狀,都是主客觀統(tǒng)一的客觀存在。罪狀本身就是客觀事物,這個(gè)發(fā)現(xiàn)將開啟全球法學(xué)領(lǐng)域的新紀(jì)元;犯罪是客觀事物,必有外在形式,必有內(nèi)在實(shí)質(zhì),兩者有機(jī)統(tǒng)一。這是客觀事物存在的客觀規(guī)律。判例法是形式法,成文法是實(shí)質(zhì)法,兩者性質(zhì)相同,彼此能夠替代;通常情況下,事實(shí)是事實(shí),價(jià)值是價(jià)值,兩者是對立關(guān)系。不過,在法律這種特殊情況下,法律既是事實(shí),也是價(jià)值,既是事實(shí)判斷,也是價(jià)值判斷,兩者合二為一。法律這種特殊屬性,使得犯罪的認(rèn)定,只要進(jìn)行事實(shí)判斷,就足夠了,不再需要價(jià)值判斷。這個(gè)結(jié)論極為重要。這意味著,犯罪的認(rèn)定,完全建立在事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)之上,也就是客觀基礎(chǔ)之上,不以個(gè)人意志為轉(zhuǎn)移。因此,教義學(xué)的所有理論學(xué)說,將全部被排除在認(rèn)定犯罪之外;嚴(yán)格來說,原則與例外,不是有機(jī)統(tǒng)一,而是同時(shí)存在。原則與例外,是形影相隨的關(guān)系。但是,形是形,影是影。形是正,影就是不正;形是不正,影就是正。形影是正反對立的關(guān)系。有原則就有例外,是人類行為規(guī)則的客觀規(guī)律;還有,既然法律是客觀事物,是行為實(shí)體,不以人的意志為轉(zhuǎn)移,那么區(qū)分行為規(guī)范與裁判規(guī)范,就是沒有意義的,行為規(guī)范與裁判規(guī)范必然是有機(jī)統(tǒng)一的。
    法律解釋是偽命題。法律是客觀事物,是不允許解釋的。因此,世界上根本不存在允許的擴(kuò)大解釋,只存在不允許的類推解釋。找不到擴(kuò)大解釋與類推解釋的界限,是必然結(jié)果。所謂刑法學(xué)永恒的課題,其實(shí)是根本不存在的偽命題。所謂的立法解釋,所謂的司法解釋,實(shí)際上這些有權(quán)解釋的條文,幾乎都不是使用教科書上所謂的解釋方法解釋出來的條文,而是通過比較,發(fā)現(xiàn)他們是相同事物,應(yīng)作相同處理而定義出來的條文。立法解釋,司法解釋,都是徒有其名、名不符實(shí)的。有癡迷教義學(xué)的人,根據(jù)自己對特殊個(gè)案的誤解,背棄罪狀(犯罪實(shí)質(zhì))的明文規(guī)定,提出自己所謂的理論學(xué)說,例如,效用減損說,公開盜竊說等。顯然,這種偏離罪狀行為整體的解釋,只要改動(dòng)了一個(gè)字,就不是原來的客觀事物了,直接違反了罪刑法定原則。所謂法律解釋,其實(shí)就是從根本上破壞、動(dòng)搖、架空罪刑法定原則的把戲。
    三段論的實(shí)質(zhì),是相同事物,相同處理。西方傳統(tǒng)的法律適用的三段論邏輯,即法律是大前提,事實(shí)是小前提,判決就是結(jié)論。事實(shí)上,三段論的實(shí)質(zhì)是,大前提是客觀事物,小前提也是客觀事物,如果大小前提所對應(yīng)的客觀事物,兩者性質(zhì)相同,也就是實(shí)質(zhì)相同,那么就把大前提中的罪名和量刑適用于小前提的案件事實(shí)中,就是判決結(jié)論。這才是法律適用的實(shí)質(zhì)。所謂法律適用的三段論邏輯,實(shí)際根本不存在,是個(gè)虛構(gòu)神話。西方法學(xué)中的所謂三段論,大前提是虛擬概念,小前提是客觀事物,一虛一實(shí),使得西方法學(xué)中所謂的目光在規(guī)范與事實(shí)之間不斷往返,根本不可能實(shí)現(xiàn)。除非大前提也是實(shí)體。由于大前提不是實(shí)體,允許不同的解釋,所得出來的結(jié)論,必然是不相同的。可見,西方法學(xué)中的三段論邏輯,同樣是虛擬理論,實(shí)務(wù)中根本無法使用。強(qiáng)行使用,定性結(jié)論背離客觀實(shí)際,幾乎是確定的。
    西方法學(xué)理論的虛擬化。不管是成文法,還是判例法,兩大法系對犯罪行為,理論上都是區(qū)分客觀方面和主觀方面的。因此,西方法學(xué)理論都是圍繞著客觀方面與主觀方面建立起來的。然而,如前所述,主客觀統(tǒng)—,才是客觀存在,才是客觀事物。單純的客觀方面,單純的主觀方面,都不是客觀存在,都不是客觀事物,背離了客觀實(shí)際。所以,西方法學(xué)理論體系,例如刑法教義學(xué)的構(gòu)成要件理論,違法性理論,有責(zé)性理論,三段論等等,都是與客觀事物不能相對應(yīng)的虛擬理論。虛擬理論最典型的特征,就是無論哪個(gè)種類的虛擬理論,至少有兩種以上。這兩種以上的虛擬理論,誰也不能說服誰,針鋒相對,最多其中一種虛擬理論成為通說。由于虛擬理論都不能通過實(shí)踐檢驗(yàn),誰也不能淘汰與之對立的其他的虛擬理論。于是,所有的虛擬理論都彼此共存,形成樹大根深、枝繁葉茂的學(xué)術(shù)虛假繁榮表象,國內(nèi)國外都是如此。我國法學(xué)核心期刊每年發(fā)表學(xué)術(shù)論文,每年出版發(fā)行學(xué)術(shù)著作,不計(jì)其數(shù)?墒,絕大多數(shù)都是虛擬理論自說自話、自娛自樂,不能通過實(shí)踐檢驗(yàn),實(shí)務(wù)參考價(jià)值為零。我國不少學(xué)者深陷虛擬理論,無法自拔。例如降龍十八掌、‘皇太后’等等,都是虛擬理論之集大成者。許多學(xué)子被虛擬理論嚴(yán)重誤導(dǎo),進(jìn)入實(shí)務(wù)部門,在辦案中定性錯(cuò)誤時(shí)有發(fā)生、接連不斷。最近吵得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的長沙貨拉拉案,安徽的謝留卿等63人詐騙案,都是深受虛擬理論嚴(yán)重干擾,定性出現(xiàn)問題的實(shí)例。虛擬理論無法通過實(shí)踐檢驗(yàn),取而代之的,就是學(xué)派之爭。這種學(xué)派之爭,實(shí)質(zhì)就是客觀事物的不同側(cè)面以偏概全之爭,酷似盲人摸象。例如,就犯罪行為的違法性而言,有行為無價(jià)值論(及其變種)與結(jié)果無價(jià)值論(及其變種)之爭。以結(jié)果犯的違法性為例,行為+結(jié)果(內(nèi)含直接因果關(guān)系)是客觀存在,是客觀事物,是犯罪行為,是主客觀統(tǒng)一的行為實(shí)體,是行為整體。行為無價(jià)值論僅重點(diǎn)關(guān)注客觀事物的行為方面,結(jié)果無價(jià)值論僅重點(diǎn)關(guān)注客觀事物的結(jié)果方面。問題是,這兩個(gè)方面是同時(shí)存在的,不可分割的,是有機(jī)統(tǒng)一的客觀事物。因此,行為無價(jià)值論具有片面性,結(jié)果無價(jià)值論也具有片面性,它們都犯了以偏概全的錯(cuò)誤。這種以偏概全的理論,就是最典型的虛擬理論。
    各種犯罪論體系都是虛擬理論的產(chǎn)物。德日的二階層或者三階層,蘇俄的四要件,英美的雙層體系,無一例外,都是建立在區(qū)分主觀方面、客觀方面的虛擬理論模型基礎(chǔ)之上的犯罪成立體系,功能大同小異。這些犯罪成立體系,都是通過立場不同的虛擬理論論證犯罪成立的,而不是通過客觀證據(jù)證明犯罪成立的。既然是這樣,個(gè)人好惡等因素影響犯罪成立是顯而易見的,難以實(shí)現(xiàn)客觀公正。所以,同一案件事實(shí),使用不同的虛擬理論進(jìn)行論證,結(jié)論不一樣,是正常狀況。例如洞穴奇案,偶然防衛(wèi)案。不同的犯罪論體系,雖然核心都是兩大支柱,但是著眼點(diǎn)不完全相同,犯罪成立論證的方式,也就各不相同。但是,它們都是圍繞著排除例外情形入罪,人為構(gòu)思出來的虛擬體系。它們既不是客觀事物,也不是認(rèn)識客觀事物的客觀規(guī)律。三階層,二階層,雙層體系,都是把例外情形先入罪,然后再出罪的模式,四要件則是把例外情形排除在外,單獨(dú)處理的模式。原則是違法犯罪,例外就是正當(dāng)行為。二階層,三階層,雙層次,先將例外入罪,然后再想方設(shè)法出罪。實(shí)際上就是先犯錯(cuò)誤入罪,即舍去某些因素,削足適履入罪,然后考慮被舍去的因素,再糾正錯(cuò)誤出罪。這是完全沒有必要的。這種處理模式最大的問題,是黑白同框,即相同的罪狀概念,既代表犯罪行為,又代表正當(dāng)行為,例如正當(dāng)防衛(wèi)殺人,犯了最低級的概念邏輯錯(cuò)誤。相比之下,四要件把例外單獨(dú)處理,遵循了不同事物,不同處理,避免了黑白同框,符合客觀實(shí)際。然而,四要件也存在致命缺陷,那就是論證犯罪成立時(shí),除了正當(dāng)防衛(wèi),緊急避險(xiǎn)兩種例外情形外,其他的例外情形(例如洞穴奇案)很可能入罪后,就不能出罪了。在此問題上,四要件就沒有二階層,三階層,雙層次先入罪、后出罪模式的比較優(yōu)勢了。
    透過現(xiàn)象看本質(zhì),是認(rèn)識客觀事物的客觀規(guī)律。犯罪是客觀事物,認(rèn)識犯罪同樣遵循透過現(xiàn)象看本質(zhì)的客觀規(guī)律?陀^事物都具有與時(shí)俱進(jìn)的屬性,犯罪亦是如此。隨著人類社會(huì)不斷進(jìn)步,犯罪的表現(xiàn)形式,呈現(xiàn)出各式各樣的新類型、新情況,是正常狀況,是普遍現(xiàn)象。然而,萬變不離其宗,實(shí)質(zhì)是始終不會(huì)變的。因此,終極的犯罪論體系,就是透過現(xiàn)象看本質(zhì)。透過現(xiàn)象看本質(zhì),決定了犯罪的成立,完全建立在事實(shí)與證據(jù)基礎(chǔ)之上,也就是客觀基礎(chǔ)之上。顯然,透過現(xiàn)象看本質(zhì),最大限度地減少了個(gè)人好惡等因素對犯罪成立的干擾,能夠?qū)崿F(xiàn)客觀公正的目標(biāo)。
    法律適用的第一原則:有原則,就有例外。人類社會(huì)的行為規(guī)則,都要遵循‘有原則,就有例外’這個(gè)客觀規(guī)律。法律是人類行為規(guī)則中最重要的組成部分,同樣遵循有原則就有例外的客觀規(guī)律。這意味著,法律不是放之四海而皆準(zhǔn)的。法律適用是有邊界的。例外情形出現(xiàn)之日,就是法律適用終止之時(shí)。盡管西方法學(xué)在有幾千年的發(fā)展史,提出了偉大的罪刑法定原則,卻未能發(fā)現(xiàn)法律適用的第一原則,這是西方法學(xué)的致命缺陷。為了排除例外被適用法律,西方法學(xué)苦苦思索了數(shù)千年,仍然不得要領(lǐng),未得其解。大陸法系,普通法系,都是如此。洞穴奇案就是例證。刑法分則罪狀的例外情形,就是形式上與罪狀具有較大程度的相似性,實(shí)質(zhì)上符合社會(huì)主流的道德觀、價(jià)值觀的情形,即社會(huì)上絕大數(shù)人在相同境遇下會(huì)做出相同行為的情形。洞穴奇案五名探險(xiǎn)者的遭遇,必然引起社會(huì)公眾的廣泛同情和共鳴,如果不是法官讓陪審團(tuán)進(jìn)行特別裁決(即只認(rèn)定案件事實(shí),不對該事實(shí)是否構(gòu)成謀殺罪做最后裁決),那么此案早就被陪審團(tuán)裁決無罪了,也就沒有洞穴奇案所謂的法律爭議了。陪審團(tuán)本身是最有效的排除例外情形被入罪的機(jī)制,卻被《洞穴奇案》作者富勒人為排除在外,因而才有洞穴奇案所謂的法律爭議。正義的法律,必定是情、理、法有機(jī)統(tǒng)一的。在法律適用過程中,一旦出現(xiàn)情、理、法之間相互沖突的局面,無非就是遭遇到例外情形了。例外情形出現(xiàn),法律將終止適用,情、理、法的矛盾沖突,迎刃而解。我國近四十年來,不時(shí)出現(xiàn)引起社會(huì)公眾普遍共鳴的案件,大多數(shù)都是例外情形,被司法機(jī)關(guān)機(jī)械執(zhí)法判處了刑罰,甚至被判處重刑。例如,湖南的6條小魚案,廣西的多次偷菜獲利8元案,天津的張老太擺攤打氣球非法持有槍支案等等。在我國刑法中,正當(dāng)防衛(wèi)、緊急避險(xiǎn)這兩種比較常見的例外情形,己經(jīng)被納入刑法中了。然而,對于較為罕見的例外情形,并沒有被納入刑法中,需要司法人員在實(shí)務(wù)中作出準(zhǔn)確判斷。我國的刑法學(xué)理論工作者必須徹底拋棄西方法學(xué)理論體系,重回中華律學(xué)‘舉重以明輕,舉輕以明重’的行為整體判斷法,敢為天下先,大膽理論創(chuàng)新,把‘有原則,就有例外’寫入教科書中去,推動(dòng)立法進(jìn)程,爭取早日將法律適用的第一原則納入我國刑法典,作為排名第一的刑法原則,從而鑄就中華律學(xué)前所未有之輝煌。
    最后,洞穴奇案的第十五種意見水到渠成,判決理由僅有七個(gè)字:有原則,就有例外。這七個(gè)字,將為洞穴奇案的法律爭議劃上句號。當(dāng)然,這七個(gè)字,將為紐卡斯國聯(lián)邦最高法院再審洞穴奇案提供強(qiáng)有力的理論支撐,五名被蒙冤處死的探險(xiǎn)者,將平反昭雪,聯(lián)邦最高法院九名大法官這次意見完全相同,一致判決五名探險(xiǎn)者無罪,還要加上一句,本判決為終審判決。一個(gè)法律無爭議的新時(shí)代將要到來了。

    作者:湖南省邵陽市城步苗族自治縣 肖佑良
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