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    [ 呂巖峰 ]——(2000-9-26) / 已閱27721次

    當(dāng)事人意思自治原則論綱

    呂巖峰*

    在國際私法領(lǐng)域,當(dāng)事人意思自治原則經(jīng)過幾個(gè)世紀(jì)的沿革,不僅十分完善,而且已經(jīng)成為解決法律適用問題的一項(xiàng)重要原則。在進(jìn)入新世紀(jì)的前夕,重新審視這一原則,不僅會加深我們對其本身的意義和價(jià)值的認(rèn)識,而且會增進(jìn)我們對國際私法的整個(gè)體系和基本精神的理解。
    一、根源論

    國際私法領(lǐng)域的當(dāng)事人意思自治原則,是所謂“私法自治”原則在法律選擇問題上的體現(xiàn)。因此,認(rèn)識當(dāng)事人意思自治原則的根源,首先就是要了解私法自治的由來。

    一般認(rèn)為,私法自治濫觴于“商品生產(chǎn)者社會的第一個(gè)世界性法律即羅馬法”。①由于簡單商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展,民事關(guān)系滲透到社會生活的各個(gè)方面,羅馬私法十分發(fā)達(dá),后世所謂“羅馬法”便是羅馬私法的同義語。不過,最初是沒有公法和私法的區(qū)別的。后來,隨著經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展,國家對私人事務(wù)的干預(yù)越來越多,終于需要在國家權(quán)力和私人活動(dòng)之間確立一條明確的界限。適應(yīng)這種需要,帝政前期的五大法學(xué)家之一烏爾披亞努斯(Domitius
    Ulpianus,約公元170年~228年)首創(chuàng)了公法和私法的劃分。按照他的意見,規(guī)定國家公務(wù)的為公法,規(guī)定個(gè)人利益的為私法;公法規(guī)范是強(qiáng)制性的,當(dāng)事人必須無條件地遵守,私法規(guī)范則是任意性的,可以由當(dāng)事人的意志而更改,它的原則是“對當(dāng)事人來說‘協(xié)議就是法律’”。②簡而言之,根據(jù)烏氏的意見,私人協(xié)議具有法律效力,并且可以變通法律,而這正是“私法自治”的實(shí)質(zhì)所在。從實(shí)踐來說,在共和國末葉和帝政之初,為了適應(yīng)商品流通快速迅捷的需要,受萬民法的影響,出現(xiàn)了諾成契約(Contracts
    Consensus)。這種契約形式相對于當(dāng)時(shí)的要式契約、要物契約來說,最根本的特征就是以雙方當(dāng)事人的“同意”(consent)作為契約成立和拘束力的根據(jù),而不要求履行一定的形式或者接受一定的物品。查士丁尼在《法學(xué)總論》中論及“諾成債務(wù)”的時(shí)候明確寫道:“關(guān)于買賣、租賃、合伙、委任等契約,債務(wù)以當(dāng)事人的同意而成立。上列各種契約,其債務(wù)的締結(jié)只需要雙方當(dāng)事人的同意的說法,乃是因?yàn)槠渚喗Y(jié)既不需要文書,也不需要當(dāng)事人在場;此外,也沒有必要給予某物,只須進(jìn)行該法律行為的當(dāng)事人同意即可!雹邸耙灾Z成方式締結(jié)的債務(wù)因當(dāng)事人表達(dá)相反的意思而消滅。”④諾成契約的出現(xiàn),使商品流通從繁瑣的形式中解放出來,標(biāo)志著羅馬法從重視形式轉(zhuǎn)為重視當(dāng)事人的意志,這是契約史上的一個(gè)進(jìn)步。諾成契約因而成為“私法自治”觀念的實(shí)踐基礎(chǔ)和后世“契約自由”原則的歷史淵源。

    到了1804年,作為“世界各地編纂新法典時(shí)當(dāng)做基礎(chǔ)來使用的法典”⑤的《拿破侖法典》,不僅鮮明地繼受了羅馬法私法自治的觀念,而且第一次通過立法對契約自由思想進(jìn)行了系統(tǒng)的和規(guī)范的闡發(fā)。該法典規(guī)定:“契約為一種合意,依此合意,一人或數(shù)人對于其他一人或數(shù)人負(fù)擔(dān)給付、作為或不作為的債務(wù)!保ǖ1101條)“依法成立的契約,在締結(jié)契約的當(dāng)事人之間有相當(dāng)于法律的效力。前項(xiàng)契約,僅得依當(dāng)事人相互同意或法律規(guī)定的原因取消之!保ǖ1134條)“解釋契約時(shí),應(yīng)尋求締約當(dāng)事人的共同意思,而不拘泥于文字!保ǖ1156條)“文字可能作兩種解釋時(shí),應(yīng)采取最適合于契約目的的解釋!保ǖ1158條)可見,《拿破侖法典》在有關(guān)契約的問題上,無論是契約的成立,還是契約的效力,無論是契約的解釋,還是契約的解除,都主張以當(dāng)事人的合意為準(zhǔn)。這與羅馬法的精神是一脈相承的。有人說,《拿破侖法典》是以查士丁尼的《法學(xué)總論》為藍(lán)本而制定的,拿破侖本人就是一位羅馬法愛好者,看來是有根據(jù)的。

    私法自治觀念,從羅馬法起,經(jīng)過《羅破侖法典》,最終成為民法之精髓。不過,私法自治所以能夠在近兩千年的漫長歲月中,雖經(jīng)曲折而終于不朽,并且在資本主義制度建立起來之后,成為西方國家民法體系的基石英鐘,是有著深刻而豐富的思想和社會歷史原因的。

    首先,自然法思想是私法自治觀念的源泉。自然法是西方歷史上最古老和最具影響的法律思潮。它的產(chǎn)生無疑與人類最初對自然現(xiàn)象和社會現(xiàn)象的認(rèn)識能力和認(rèn)識角度有關(guān)。但是,它能夠歷經(jīng)古代、中世紀(jì)直至近代一直為許多人所推崇和信奉,甚至在現(xiàn)代仍有人主張“復(fù)興”自然法,說明在對法的認(rèn)識和理解方面,自然法有其合理性。古希臘的蘇格拉底、柏拉圖等都是自然法觀念的信奉者,而亞里士多德則是“自然法”概念的提出者。在古羅馬時(shí)代,盡管情形與古希臘時(shí)期有很大的不同,但自然法的觀念仍然是不容置疑的。西塞羅(Cicero,公元前106年~前43年)曾有一段關(guān)于自然法的經(jīng)典性言論:“法符合自然的正確法則。它永恒不變,并具有普遍正確性。即使元老院、公民會議的決定也不能擺脫它所賦予的義務(wù)。對它進(jìn)行說明和解釋的不是外界,而是我們的內(nèi)心。這個(gè)法,不管是在羅馬或在雅典,不管是現(xiàn)在或?qū),都沒有什么不同;對一切國家和任何時(shí)代都具有不變的效力。這個(gè)法的主人和統(tǒng)治者是統(tǒng)治我們一切的神。因?yàn),神是這個(gè)法的立法者、頒布者和法官;違背這個(gè)法的人,就是回避自己、否定人性的人。正因?yàn)槭沁@樣,所以,即使擺脫了人為的刑罰,也會受到最嚴(yán)厲的神的懲罰!雹薜搅私17、18世紀(jì),理性主義自然法興起,并成為啟蒙思想家們的重要思想內(nèi)容,進(jìn)而成為資產(chǎn)階級反封建的銳利武器。理性主義自然法汲取古代自然法和中世紀(jì)自然法中的理性主義因素,排除其樸素直觀的自然主義和蒙昧的神學(xué)主義,開始用“人的眼光”來看待社會歷史。它反對把人掩埋在自然界之中,反對把人當(dāng)作神的奴隸,致力于重新發(fā)掘人、人的價(jià)值和尊嚴(yán)。它認(rèn)為,法不是植根于自然和神,而是植根于人本身,即植根于人的理性意識。而人生來就有生命、自由、財(cái)產(chǎn)、追求幸福、平等、博愛及自我保護(hù)等權(quán)利,這就是所謂“天賦人權(quán)”,它們本源于自然法。⑦意思自治作為一種法哲學(xué)理論認(rèn)為:人的意志可以依其自身的法則為人自己創(chuàng)設(shè)權(quán)利義務(wù),當(dāng)事人的意志不僅是當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的淵源,而且是其發(fā)生根據(jù)。毫無疑問,自然法,尤其是近代的理性主義自然法關(guān)于尊重人的權(quán)利,人以自由為本性的思想,是羅馬法和《拿破侖法典》確立和弘揚(yáng)“私法自治”觀念的法哲學(xué)根源。

    其次,資產(chǎn)階級革命和資本主義制度是私法自治原則得以確立的政治經(jīng)濟(jì)條件。資產(chǎn)階級在反對封建制度的斗爭中所樹立起來的一面鮮明的旗幟就是“天賦人權(quán)”。它憑借這面旗幟,號召人民起來推翻禁錮和壓抑人民的自由、限制甚至剝奪人民的權(quán)利的封建統(tǒng)治。1789年法國的《人權(quán)宣言》作為法國資產(chǎn)階級革命的綱領(lǐng)性文件響亮地宣告:“人們生來并且始終是自由的,在權(quán)利上是平等的”,“自由包括從事一切不損害他人的行為的權(quán)利”,“法律只有權(quán)禁止有害于社會的行動(dòng)”。這些口號隨著資產(chǎn)階級革命的勝利和資本主義制度的建立而日益深入人心。資產(chǎn)階級取得政權(quán)以后,不能不顧及自己在革命時(shí)期的許諾和人民大眾的愿望和要求,不能不遵循社會進(jìn)步的趨勢和資本主義經(jīng)濟(jì)自由發(fā)展的規(guī)律,并從法律上加以確認(rèn),其最突出的表現(xiàn)就是在私法領(lǐng)域確立“當(dāng)事人意思自治原則”,在合同方面則采取“契約自由”原則。前述《拿破侖法典》已經(jīng)提供了極具說服力的證明。值得一提的是,國際私法領(lǐng)域中的“當(dāng)事人意思自治原則”也是首先在法國萌芽的。

    最后,18世紀(jì)和19世紀(jì)的哲學(xué)思潮和經(jīng)濟(jì)理論對私法自治原則的確立起到了促進(jìn)作用。從哲學(xué)上講,私法自治首先是建立在人“生而自由”的信念之上的。從這個(gè)信念出發(fā),必然得出這樣的結(jié)論:一方面,當(dāng)事人不應(yīng)當(dāng)受其不曾同意接受的義務(wù)的約束;另一方面,當(dāng)事人必須受其愿意承擔(dān)的義務(wù)的約束。在法國,當(dāng)資產(chǎn)階級從封建君主手中奪得政權(quán)時(shí),社會契約論已廣為傳播,并且成為歐洲最流行的政治哲學(xué)。有學(xué)者認(rèn)為,社會契約論不過是私法自治理論的另一種表現(xiàn)而已,“如果說人的意志具有足夠的力量創(chuàng)建一個(gè)社會及法律上的一般義務(wù)的話,那么,人的意志更能毫無問題地去創(chuàng)設(shè)約束當(dāng)事人的特別的法律義務(wù)即債務(wù)”。⑧在英國,隨著產(chǎn)業(yè)革命的完成,資本主義經(jīng)濟(jì)獲得了迅速發(fā)展。與自由的資本主義經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的邊沁的自由放任主義哲學(xué)占據(jù)了主導(dǎo)地位,并且為維多利亞時(shí)代的法官所信奉。他們認(rèn)為,根據(jù)自由放任主義,當(dāng)事人的意圖是應(yīng)該受到特別尊重的,法律對人們的干涉越少越好。在德國,康德的自由主義哲學(xué)產(chǎn)生了廣泛的影響。他說:“人只有一種天賦的權(quán)利,即與生俱來的自由。自由是獨(dú)立于別人的強(qiáng)制意志,而且根據(jù)普遍的法則,它能夠和所有人的自由并存,它是每個(gè)人由于他的人性而具有的獨(dú)一無二的、原生的、與生俱來的權(quán)利。當(dāng)然,每個(gè)人都享有天賦的平等,這是他不受別人約束的權(quán)利,但同時(shí),這種權(quán)利并大于人們可以彼此約束的權(quán)利”。⑨“人最適合于服從他給自己規(guī)定的法律——或者是給他單獨(dú)規(guī)定的,或者是給他與別人共同規(guī)定的法律!雹饪档抡J(rèn)為,只有人才有自由意志,才有天賦的自由權(quán)利;同時(shí),由于人是理性的動(dòng)物,有選擇自己行為準(zhǔn)則的能力,所以,人必須對自己所選擇的行為負(fù)責(zé)。人,為了自己的自由,必須尊重他人的自由,必須使得自己的自由與他人的自由能并行不悖?档碌囊娊,在當(dāng)時(shí)可以說是對自由的涵義的權(quán)威闡釋。在經(jīng)濟(jì)方面,亞當(dāng)·斯密的自由主義經(jīng)濟(jì)理論不僅對當(dāng)時(shí)資本主義在世界范圍的發(fā)展起到了重大推動(dòng)作用,而且在很大程度上影響了以私人財(cái)產(chǎn)關(guān)系為對象的私法原則和私法理論。斯密認(rèn)為,個(gè)人天生是為自己的利害打算的,只要不妨害他的自由競爭,他個(gè)人由此獲得的利益越大,社會就會越富有,因此,應(yīng)該允許人們依照自己的意愿去管理產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營貿(mào)易。“各個(gè)人都不斷地努力為他自己所能支配的資本找到最有利的用途。固然,他所考慮的不是社會的利益,而是他自身的利益,但他對自身利益的研究自然會或者毋寧說必然會引導(dǎo)他選定最有利于社會的用途!薄霸谶@場合,像在其他許多場合一樣,他受著一只看不見的手的指導(dǎo),去盡力達(dá)到一個(gè)并非他本意想要達(dá)到的目的。也并不因?yàn)槭路浅鲇诒疽,就對社會有害。他追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情況下更有效地促進(jìn)社會的利益!雹仙鲜稣軐W(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)思潮,成為私法自治原則得以形成和發(fā)展的理論前提。在后來的進(jìn)程中,這些理論隨著實(shí)踐的變化發(fā)展而不斷被修正,私法自治原則也同時(shí)不斷被充實(shí)和完善。

    國際私法領(lǐng)域的當(dāng)事人意思自治原則的觀念,最早于16世紀(jì)由法國人查理士·杜摩林提出。⑿到19世紀(jì),受民法理論和康德哲學(xué)的影響,這種觀念被命名為“當(dāng)事人意思自治說”。也是在這個(gè)時(shí)期,自由資本主義得到了充分的發(fā)展,“私法自治”和“契約自由”原則得到確立,合同法律適用上的當(dāng)事人意思自治也逐漸在理論上和實(shí)踐上為世界各國所接受并不斷獲得豐富和發(fā)展,直至成為確定合同準(zhǔn)據(jù)法的首要原則,現(xiàn)在正開始向合同以外的領(lǐng)域擴(kuò)張適用。
    二、內(nèi)涵論

    一般認(rèn)為,當(dāng)事人意思自治原則,是指在法律適用問題上,尊重當(dāng)事人的自由意志,由當(dāng)事人協(xié)議選擇準(zhǔn)據(jù)法的做法。這種認(rèn)識抓住了當(dāng)事人意思自治原則的核心,在一定時(shí)期內(nèi)符合當(dāng)事人意思自治原則的本旨,為在實(shí)踐中貫徹當(dāng)呈人的意圖、實(shí)現(xiàn)私法自治起到了積極作用。但是,不容忽略的是,盡管在理論上曾有人主張當(dāng)事人選擇法律的自由是絕對的,不應(yīng)受到任何限制,但實(shí)際上,在各國的國際私法實(shí)踐中,對“意思自治”的適用從來都是加以限制的。就世界范圍而言,隨著國家對經(jīng)濟(jì)生活干預(yù)的加強(qiáng),這種限制已發(fā)展得十分系統(tǒng)而完善了。

    可以說,在存在當(dāng)事人選擇法律的自由的場合,便同時(shí)存在著對這種自由的限制;在法律選擇方面,當(dāng)事人意思自治與對意思自治的限制二者是緊密結(jié)合,相互依存的。筆者認(rèn)為,在當(dāng)事人意思自治原則發(fā)展的現(xiàn)階段上,有理由明確提出這樣一個(gè)觀點(diǎn):即對當(dāng)事人意思自治的限制是“當(dāng)事人意思自治原則”本身應(yīng)有的內(nèi)容;或者更確切地說,“當(dāng)事人意思自治”作為一項(xiàng)“原則”應(yīng)當(dāng)包括兩個(gè)方面:其一,當(dāng)事人可以協(xié)議選擇適用于他們之間合同關(guān)系的法律;其二,當(dāng)事人這種選擇法律的自由要受到某種限制。下面對此作些分析論證。

    (一)從歷史來看,無論在學(xué)說上還是在實(shí)踐上,意思自治與對意思自治的限制總是相伴而生、同時(shí)并存的。早在提出“意思自治”學(xué)說之時(shí),杜摩林就指出,那些具有強(qiáng)制性的習(xí)慣,是不能依當(dāng)事人的意思而排除其適用的。⒀意大利的孟西尼也曾說過,一國私法在財(cái)產(chǎn)及其享有的合同關(guān)系中賦予個(gè)人的權(quán)利,是個(gè)人能自由處置的權(quán)利。但是,只有在當(dāng)事人的“自由是無害的范圍內(nèi)”,國家才“應(yīng)該尊重他的自由,而且國家也沒有任何利害關(guān)系需要來阻止他們行使這種自由”,但在超出這一范圍時(shí),即可援用公共秩序原則加以排除。⒁德國的薩維尼也持有類似的看法。英國的施米托夫在談到當(dāng)事人不得通過自由選擇來規(guī)避原應(yīng)適用于合同關(guān)系的法律時(shí),認(rèn)為這是“不言而喻的”(self-evident)。⒂在談到何謂“強(qiáng)制性規(guī)則”的問題時(shí),施米托夫又說:“強(qiáng)制性規(guī)則是指不能通過選擇另一個(gè)法律制度而被廢除的規(guī)則。”⒃這種說法意味著當(dāng)事人選擇法律的自由當(dāng)然要受到強(qiáng)制性規(guī)則的限制。上述權(quán)威學(xué)者雖分屬不同的國度、不同的法系、不同的時(shí)代,論及問題的不同側(cè)面,但他們得出的結(jié)論卻是一致的。這表明,在合同關(guān)系法律適用問題上,在允許當(dāng)事人意思自治的同時(shí),也要對它加以限制,這一直是人們的共識。

    在實(shí)踐上,英國在維他食品公司訴烏納斯航運(yùn)公司案中,樞密院除了明確肯定合同當(dāng)事人有選擇法律的自由外,還要求當(dāng)事人的選擇須符合“善意”與“合法”、不違背公共政策等項(xiàng)條件。這里,“自由”及其“條件”二者共同構(gòu)成了英國關(guān)于當(dāng)事人選法自由原則的內(nèi)容。值得指出的是,這個(gè)案例被視為有關(guān)當(dāng)事人選法自由的“重要原則案例”。⒄意大利是最早以立法形式接受當(dāng)事人意思自治原則的,體現(xiàn)在其1865年民法典中,這顯然與孟西尼的影響直接有關(guān),而孟氏關(guān)于當(dāng)事人的意思自治應(yīng)受到限制的觀點(diǎn)也同樣反映在該法典中。1978年《意大利民法典》仍是把兩者同時(shí)加以規(guī)定的。⒅1804年的《拿破侖法典》在總體上接受契約自由原則的同時(shí),也規(guī)定了一些限制,最典型的是其第6條:“個(gè)人不得以特別約定違反有關(guān)公共秩序和善良風(fēng)俗的法律。”到1967年,法國《關(guān)于補(bǔ)充民法典中國際私法規(guī)范的立法草案》一方面在“總則”中規(guī)定:“任何明顯與國際關(guān)系中所理解的公共秩序不相容的外國法律不得在法國適用”,(第2283條)另一方面又在“適用于債的法律”一章中規(guī)定:“國際性契約以及由此產(chǎn)生的債,適用當(dāng)事人各方所選擇的法律!保ǖ2313條第1款)這項(xiàng)規(guī)定已不再是隱含于一般民法的契約自由原則中的籠統(tǒng)規(guī)定,而是對合同之債法律適用問題的明確專門的規(guī)定了,因而可以視為法國民法典對國際私法中“當(dāng)事人意思自治原則”的確認(rèn)。把這兩個(gè)條款結(jié)合起來理解,即意味著當(dāng)事人可以選擇適用于國際性契約關(guān)系的法律,但如果所選擇的外國法與國際關(guān)系中所理解的公共秩序不相容,則不得適用。至于晚近出現(xiàn)的國際私法立法,在關(guān)于合同之債法律適用的問題上均一方面采用當(dāng)事人意思自治,另一方面規(guī)定對意思自治的限制,這種做法可以說已經(jīng)成了普遍的國際實(shí)踐。只是這種規(guī)定有的集中在一個(gè)條款中,使人一望便知,如1986年《聯(lián)邦德國關(guān)于改革國際私法的立法》第27條,既規(guī)定了合同依當(dāng)事人選擇的法律,也規(guī)定了當(dāng)事人選擇的法律不得違背與案件有密切聯(lián)系的國家的法律的強(qiáng)制規(guī)定;有的分散在幾個(gè)條款中,需要結(jié)合起來加以理解,像前述法國立法那樣。后一種規(guī)定方式是常見的,但卻不便于人們把握和運(yùn)用這一原則。而在前一種規(guī)定方式中,也不能簡單地以為對意思自治的限制僅限于該條款本身的規(guī)定,其他有關(guān)條款,尤其是屬于“基本原則”性質(zhì)的條款的規(guī)定也應(yīng)一并加以考慮,如前述德國立法第6條關(guān)于公共秩序保留的規(guī)定無疑應(yīng)適用于當(dāng)事人選擇外國法的場合。不過,把當(dāng)事人意思自治及對它的限制規(guī)定在一個(gè)條款里,卻很直觀地證明了這兩者不可分割的關(guān)系。

    (二)在合同關(guān)系法律適用問題上,允許當(dāng)事人選擇法律,同時(shí)又對當(dāng)事人的選擇加以某種限制,這兩者同樣符合合同關(guān)系的本質(zhì)和特點(diǎn),同樣來源于社會經(jīng)濟(jì)生活的客觀要求。首先,合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。按照合同法的一般原理,合同成立與否取決于當(dāng)事人的意志,合同之債的效力來源于當(dāng)事人的合意。因此,合同實(shí)質(zhì)上是當(dāng)事人的一致的意思表示,構(gòu)成合同關(guān)系的關(guān)鍵是當(dāng)事人的意志。是否訂立合同,與誰訂立合同,訂立什么合同,怎么訂立合同,以及合同的變更和解除等等,都要由當(dāng)事人的意思來決定:這就是所謂“契約自由”。依據(jù)這種自由,在跨國合同領(lǐng)域,允許當(dāng)事人選擇適用于他們之間合同關(guān)系的法律是順理成章的?梢哉f,在合同法律適用問題上的“當(dāng)事人意思自治”,不僅是“契約自由”原則在國際私法領(lǐng)域的特殊體現(xiàn),而且自始便包含在“契約自由”的理念之中。由當(dāng)事人協(xié)議選擇應(yīng)適用的法律,既是在跨國合同領(lǐng)域?qū)Α捌跫s自由”原則的貫徹,也是對合同關(guān)系的本質(zhì)要求的遵從。同時(shí),在合同關(guān)系中,無論是為了維持社會經(jīng)濟(jì)關(guān)系的穩(wěn)定,還是為了平等地保護(hù)雙方當(dāng)事人的正當(dāng)權(quán)益并真正實(shí)現(xiàn)其合理期待,都要求各方當(dāng)事人的意思表示要真實(shí)合法,不得因屈服于對方壓力而為之,也不得因受蒙騙訛詐而為之,還不得為損害他人、國家和社會的利益而為之。合同關(guān)系既是一種法律關(guān)系,也是一種社會關(guān)系。作為法律關(guān)系,當(dāng)事人在其中既享受權(quán)利也承擔(dān)義務(wù);他們地位平等、各得其利。實(shí)行有限制的“意思自治”,可以保障雙方機(jī)會均等,互利互惠。作為社會關(guān)系,合同所引起的各項(xiàng)交易,不僅涉及當(dāng)事人雙方的得失,也會進(jìn)而影響社會的榮衰和他人的利害。實(shí)行有限制的“意思自治”,一方面可以保障當(dāng)事人的自主權(quán)利,另一方面可以保障社會和他人的利益不致受到損害。因此,限制當(dāng)事人意思自治也是合同關(guān)系的本質(zhì)要求。⒆

    再則,合同是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,是適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)的客觀需要而出現(xiàn)的。商品經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)越繁榮,合同的作用便越重要越普遍,F(xiàn)今,市場經(jīng)濟(jì)已成為各國共同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,它要求市場主體在市場經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中必須遵循價(jià)值規(guī)律,適應(yīng)千變?nèi)f化的市場情勢,因而市場主體的意志自由是十分重要的。另外,市場經(jīng)濟(jì)中自由競爭的法則也要求當(dāng)事人擁有充分的自治權(quán)或自主權(quán),這樣才有助于在競爭中掌握主動(dòng)。市場主體的這種自由意志和自主權(quán)利表現(xiàn)在跨國合同的法律適用問題上,就是當(dāng)事人可以選擇合同的準(zhǔn)據(jù)法。而且,市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作要求完善的市場體系,而這種市場體系則要求統(tǒng)一而完善的市場法律加以規(guī)制。然而,在跨國經(jīng)濟(jì)交往中,這種統(tǒng)一而完善的市場法制顯然是難于形成的。國際條約、國際慣例以及一般法律原則的作用也是有限的。比較現(xiàn)實(shí)的辦法,是賦予當(dāng)事人自由選擇法律的權(quán)利,由當(dāng)事人來決定他們之間合同關(guān)系受何種法律支配。這樣,一方面可以在承認(rèn)各國法律存在差異乃至沖突的情況下解決法律適用問題,滿足不同國家或地區(qū)間商事交往的需要,在一定程度上達(dá)到法律適用的確定性、一致性和可預(yù)見性的目標(biāo);另一方面,當(dāng)事人之間通過協(xié)商把他們認(rèn)為最適當(dāng)?shù)姆捎糜谒麄冎g的合同關(guān)系,解決他們之間出現(xiàn)的交易問題,這不僅可以彌補(bǔ)國際市場法制不健全的缺陷,而且也往往使得在一定領(lǐng)域內(nèi)較為先進(jìn)而合理的法律得以適用,從而實(shí)現(xiàn)對跨國合同關(guān)系的科學(xué)有效的調(diào)整。人們不會忘記,杜摩林提出當(dāng)事人意思自治的初衷,正是為了克服當(dāng)時(shí)法國國內(nèi)法律的不統(tǒng)一狀態(tài)給法國商業(yè)交往和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的困難,同時(shí)他也希望商人們選擇巴黎的習(xí)慣法去調(diào)整他們之間的合同關(guān)系,因?yàn)樵诙拍α挚磥,巴黎的?xí)慣法是最先進(jìn)最完善的。后來,英國學(xué)者在對把當(dāng)事人選擇的范圍限制在與合同有實(shí)際聯(lián)系的法律的觀點(diǎn)提出反對意見時(shí)也曾提出,英國的有關(guān)國際貿(mào)易和海上航運(yùn)的法律制度是最為發(fā)達(dá)最為完善的,是有著明顯優(yōu)點(diǎn)的,因此,即使合同與英國沒有任何聯(lián)系,但如果當(dāng)事人選擇了英國法,也應(yīng)予以承認(rèn)。⒇這種說法無論其本身是否成立,但卻可以說明,通過當(dāng)事人選擇法律可以促使較完善的法律制度適用于合同關(guān)系,從而改善國際市場法制不健全的狀況。同時(shí),市場經(jīng)濟(jì)并不意味著市場主體可以為所欲為,不意味著允許個(gè)人主義泛濫。相反,為了維持公平的交易秩序,保障社會整體效益的實(shí)現(xiàn),市場主體追求最大效率的自私的愿望必須受到遏制,市場運(yùn)行中那些忽視客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的作用,忽視各個(gè)部門的均衡與協(xié)調(diào),忽視國家、社會和他人利益的行為必須加以制止和矯正,這樣才能保證市場機(jī)制的正常運(yùn)作和健康發(fā)展。因此,在市場經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,國家的干預(yù)是必要的。在合同關(guān)系中,對當(dāng)事人意思自治加于以某種限制正是國家干預(yù)經(jīng)濟(jì)生活的一種表現(xiàn),它可以保證當(dāng)事人更好地行使自治權(quán)。

    (三)“原則”作為一個(gè)法律范疇有其內(nèi)在規(guī)定性。一項(xiàng)原則的確立應(yīng)當(dāng)兼顧問題的各個(gè)方面,綜合事物的各種特性,這樣,才能使原則起到正確的指導(dǎo)和規(guī)范作用。因此
    ,原則的內(nèi)容不應(yīng)是單一的,單一便可能有失偏頗;它應(yīng)該是全面的,全面才可能實(shí)現(xiàn)公允。原則本身應(yīng)當(dāng)是一個(gè)以確定者的價(jià)值目標(biāo)為導(dǎo)向,由相互聯(lián)系相互制約的要素有機(jī)結(jié)合而成的,對人們的思想和行為具有指導(dǎo)和規(guī)范功能的體系。這樣,當(dāng)人們依照原則認(rèn)識事物、采取行動(dòng)的時(shí)候,才會不偏不倚,才會被現(xiàn)實(shí)所接納,才會在正常而有序的狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)各方面利益的均衡和原則確定者的既定目標(biāo);原則才可以成為人們“觀察問題,處理問題的準(zhǔn)繩”。(21)因此,“當(dāng)事人意思自治”作為一項(xiàng)原則,也應(yīng)該包含豐富的內(nèi)容。在目前,它至少應(yīng)包含當(dāng)事人的“選法自由”和對這種自由的“適當(dāng)限制”兩個(gè)方面。過去那種把“當(dāng)事人意思自治原則”僅僅理解為允許當(dāng)事人自由選擇法律的觀點(diǎn)是片面的,或者說是人們認(rèn)識上的歷史局限性的表現(xiàn)。它既不符合“原則”的內(nèi)在規(guī)定性,也不符合前已述及的意思自治原則的倡導(dǎo)者和鼓吹者的本意。這種片面的理解,是資本主義自由競爭時(shí)期的社會經(jīng)濟(jì)狀況在人們頭腦中的反映。在這種狀況之下,人們往往會只注意“自由”的一面,而忽略“限制”的一面。毫無疑問,這種認(rèn)識會在實(shí)踐中導(dǎo)致混亂。正是為了避免這種混亂,人們又一再提出要對當(dāng)事人的選法自由加以限制。其實(shí),只要全面準(zhǔn)確地理解當(dāng)事人意思自治原則,懂得一旦接受這一原則,即意味著當(dāng)事人一方面可以選擇法律,另一方面必須遵守某種限制,那么許多麻煩或混亂便無從產(chǎn)生,即使產(chǎn)生也易于解決。

    因此,筆者認(rèn)為,“當(dāng)事人意思自治”與“當(dāng)事人意思自治原則”二者是有區(qū)別的,前者只是后者的組成要素,并非其全部。從邏輯上講,我們可以說“限制當(dāng)事人意思自治”或“對當(dāng)事人意思自治的限制”,但不能說“限制當(dāng)事人意思自治原則”或“對當(dāng)事人意思自治原則的限制”,因?yàn)楹笠环N說法是矛盾的。

    這樣來理解“當(dāng)事人意思自治原則”的內(nèi)涵,不僅全面地把握了這一原則的內(nèi)容,而且明確了“限制當(dāng)事人意思自治”這一各國公認(rèn)的做法的“法律位階”。一方面,它確定無疑地把對選法自由的限制作為“當(dāng)事人意思自治原則”的內(nèi)容,這意味著無論在成文法上還是在判例法上,對當(dāng)事人意思自治加以適當(dāng)限制都處于重要的“原則地位”。不遵守這些限制,便是違背了當(dāng)事人意思自治原則,當(dāng)事人的行為和合同關(guān)系便是非法的和無效的;忽略了這些限制,便有可能導(dǎo)致違背當(dāng)事人意思自治原則的后果。另一方面,在“當(dāng)事人意思自治原則”中,“選法自由”和“適當(dāng)限制”二者不是平位的,而是有主有從的。選法自由是這一原則的重心,也是法律規(guī)定或確認(rèn)這一原則的主要取向;適當(dāng)限制則是這一原則的“側(cè)翼”,處于輔佐和補(bǔ)充的地位,是法律為當(dāng)事人選法自由的正當(dāng)實(shí)現(xiàn)而提供的保障。兩者有機(jī)結(jié)合,不僅井然有序,而且相得益彰,從而為適當(dāng)而合理地調(diào)整跨國合同關(guān)系,確定合同準(zhǔn)據(jù)法提供準(zhǔn)繩。

    (四)自由與限制是一對矛盾的范疇,它們之間既是對立的也是統(tǒng)一的。從任何意義上,我們都不難發(fā)現(xiàn)自由與限制之間相反相成的關(guān)系。在哲學(xué)上,人們研究自由與必然的關(guān)系,認(rèn)為自由要受到作為主體的人對客觀事物的認(rèn)識與駕馭程度的限制。在政治學(xué)上,人們研究主體利益與社會秩序的關(guān)系,認(rèn)為自由要受到主體所處的社會秩序的限制。在社會學(xué)上,人們研究主體與主體之間相互平等制約的關(guān)系,認(rèn)為自由要受到其他主體享有平等自由的限制?梢哉f,任何一種自由本身都包含著某種限制。沒有限制便無所謂自由;沒有限制,“自由”不過是一種任性,或者是一種主觀愿望,在現(xiàn)實(shí)中是不存在的,更是行不通的,是對理性、正義和進(jìn)步的否定。在前引康德的論述中,也已揭示了基于平等的天賦權(quán)利,每個(gè)人的自由與自由之間所存在的相互制約關(guān)系。他還說:“如果在某種程度上,行使自由的本身就是自由的妨礙,那么,根據(jù)普遍的法則,這是錯(cuò)誤的;反對這種做法的強(qiáng)迫或強(qiáng)制,則是正確的,因?yàn)檫@是對自由的妨礙的制止,并且與那種根據(jù)普遍法則而存在的自由相一致。于是,根據(jù)矛盾的邏輯原則,所有的權(quán)利都伴隨著一種不言而喻的資格或權(quán)限,對實(shí)際上可能侵犯權(quán)利的任何人施加強(qiáng)制!(22)黑格爾也曾尖銳地指出:“當(dāng)我們聽說,自由就是指可以為所欲為,我們只能把這種看法認(rèn)為完全缺乏思想教養(yǎng),它對于什么是絕對自由的意志、法、倫理等等毫無所知!(23)

    從法律的角度講,自由是一種權(quán)利,限制是一種責(zé)任。限制是對自由的制約,又是對自由的保障,它要求個(gè)人在行使自由權(quán)利時(shí)要對他人負(fù)責(zé),對社會負(fù)責(zé)。1789年法國《人權(quán)宣言》規(guī)定:“自由就是指有權(quán)從事一切不損害于他人的行為。因此,個(gè)人的自然權(quán)利的行使,只以保證社會上其他成員能享有同樣的權(quán)利為限制。此等限制僅得由法律規(guī)定之。”法律在把自由確認(rèn)為權(quán)利的同時(shí),也就確定了各種自由權(quán)利的范圍,使之有可能在自由的法律通則之下互相協(xié)調(diào)。正如孟德斯鳩所說:“自由是做法律所許可的一切事情的權(quán)利;如果一個(gè)公民能夠做法律所禁止的事情,他就不再有自由了,因?yàn)槠渌娜艘餐瑯訒羞@個(gè)權(quán)利!(24)為所欲為并不是自由,而是對自由的互相否定。各種自由權(quán)利都必須有一個(gè)明確的邊際,在這個(gè)邊際所指明的范圍之內(nèi),權(quán)利的主體可以從事他想干的一切事情,別人的干涉是違法的。如果超出這個(gè)范圍,自由就失去了權(quán)利的性質(zhì),他的行為就是違法的,因?yàn)檫@時(shí)候他必然會損害其他人的合法權(quán)益。在契約自由問題上,產(chǎn)生于資本主義經(jīng)濟(jì)由自由競爭向壟斷過渡時(shí)期的《德國民法典》(19年0年)把契約自由表達(dá)為“法律范圍內(nèi)的自由”,在契約關(guān)系中,當(dāng)事人的自由權(quán)利被限定在法律允許的范圍內(nèi),并以不違反公平和社會公共利益為條件,一旦發(fā)生爭執(zhí)的時(shí)候,法院以公平和社會公共利益為尺度重新衡量當(dāng)事人各方的意愿,并據(jù)此作出裁決。同《拿破侖法典》比較起來,《德國民法典》從社會本位的角度對契約自由設(shè)置了諸多限制,但是,應(yīng)當(dāng)承認(rèn),這樣規(guī)定更符合現(xiàn)代社會的實(shí)際,它恰好體現(xiàn)了國家對經(jīng)濟(jì)生活的干預(yù)。同《拿破侖法典》一樣,《德國民法典》關(guān)于契約自由原則的規(guī)定也是建立在對羅馬契約自由思想的繼受基礎(chǔ)之上的。(25)這表明,對契約自由的限制和契約自由本身也是同出一源的,并且都是由法律來規(guī)定的。法律的一個(gè)重要功能就是平衡自由與限制二者之間的關(guān)系。法律既保障自由,又限制自由,而限制自由最終是為了保障自由!胺砂雌湔嬲暮x而言與其說是限制還不如說是指導(dǎo)一個(gè)自由而有智慧的人去追求他的正當(dāng)利益,……所以,不管會引起人們怎樣的誤解,法律的目的不是廢除或限制自由,而是保護(hù)和擴(kuò)大自由!@是因?yàn)樽杂梢馕吨皇芩说氖`和強(qiáng)暴,而哪里沒有法律,哪里就不能有這種自由。”“人的自由和依照他自己的意志來行動(dòng)的自由,是以他具有理性為基礎(chǔ)的,理性能教導(dǎo)他了解他用以支配自己行動(dòng)的法律,并使他知道他對自己的自由意志聽從到什么程度!(26)因此,如果說自由是法律所賦予的權(quán)利,那么法律也同時(shí)界定了自由的科學(xué)內(nèi)涵,這種內(nèi)涵意味著自由的存在與行使是離不開限制的。

    因此,作為私法自治在國際私法上的反映的當(dāng)事人意思自治,也是由法律賦予當(dāng)事人的一種權(quán)利,也是法律范圍內(nèi)的自由,理所當(dāng)然地要受法律的規(guī)范和制約。我們不能想象,由法律賦予的個(gè)人權(quán)利會超出法律允許的范圍之外去行駛。相反,我們只能認(rèn)為,法律在設(shè)定當(dāng)事人選法自由這一權(quán)利的同時(shí),便成為制約這種自由的一種既存的“金箍”,濫用自由便會招致懲戒。當(dāng)然,這種規(guī)范和制約,也是當(dāng)事人享有和行使意思自治權(quán)利的必要保障。所以,在合同關(guān)系法律適用問題上,當(dāng)事人擁有選法自由,同時(shí)這種自由要受到某種限制:這二者同是各國法律規(guī)定或確認(rèn)的“當(dāng)事人意思自治原則”的題中應(yīng)有之義。

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