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  • 評陳興良的代序《刑法知識的去蘇俄化》

    [ 肖佑良 ]——(2018-7-26) / 已閱6196次

    評陳興良的代序《刑法知識的去蘇俄化》

    這篇代序出自《刑法學(xué)知識的轉(zhuǎn)型【方法論】》一書,文中陳興良教授提到他一直思考的問題——其他部門法學(xué)中蘇俄法學(xué)的陰影已經(jīng)蕩然無存,唯獨刑法學(xué)難以從蘇俄刑法學(xué)的桎梏中解脫,原因何在?教授認(rèn)為我國刑法學(xué)目前仍然采用蘇俄刑法學(xué)中的犯罪論體系,而犯罪論體系是整個刑法知識的基本架構(gòu)。因此,如欲擺脫蘇俄刑法學(xué)的束縛,非將目前的四要件的犯罪體系廢棄不用而不能達(dá)致。正是在這種情況下,陳興良教授提出了刑法知識中的去蘇俄化這一命題,以此作為我國刑法教義學(xué)知識體系的起始。
    筆者認(rèn)為,以陳興良教授為代表的我國德日派刑法學(xué)者,正在犯一個歷史性的錯誤,也就是鼓吹我國刑法理論去蘇俄化,身體力行,現(xiàn)已經(jīng)形成相當(dāng)氣候。這批人對德日刑法理論頂禮膜拜,深信不疑。仔細(xì)考察他們的理由,結(jié)果發(fā)現(xiàn),所謂的理由,要么是誤解,要么是錯覺,沒有一條能夠經(jīng)得起推敲。之所以出現(xiàn)這種局面,原因就在于我國德日派刑法學(xué)者癡迷德日刑法理論,出現(xiàn)了誤判。糟糕的是,這批人還是學(xué)術(shù)權(quán)威,許多人被誤導(dǎo)了。
    三階層也好,四要件也罷,都是有缺陷的。四要件是特拉伊寧從三階層改進(jìn)而來的。特拉伊寧的改進(jìn),實現(xiàn)了百分九十九以上的案件,能夠得到妥當(dāng)?shù)奶幚。但是尚有不足百分之一的特殊案例,不能得出令人滿意的結(jié)果。因此,四要件遭到我國德日派刑法學(xué)者猛烈攻擊。事實上,四要件最成功的地方,是廢除了學(xué)派之爭,實現(xiàn)了刑法理論大幅度簡便化。相比之下,四要件無法出罪的特殊案例,三階層能夠通過違法性與有責(zé)性階層順利實現(xiàn)出罪。這的確是三階層的優(yōu)勢。然而,三階層中的三個階層,都不是實體事物,而是虛擬的事物。虛擬的事物,對應(yīng)虛擬的理論。三個階層對應(yīng)的構(gòu)成要件理論,違法性理論,有責(zé)性理論,都是虛擬的。虛擬的事物,著書立說無窮無盡,都是空對空,無法通過實踐進(jìn)行檢驗,不能實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。結(jié)果就是,多種虛擬理論必然會共存。這些虛擬的理論,無一例外,都是著眼于實體事物的一個方面,都是以偏概全。猶如瞎子摸象寓言故事中的瞎子們一樣,各執(zhí)一詞,爭論不休。這就是我國德日派刑法學(xué)者鼓吹的學(xué)派之爭的實質(zhì)。三階層對應(yīng)的三個階層,產(chǎn)生了一條龍的虛擬理論,且有不同的組合,進(jìn)而形成了所謂的刑法教義學(xué)的巨型“樹瘤”。結(jié)果使得德日刑法理論體系變得十分復(fù)雜,幾乎無人能夠完全弄明白,也不可能弄明白。因此,德日理論容易使人產(chǎn)生高深莫測的錯覺,具有很強(qiáng)的忽悠能力。我國德日派刑法學(xué)者都是被德日學(xué)者忽悠瘸了的人,他們又在國內(nèi)忽悠其他人,鼓吹三階層或者二階層取代四要件,也就是刑法學(xué)知識去蘇俄化。
    法律的屬性,當(dāng)代法學(xué)理論實際遠(yuǎn)未認(rèn)識到位。法律具有客觀與主觀,事實與價值,形式與實質(zhì),原則與例外,行為規(guī)范與裁判規(guī)范有機(jī)統(tǒng)一的屬性。簡稱為五大統(tǒng)一。五大統(tǒng)一經(jīng)得起實踐的檢驗,沒有人能夠舉出反例。無論是成文法,還是判例法,法學(xué)理論發(fā)展的終極目標(biāo)就是五大統(tǒng)一。
    所謂主客觀統(tǒng)一,意味著法條是不可拆分的動態(tài)的行為整體。具有不可拆分的整體性,動態(tài)性,過程性。法條有且僅有唯一的意義,是應(yīng)有之義。因此,法律的生命在于解釋,實際是個偽命題。主客觀分離,是德日刑法理論的基石之一,起源于哲學(xué)上的兩個世界觀:一個客觀世界,一個主觀世界。一個犯罪行為實施時,行為人的確存在二個世界,一個客觀外在世界,一個主觀內(nèi)心世界。殊不知,行為人實施犯罪行為時的主觀內(nèi)心世界,也就是故意或者過失,事實上是無法認(rèn)知的。既不能進(jìn)入行為人的大腦進(jìn)行取證,也不能從行為人大腦中得到印證。因此,德日刑法理論雖然強(qiáng)調(diào)主觀故意或者過失,但是無論是總則,還是分則,都是空洞無物、故弄玄虛的。我們能夠認(rèn)知的對象,唯有客觀反映主觀,主觀見之于客觀的動態(tài)行為,也就是主客觀統(tǒng)一的行為整體。立法都是源自于現(xiàn)實社會中存在的主客觀統(tǒng)一的危害行為。例如刑法第三百零八條之一。因此,一個犯罪行為實施了,如果全程錄像,司法人員通過考察客觀行為的動態(tài)全過程,一定能夠準(zhǔn)確判斷出行為人是故意還是過失,一定能夠準(zhǔn)確判斷出行為性質(zhì)。因此,我國德日派刑法學(xué)者所謂的故意殺人,故意傷害致人死亡,過人致人死亡,這三個罪名客觀方面無法區(qū)分行為性質(zhì)的觀點是錯誤的,不符合客觀實際,誤導(dǎo)了許多人。
    所謂事實與價值的統(tǒng)一,意味著法條既是事實,又是價值,是一體兩面。自從休謨提出事實與價值的區(qū)分以來,這種二元的范式成為德日刑法理論的基石之一,幾乎沒有人提出質(zhì)疑。通常情形下,事實是事實,價值是價值,事實與價值的確是區(qū)分開來的。但是,法律是個特殊的例外。法律本身既是事實,又是價值,是兩者的統(tǒng)一。無論是成文法,還是判例法,都具有事實與價值統(tǒng)一的屬性。只是它們強(qiáng)調(diào)的側(cè)重點有所不同,成文法側(cè)重于價值屬性,判例法側(cè)重于事實屬性。事實屬性決定了法律的時代性,價值屬性決定了法律的與時俱進(jìn)性。例如,故意殺人,未來社會新的技術(shù)手段層出不窮,必然會出現(xiàn)新的殺人行為,因其與當(dāng)代的殺人行為比較,若新的殺人行為,與舊的殺人行為,兩者的形式與實質(zhì)都相同,則兩者的價值相等,可以適用故意殺人的法條。因此,故意殺人的罪狀,依靠其價值屬性,通過價值衡量的方式,而不是所謂的法律解釋,法律適用輕而易舉地實現(xiàn)了與時俱進(jìn)。因此,當(dāng)代教科書式的法律解釋,被冠之以刑法教義學(xué)之名,其實是誤導(dǎo)大家的偽理論。例如張明楷教授的《刑法學(xué)》第五版,陳興良教授的降龍十八掌等著作,都是照搬照抄國外幾十年前理論,幾乎沒有價值可言。
    所謂形式與實質(zhì)的統(tǒng)一,指的是事物的性質(zhì),取決于形式與實質(zhì)的統(tǒng)一。當(dāng)我們考察一個生活行為,與一個法條行為是否價值相等時,必須從形式與實質(zhì)兩個方面進(jìn)行比較,只有當(dāng)形式與實質(zhì)都相同時,生活行為就與法條行為兩者價值相等,法條就能適用于生活行為。形式與實質(zhì)的統(tǒng)一,意味著形式與實質(zhì)要么都相同,要么都不相同。罪刑法定原則決定了,所謂形式相同,實質(zhì)不相同是偽命題,所謂實質(zhì)相同,形式不相同也是偽命題。因此,德日刑法理論百年來的理論難題,即如何確定擴(kuò)大解釋與類推解釋的界限,迎刃而解。凡是形式與實質(zhì)都相同的解釋,就是成立犯罪的擴(kuò)大解釋;凡是形式與實質(zhì)都不相同的解釋,就是不成立犯罪的類推解釋。張明楷教授的《刑法學(xué)》第五版中所謂的“擴(kuò)大解釋與類推解釋并不存在絕對清晰的界限”的觀點,模糊了罪與非罪的界限,毫無疑問是錯誤的。顯然,所謂的形式解釋論,所謂的實質(zhì)解釋論,都是以偏概全的,都具有局限性,都不可能確保罪刑法定原則不折不扣地貫徹執(zhí)行。例如,放飛籠中鳥,將他人價值連城的鉆戒扔入大海,從所謂實質(zhì)解釋論的立場出發(fā),被認(rèn)為構(gòu)成故意毀壞財物罪的觀點,明顯是類推解釋,違背了罪刑法定原則,誤導(dǎo)了許多人。
    所謂原則與例外的統(tǒng)一,指的是有原則,就有例外。任何犯罪論體系,都必須遵循原則與例外的邏輯架構(gòu)。世界三大犯罪論體系,唯有英美的雙層次最為接近原則與例外的邏輯架構(gòu),三階層或者二階層次之,四要件距離最遠(yuǎn)。三階層中,積極的違法性與積極的有責(zé)性,都是不需要積極判斷的事項。實際判斷的是反面,即違法阻卻事由和責(zé)任阻卻事由。違法性與違法阻卻事由,有責(zé)性與責(zé)任阻卻事由,都是性質(zhì)完全不同的。即使違法阻卻事由或者責(zé)任阻卻事由被判斷為無,也不代表違法性或者有責(zé)性為有。然而,三階層就是用判斷違法阻卻事由或者責(zé)任阻卻事由的“無”,來代替違法性或者有責(zé)性的“有”的。這種判斷模式,恰好證明三階層中只要該當(dāng)性判斷了,違法性與有責(zé)性同時被判斷了。這就意味著,三階層的實際操作,完全背離了主客觀分離,事實與價值分離,形式與實質(zhì)分離的初衷,所謂的三階層層層遞進(jìn)的邏輯性,也就是所謂的位階關(guān)系,實際上是子虛烏有的。因此,三階層只要把虛擬的構(gòu)成要件理論回歸現(xiàn)實,將法條行為與生活行為,都視為主客觀統(tǒng)一的動態(tài)的行為整體,三階層就演變成為雙層次:第一層次為該當(dāng)性(主客觀相統(tǒng)一);第二層次為違法阻卻事由+責(zé)任阻卻事由。
    對照五大統(tǒng)一,四要件存在的問題一目了然。特位伊寧設(shè)計四要件時,并沒有擺脫德日理論體系中主客觀分離、事實與價值分離、形式與實質(zhì)分離思維模式的束縛。所以,四要件從排列順序看,仍然是主客觀分離的。四要件最重要的缺陷,是不能處理好例外情形(責(zé)任能力欠缺的情形除外)。因此,在四要件中有必要對犯罪客體要件進(jìn)行修改,將例外情形中(對應(yīng)三階層中的違法阻卻事由及期待可能性、違法性認(rèn)識)影響犯罪成立的附隨因素納入客體要件作為正能量,將主客觀相統(tǒng)一的行為整體作為負(fù)能量,從而賦予犯罪客體要件以實質(zhì)的綜合評價功能。四要件改進(jìn)后,演變成為雙層次:第一層次為客觀要件+主觀要件(強(qiáng)調(diào)主客觀相統(tǒng)一);第二層次為犯罪客體[主客觀相統(tǒng)一(負(fù)能量)+附隨因素(正能量)]+犯罪主體[責(zé)任能力]。
    比較演變后的三階層與修改的四要件,它們兩者幾乎是一模一樣,并且與英美法系的雙層次順利對接,從而實現(xiàn)世界三大犯罪論體系大統(tǒng)一。對此,詳情可參考筆者網(wǎng)上的其他文章。有了前述四大有機(jī)統(tǒng)一,行為規(guī)范與裁判規(guī)范的有機(jī)統(tǒng)一,自然就是順理成章的,無須贅言。
    序言中,陳興良教授闡述我國刑法知識去蘇俄化之必要性,是來自于蘇俄犯罪論體系自身不可克服的缺陷。認(rèn)為犯罪論體系的邏輯性考量是第一位的,應(yīng)當(dāng)優(yōu)于實用性。三階層符合認(rèn)定犯罪的司法邏輯:首先通過構(gòu)成要件該當(dāng)性以解決事實之是否存在的基本前提,然后從客觀(違法性)與主觀(有責(zé)性)這兩個方面解決評價問題,兩者之間存在邏輯上的位階關(guān)系。正如日本學(xué)者所評價的那樣:這一體系既符合思考、判斷的邏輯性,經(jīng)濟(jì)性,又遵循著刑事裁判中犯罪認(rèn)定的具體過程。而四要件是將德日的遞進(jìn)式的邏輯結(jié)構(gòu)改造成耦合式的邏輯結(jié)構(gòu),對犯罪論體系的邏輯性造成的傷害是難以彌補(bǔ)的,因而四要件存在三大缺陷:一是事實與價值相混淆;二是犯罪構(gòu)成的平面化,位階關(guān)系消失;三是規(guī)范判斷的缺失。由于社會危害性判斷是一個非規(guī)范或者曰超規(guī)范的概念,而社會危害性的判斷又先于具體犯罪構(gòu)成要件的判斷,因而犯罪構(gòu)成要件就淪為社會危害性的附隨物,即在已經(jīng)作出社會危害性這一實質(zhì)判斷以后,再去找犯罪構(gòu)成證實這一結(jié)論。在這種情況下,犯罪認(rèn)定過程中規(guī)范判斷缺失,從而為破壞犯罪構(gòu)成打開了方便之門。
    我國德日派刑法學(xué)者最先向蘇俄刑法理論發(fā)難的,就是批判社會危害性理論。據(jù)說德日派自認(rèn)為取得了對傳統(tǒng)派的壓倒性勝利。在筆者看來,批判社會危害性理論的全部努力,純粹是個笑話。因為刑法意義上的社會危害性理論與刑事違法性,是實質(zhì)與形式之間的關(guān)系,是有機(jī)統(tǒng)一的,是一體兩面。只是蘇俄刑法理論尚未達(dá)到這個認(rèn)識層次而己?梢姡瓷鐣:π岳碚,就是反刑事違法性,也就是反罪刑法定原則。這就是為什么說批判社會危害性理論是個笑話的理由。
    關(guān)于位階關(guān)系,也就是三階層的邏輯性。對三階層層層遞進(jìn)的邏輯性,我國德日派刑法學(xué)者極盡贊美之詞。邏輯性是有前提的,只存在于客觀事物之間。然而,三階層中三個階層,都不是獨立存在的客觀實體,而是一個行為(客觀實體)是否成立犯罪(客觀實體),從該當(dāng)性、違法性、有責(zé)性三個側(cè)面進(jìn)行考察。這三個側(cè)面是同時存在的,是不可分割的。換言之,三個階層彼此之間,根本沒有獨立性可言,同樣是一有俱有,一無俱無的關(guān)系。這一點與我國德日派批判四要件的“一有俱有,一無俱無”,性質(zhì)完全相同。因此,所謂三階層的層層遞進(jìn)的邏輯性,其實是我國德日派刑法學(xué)者過于癡迷三階層產(chǎn)生的幻覺。在實務(wù)操作層面上,三階層所謂的先事實判斷,后價值判斷,先形式判斷,后實質(zhì)判斷,先客觀判斷,后主觀判斷,純粹是主觀臆測而己,根本不能實際操作。也就是說,積極的違法性判斷,積極的有責(zé)性判斷,實際上都是不能執(zhí)行的。由于法條本身具有五大統(tǒng)一的屬性,判斷了客觀,同時判斷了主觀,判斷了事實,同時判斷了價值,判斷了形式,同時判斷了實質(zhì)。因此,三階層的實際運行,事實判斷之后,并沒有所謂的成立犯罪的價值判斷,只有不成立犯罪的違法阻卻事由的判斷;形式判斷之后,同樣沒有所謂的成立犯罪的實質(zhì)判斷,只有不成立犯罪的實質(zhì)判斷;客觀判斷之后,也沒有所謂的成立犯罪的有責(zé)性判斷,而是不成立犯罪的責(zé)任阻卻事由判斷。所以說,建立在先客觀判斷,后主觀判斷,先事實判斷,后價值判斷,先形式判斷,后實質(zhì)判斷基礎(chǔ)之上的所謂位階關(guān)系,也就是所謂的邏輯性,根本就是子虛烏有、忽悠大家的,屬于想像式的幻覺。
    司法實踐中,一個案件發(fā)生了,通過偵查手段能夠認(rèn)知的,就是行為人實施的主客觀統(tǒng)一的行為,具有動態(tài)性、過程性,整體性。這個主客觀統(tǒng)一的行為,是我們能夠通過偵查手段取證予以證明的客觀存在的獨立實體,是我們研究犯罪成立與否能夠考察的唯一對象。現(xiàn)實中所有的刑事案卷卷宗中的犯罪行為,都是主客觀統(tǒng)一的行為。德日理論是建立在“違法是客觀的,有責(zé)是主觀的”這兩大支柱之上的。問題是,有責(zé)性這個支柱所對應(yīng)的故意與過失,指的是行為人實施危害行為時內(nèi)心世界的罪過,而這個罪過是不可能通過偵查手段進(jìn)入行為人的大腦中取證,也不可能做到相互印證的(最多只有行為人供述這個孤證)?梢,有責(zé)性支柱所對應(yīng)的罪過,實際上做不到舉證證明的。這就是為什么我國德日派刑法學(xué)者出版的刑法學(xué)教科書中,談到具體罪名的罪過時,都是武斷式地認(rèn)為是故意或者過失的原因,沒有人能夠說出為何是故意,為何是過失的理由。所以說,以不法與責(zé)任為支柱的德日刑法理論體系,責(zé)任支柱是無法判斷的,所以存在著難以克服的重大缺陷。令人欣慰的是,三階層的實際運行,完全背離了三階層設(shè)計者的初衷,有責(zé)性與違法性,實際上都是不需要積極判斷的,實際判斷的只是違法阻卻事由與責(zé)任阻卻事由。這就等同于該當(dāng)性的判斷,既是事實判斷,客觀判斷,形式判斷,又是價值判斷,主觀判斷,實質(zhì)判斷,酷似四要件的行為整體判斷模式。
    理論是什么?理論必須具有普通性。然而,德日刑法理論中,充斥著各種各樣的特殊案例,例如公開盜竊,故意殺死胎兒,偶然防衛(wèi)等等,不同的學(xué)者提出不同的學(xué)說,也就是針對個案的解決方案,結(jié)果理論與解決方案混淆起來,給人造成德日理論樹大根深的假象。實際上,德日刑法理論這棵樹,充斥了大量的假枝假葉,多如牛毛的學(xué)派與學(xué)說,幾乎都是吹牛逼的。真正稱得上理論的東西,實在少之又少。許多人花費了無數(shù)的精力和金錢,甚至研究了一輩子,也搞不明白研究對象是個啥東西,根源就是德日理論中許多概念都是虛擬出來的事物,不是獨立存在的客觀事物,通常只是客觀事物的一個方面。例如行為人盜竊他人五千元錢,本身就是一個主客觀統(tǒng)一的不可拆分的行為整體,然而德日理論將這個行為整體拆分成盜竊他人的純客觀行為,五千元的結(jié)果,實施盜竊行為時的內(nèi)心故意,進(jìn)而對應(yīng)了構(gòu)成要件理論,違法性理論,有責(zé)性理論等。這些理論都是拆分客觀行為(實體)后建立起來的理論,實際對應(yīng)的只是客觀行為(實體)的一個方面,也就是虛擬的實體。虛擬的實體,不同的人站的角度不同,就會有不同的觀點。例如,違法性理論,有的人認(rèn)為違法性的本質(zhì)是法益侵害,有的人認(rèn)為違法性的本質(zhì)是規(guī)范違反。于是行為無價值論與結(jié)果無價值論之間,產(chǎn)生了學(xué)派之爭。虛擬的理論,實踐無法檢驗,做不到優(yōu)勝劣汰,誰也不服誰,只好大家共存,你承認(rèn)我,我承認(rèn)你。德日理論似乎還搞不明白,實務(wù)中的案例,除了極個別情形外,行為無價值論處理結(jié)果是這樣,結(jié)果無價值論處理結(jié)果也是這樣。原因其實很簡單,違法性所對應(yīng)的,同樣是法條的符合性。行為無價值論是違法性的一個方面,結(jié)果無價值論是違法性的另一個方面,它們是同時存在的,同樣是一體兩面。尤其在我國質(zhì)+量的立法模式下,更是顯而易見。所以說,強(qiáng)調(diào)行為無價值論,或者強(qiáng)調(diào)結(jié)果無價值論,都是以偏概全的虛擬理論。這就是說,自貝林時代提出階層概念以來,德日理論就陷入了虛擬理論學(xué)派之爭的泥潭,背離了理論研究必須聯(lián)系實際的初衷。法律具有五大統(tǒng)一的屬性,決定了法律有且僅有唯一的立法原意,不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移。這才是罪刑法定原則的廬山真面貌。然而,所謂的刑法教義學(xué)與五大統(tǒng)一背道而馳,你搞一個學(xué)派,他搞一個學(xué)說,誰都不服誰,多種觀點共存,罪刑法定原則成為了因人而異的玩具。這是刑法教義學(xué)偽科學(xué)的本質(zhì)。
    筆者將刑法教義學(xué)斥之偽科學(xué),是針對刑法教義學(xué)的邏輯性和各種學(xué)說學(xué)派而言的,并不代表全面否定階層體系。在案件的處理上,所有的案件階層體系都能處理,具有實用性。尤其是處理例外情形,階層體系比四要件明顯具有優(yōu)勢。貝林設(shè)計三階層體系時,出發(fā)點就是為了解決例外情形的出罪設(shè)計出口。這一天才的構(gòu)思,其先進(jìn)性是不容置疑的。這就是階層體系世界流傳的原因。由于階層體系受到事實與價值二元論、客觀與主觀兩個世界觀的束縛,對法律本身屬性的理解,明顯偏離了實際(五大統(tǒng)一),導(dǎo)致階層理論虛擬化現(xiàn)象嚴(yán)重,多如牛毛的各種學(xué)說學(xué)派充斥其中,作繭自縛,使得學(xué)習(xí)與應(yīng)用的難度飆升,大大拖累了研習(xí)者的判斷力。綜合比較,面對修改后的四要件,刑法教義學(xué)不得不歸屬于偽科學(xué)的范疇。
    修改后的四要件將會如日中天。四要件修改后,原有的缺陷被彌補(bǔ)了,我國德日派刑法學(xué)者針對四要件所有的批判都得到完美的解決,且仍然保留了四要件簡便高效準(zhǔn)確的優(yōu)勢。打個比方,修改后的四要件,與三階層比較,如果說三階層是繞彎子的國道線,那么修改后的四要件就是走直線的高速公路。由于階層體系虛擬理論學(xué)說眾多,故弄玄虛繞彎子,作繭自縛,使人不堪其擾,嚴(yán)重制約了階層體系支持者判斷力的正常發(fā)揮,培養(yǎng)出來的人都是沒有戰(zhàn)斗力的烏合之眾。而修改后的四要件,與司法實踐相契合,行為主客觀相統(tǒng)一,原則上成立犯罪,理論聯(lián)系實際,操作起來簡單高效準(zhǔn)確。兩者比較,修改后的四要件體系比起三階層體系,具有壓倒性的優(yōu)勢。即使全國大大小小的階層體系的支持者全體出動,都不足為慮,修改后的四要件可以任意蹂躪他們。那些被我國德日派刑法學(xué)者忽悠誤導(dǎo)走上國道的人,一旦明白過來,知道有這么一條高速公路,會毫不猶豫放棄國道上高速。所以,所謂的刑法知識去蘇俄化,實際是我國刑法理論發(fā)展史上的一股逆流。
    我國刑法理論發(fā)展史上,曾有部分學(xué)者批判社會危害性理論一度甚囂塵上,爾后這些人又掀起了刑法知識去蘇俄化運動,許多不明真相的人卷入其中。尤其是始作俑者,名義上打著振興我國刑法理論的旗號,實際上是崇洋媚外,照搬照抄。例如,陳興良教授不僅鼓吹:“……如欲超越貝林,我們首先必須回到貝林,理解貝林,否則就沒有超越而只有誤解。即使今日貝林的構(gòu)成要件論如西原春夫教授所言,已經(jīng)成為‘悲哀的玩具’,我們也必須經(jīng)歷這需要玩具的犯罪論的童年時代。這就是說,我們必須從犯罪構(gòu)成的歧路返回構(gòu)成要件的原點,然后從問題的原點重裝上陣。在這個意義上說,我國刑法需要貝林構(gòu)成要件論的啟蒙!保ㄕ浴稑(gòu)成要件論:從貝林到特位伊寧》)。而且,陳興良教授還身體力行,發(fā)表了被人稱為“降龍十八掌”系列著作。然而,筆者看來,陳興良教授作為我國刑法學(xué)界的大佬級人物,卑躬屈膝如此程度,令人汗顏。所謂的“降龍十八掌”,實際上是故弄玄虛的棉花掌,忽悠占了絕大部分,幾乎沒有實際意義,斥之為學(xué)術(shù)垃圾都不為過。就我國刑法理論的發(fā)展而言,“降龍十八掌”,成事不足,敗事有余。


    作者單位:湖南省城步苗族自治縣人民檢察院 肖佑良







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