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    [ 周沂林 ]——(2004-7-12) / 已閱23438次

    從中國司法現(xiàn)實(shí)到英國普通法歷史

    周沂林

    這似乎是一個(gè)不倫不類的題目。一邊是中國、是現(xiàn)實(shí);另一邊是外國、是歷史,這有什么聯(lián)系?但這確是我本人的思路進(jìn)程。本文既不可能論證前者也無能力描述后者,只是提出一個(gè)解決中國司法某些現(xiàn)實(shí)問題的思路。

    我是一個(gè)關(guān)注現(xiàn)實(shí)的人。作為職業(yè)法律工作者,當(dāng)然更關(guān)心中國的司法現(xiàn)實(shí)。當(dāng)這個(gè)現(xiàn)實(shí)的發(fā)展實(shí)在已經(jīng)成為阻礙我們進(jìn)步的當(dāng)務(wù)之急時(shí),每個(gè)法律人都會(huì)提出或者研究如何解決這個(gè)問題。盡管每個(gè)人提出問題的角度不同,建議采取的措施各式各樣,但都反映了問題本身的存在。

    我的視角可能有些特殊。我是一個(gè)特別喜歡閱讀案例的人。當(dāng)然對(duì)于充斥書店的“以案說法”類的案例書毫無興趣,而是喜歡外國的案例,準(zhǔn)確地說是普通法國家的判例,尤其是法官的原判意見或附隨意見或反對(duì)意見。我在這里看到了鮮活的法律靈魂,也看到了這種靈魂是怎樣統(tǒng)一了混亂的英格蘭,并進(jìn)而使其從落后走向輝煌。

    于是,這種興趣使我開始關(guān)注英國法律史?上У氖牵覈▽W(xué)界好象對(duì)此并不感興趣,所以至今中文資料甚少。我當(dāng)然也只能了解甚少。但即使再少,我也深信我的感覺是正確的,即了解和研究英國普通法產(chǎn)生的歷史和發(fā)展,對(duì)于解決中國司法的現(xiàn)實(shí)問題極為有益。

    現(xiàn)實(shí)問題首先來源于:中國法院的判決書為什么這么不講理?許多人歸因于司法的腐敗和不公。這可能有關(guān),至少腐敗和不公可以借助我們的判決書制度大行其道。但實(shí)際上它們是一個(gè)互動(dòng)的結(jié)構(gòu)。真正的原因是法律史上的。

    中國現(xiàn)代法律史一般都認(rèn)為從晚清移植西方法律開始,至今百來年。這百來年我認(rèn)為可以分為四個(gè)階段。一是晚清開始的被動(dòng)性移植;二是民國時(shí)期的共和制度的移植;三是社會(huì)主義時(shí)期的蘇聯(lián)體制的移植;四是改革開放后在現(xiàn)代法治觀念(當(dāng)然,依法治國和法治的概念大為不同,但這里不予討論。)下的體系化的移植。與早期形成鮮明對(duì)照的是,現(xiàn)在階段是主動(dòng)的、自覺的移植。

    我們顯然可以說,一部中國現(xiàn)代法律史就是一部移植西方法律的歷史。以至到今天,我們所適用的幾乎全部法律都是西方的;我們所使用的法律術(shù)語、概念、體系也都是西方的。盡管所謂法律移植問題在法學(xué)界爭(zhēng)論不休,但移植是事實(shí)。問題僅僅在于:我們移植的法律實(shí)現(xiàn)度很低,這是自身“抗體”問題,還是我們移植的對(duì)象、方法有問題。

    任何移植都有抗體問題,生物是這樣,社會(huì)看來也是這樣。在法律移植的問題上,更多人看到的是中國的“本土資源”與西方法律制度幾乎是格格不入,因而出現(xiàn)了所謂的“制度斷裂”。能否使用這樣的詞語本文不予探討,但移植的法律在中國實(shí)現(xiàn)度很低是一個(gè)公認(rèn)的事實(shí)。我們必須關(guān)注這個(gè)現(xiàn)實(shí),因?yàn)樗鼤?huì)使廣大民眾對(duì)法律和現(xiàn)代法治產(chǎn)生懷疑和失望,從而導(dǎo)致全面的法制危機(jī)。

    應(yīng)該說我國的學(xué)者非常關(guān)注現(xiàn)實(shí),所以上述問題是人們討論的熱點(diǎn)。我可以把這些討論大體分為兩派,即移植派和本土派。當(dāng)然這兩派并非都是極端肯定或否定法律移植,問題要復(fù)雜的多,只是大體有兩種傾向而已。前者強(qiáng)調(diào)移植的必要,但有很多“受體”方面的困難,需要不斷改變移植的生長(zhǎng)環(huán)境并不惜用國家權(quán)力改變落后的“本土資源”以適應(yīng)移植;后者更多地強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)作用或文化的不相容,反對(duì)強(qiáng)力推行移植,主張移植的國家正式法與本土的民間法的妥協(xié)與合作。

    如果說這兩派的歸納成立的話,那我的想法就可能是第三派,即移植的對(duì)象和方法本身應(yīng)予探討。這就是我關(guān)注英國法律史的焦點(diǎn)。

    眾所周知,我們移植的是西方的大陸法系。對(duì)于同樣屬于西方法律的另一大法系,產(chǎn)生于英國而現(xiàn)在遍布世界的普通法系不僅沒有多少借鑒,甚至所知甚少。這正是中國現(xiàn)代法律史的遺憾。我們本來就不是西方國家,完全不必拘泥于人家的法系劃分。最不可思議的是,當(dāng)所謂西方兩大法系孰優(yōu)孰劣的爭(zhēng)論趨于融合時(shí),我們對(duì)普通法的重要性仍然未予認(rèn)識(shí)。這里的原因留給法律史的專家,我在本文要討論的只是普通法及其產(chǎn)生和發(fā)展的歷史在今天對(duì)于中國的司法現(xiàn)實(shí)有什么重要而并非完整的認(rèn)識(shí)價(jià)值。

    一 司法為中心

    與大陸法以立法為中心不同,普通法最鮮明的特征是以司法為中心。從普通法的產(chǎn)生、發(fā)展直到今天,司法始終是中心,法院始終是法律帝國的首都。我們總是將法律理解為枯燥的條文或是規(guī)則體系,而不是將法律理解為一種“事業(yè)”和“生活過程”(注1)。所以,研究大陸法的人多關(guān)注的是法律的實(shí)體規(guī)則、體系和結(jié)構(gòu),很少提及司法;而所有關(guān)于普通法的著述則無一能避開司法。

    什么是司法中心?馮象的表述堪稱精到:“普通法之為‘活法’而跟得上時(shí)代的步伐,照英國法律史家梅因的說法,大抵借助于三件工具:虛構(gòu)、衡平、立法。我們說過,英美法國家的立法無論文字表述詳盡與否,須經(jīng)過訴訟才知道確切的含義。故立法跟虛構(gòu)、衡平一樣,也要等待法官的‘發(fā)現(xiàn)’。法律無遺漏,卻能夠時(shí)時(shí)‘發(fā)現(xiàn)’不見于文本的規(guī)則權(quán)利,是普通法最基本也是最成功的虛構(gòu)!(2)

    這里的原因首先在于,普通法本身就不是立法的產(chǎn)物,而是長(zhǎng)期司法實(shí)踐的成果。英格蘭的歷史與西歐大陸國家的歷史發(fā)展在早期是基本相似的,它們幾乎在同一時(shí)間段都經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)數(shù)百年之久的羅馬人和日爾曼人的統(tǒng)治。諾曼王朝征服英國后,逐步建立了統(tǒng)一全國的強(qiáng)大的中央集權(quán)。而這一過程極具歷史意義和現(xiàn)代認(rèn)識(shí)價(jià)值的是:它主要采取了法律的方法,確切地說是司法救濟(jì)的方法,而不是政治的、軍事的、道德的或其它的社會(huì)控制方法。

    采用法律方法,不是用立法而是用司法來尋求統(tǒng)一,這確有點(diǎn)令人匪夷所思。但這就是歷史。當(dāng)國王為統(tǒng)一全國而必須將“恩惠”普施于民眾時(shí),王室法庭和巡回法庭就出現(xiàn)了。有意思的是,這些法庭的法官可能精通羅馬法或者教會(huì)法或者國王的敕令,但并不懂當(dāng)?shù)氐娜諣柭?xí)慣法或者各種各樣的地方法或民間法。也就是說,法官是在不知“法”的情況下進(jìn)行審判的,所以他們首先要了解這些不知的法,然后在根據(jù)案件事實(shí)適用法律的時(shí)候,在總結(jié)歸納適用這一類型案件的法律原則的時(shí)候,先前的判例、經(jīng)驗(yàn)、作為法律家的特殊理性和技能等等,將這些能夠或者必須適用的地方法進(jìn)行了整合。普通法就是這樣通過對(duì)具體案件所適用法律的整合和長(zhǎng)期積累形成的?梢哉f,普通法的淵源非常龐雜,但這并沒有妨礙王室的偉大法官們對(duì)其進(jìn)行了成功的整合。在我看來,這種整合靠立法是不可能完成的。

    其次,普通法的許多制度和法律原則都是通過司法建立的,也就是法官在具體判例中創(chuàng)立的。但我們必須清楚:所謂“法官造法”的觀念并不能體現(xiàn)普通法以司法為中心運(yùn)作的實(shí)際。判例形成的規(guī)則并非事先設(shè)計(jì)的,而是訴訟程序的結(jié)果,是司法對(duì)當(dāng)事人訴權(quán)保護(hù)的結(jié)果,是當(dāng)事人實(shí)實(shí)在在參與了適用于自身規(guī)則制定過程的結(jié)果。雖然現(xiàn)在普通法國家的立法越來越多,但這些成文法多是對(duì)判例法已確認(rèn)的法律原則或規(guī)則的承認(rèn)和肯定;而所謂法典化并非創(chuàng)立新法,只是現(xiàn)有法律的技術(shù)匯編。(3)

    再者,普通法國家的法律教育和研究也是圍繞司法進(jìn)行的。與我國形成鮮明對(duì)照的是,教授們重視的是判例研習(xí),而不是解說法律條文和概念。我們的教育中也會(huì)搞“以案說法”,但那是所謂“理論聯(lián)系實(shí)際”的邏輯,出發(fā)點(diǎn)仍是法條。我們的諸多法律人才對(duì)于理論體系、概念術(shù)語、部門法劃分等可能具備成套的知識(shí),有些甚至可以對(duì)法律條文倒背如流,可惟獨(dú)缺少的就是滲透到骨子里的法律精神和司法理性。

    最后,普通法國家的法官的地位與權(quán)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大陸法國家。這一事實(shí)也是司法中心形成的。

    那么,司法中心對(duì)我們有什么現(xiàn)實(shí)意義呢?

    我們今天的法制建設(shè)仍是以立法為中心。我這里無意討論立法中心和司法中心孰優(yōu)孰劣,我關(guān)注的是我國的法律實(shí)現(xiàn)度太低,而這會(huì)引起本來就沒有什么現(xiàn)代法治觀念的我國民眾對(duì)法律的嘲笑。因此,研究法律的實(shí)施,研究司法對(duì)于法律實(shí)施的特殊作用就是當(dāng)務(wù)之急。

    西方的歷史與文化與我們這個(gè)典型的東方國家有著完全不同的傳統(tǒng)。它們?cè)谏駥W(xué)、哲學(xué)和自然法觀念方面的文化積淀與現(xiàn)代法律理念具有一脈相承的關(guān)系。所以,無論哪個(gè)法系都經(jīng)歷了成功的發(fā)展?梢哉f,大陸法系在西方可以順利實(shí)施是本土自身的適應(yīng);而我們把其移植過來就不會(huì)自然實(shí)施。讓僵硬的文本變成活的法律,司法是關(guān)鍵。所以司法中心主義更適合我國。

    另一方面,當(dāng)我們說英國人的普通法博大精深,對(duì)人類政治文明和法律文明貢獻(xiàn)巨大之時(shí),并非就能否認(rèn)羅馬人通過編篡成體系的成文法而表現(xiàn)出的天才和智慧。羅馬法經(jīng)歷了一千多年的發(fā)展,最終在走向?qū)V坪笏ネ,而在中世紀(jì)又神奇地得以復(fù)興。羅馬法的復(fù)興在法的理念和哲學(xué)層面上是全面的,影響了整個(gè)歐洲;但在選擇統(tǒng)一的成文法上,卻只是歐洲大陸的國家。英國和它們分道揚(yáng)鑣了。這里的原因可能很復(fù)雜,但至少有一個(gè)重要原因是:比起英國,大陸國家的中央政權(quán)太弱了,它們對(duì)統(tǒng)一的成文法律有內(nèi)在的政治需求。不幸的是,這些國家?guī)缀醵甲呱狭藢V频牡缆,而英國則避免了專制的發(fā)生。這一重大歷史事實(shí)給我的啟示是:普通法的司法中心主義對(duì)于法律職業(yè)共同體的形成和壯大,乃至成為一個(gè)獨(dú)立的政治勢(shì)力,司法權(quán)逐步獨(dú)立并能成功地限制王權(quán)等起到了關(guān)鍵作用。在普通法的早期,人們就有了這樣的觀念:國王雖高居萬人之上,卻在上帝和法律之下。(4)到了成熟期時(shí),法官可以公然排除國王對(duì)司法的干預(yù)。十七世紀(jì)偉大的柯克法官對(duì)于自稱有理性因而有資格親自定案的國王說:“這些訴訟只能由法院?jiǎn)为?dú)作出裁決”。(5)

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