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    [ 黃文臻 ]——(2004-3-7) / 已閱21497次

    論暫緩起訴制度


    湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 黃文臻

    [內(nèi)容摘要] 南京市浦口區(qū)檢察院對涉嫌犯罪的大學(xué)生實行暫緩起訴制度,這項制度在社會上引起了較大反響。筆者從分析暫緩起訴制度的概念和來源出發(fā),著重剖析了該制度在我國存在的問題,同時也分析了我國借鑒該制度的意義,并對該制度的完善提出了自己的看法。
    [關(guān) 鍵 詞] 暫緩起訴 問題 完善 借鑒的意義

    2003年3月28日,南京市浦口區(qū)檢察院成立了全國首家“在校大學(xué)生犯罪預(yù)防中心”,該“中心”由浦口區(qū)檢察院牽頭,區(qū)內(nèi)每個高校派出一名信息員參加,對涉嫌犯罪的大學(xué)生實行暫緩起訴制度,并對暫緩起訴的大學(xué)生實施幫教工作。該制度一經(jīng)推出,立即在社會各界引起了強烈反響。
    一、暫緩起訴制度的概念和來源
    暫緩起訴制度源于德國、日本一些國家的規(guī)定,也稱作起訴猶豫制度,是指檢察機關(guān)對于觸犯刑法的犯罪嫌疑人,根據(jù)其犯罪性質(zhì)、年齡、處境、犯罪危害程度及犯罪情節(jié)、犯罪后的表現(xiàn)等情況,依法認為沒有立即追究其刑事責(zé)任的必要而做出的暫時不予提起公訴的制度。它以公訴制度中的起訴便宜主義為基礎(chǔ),主要用于輕罪案件和一些社會危害性不大的案件。
    起訴便宜主義源于德國,是當(dāng)代刑事訴訟的發(fā)展趨勢之一。德國檢察官在刑事訴訟中實行的基本原則有兩項,即法治原則(起訴法定主義)與機會原則(起訴便宜主義)。從理論上分析,德國長期以來實行的起訴法定主義有以下特點:一是與有罪必罰的報復(fù)型刑罰思想和注重對犯罪分子進行特殊預(yù)防的刑事政策相聯(lián)系;二是可以在對犯罪進行追訴的問題上統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),加強法制,防止檢察機關(guān)擅用職權(quán),徇私舞弊;三是可以有效地防止刑事司法受政治勢力左右,在追訴犯罪時排除非法干擾和不當(dāng)影響。這項原則作為刑事司法機關(guān)免受外界政治因素影響的擋箭牌的作用是不容低估的。但在司法實踐中也日益受到?jīng)_擊。二十世紀(jì)六十年代后,德國司法實踐領(lǐng)域逐漸接受了起訴便宜原則,又被稱為機會原則。即在刑事追究利益不大,優(yōu)先考慮程序的經(jīng)濟性或有其它的法律政治利益與刑事追究相抵觸的時候,可以遵循起訴便宜原則。由起訴法定主義發(fā)展到起訴便宜主義,無疑更加著意于刑事訴訟的目的以及刑事政策的要求,同時也更加強調(diào)了訴訟的目的性、合理性。德國從二十世紀(jì)六十年代的純法治原則發(fā)展到如今沖破法治原則,進而實施起訴便宜原則也正是基于司法實踐的迫切需要。根據(jù)德國刑事訴訟法典的規(guī)定,不起訴主要包括三種情況:一是證據(jù)不足不起訴;二是輕罪不起訴;三是附條件不起訴(又被稱為暫緩起訴)。暫緩起訴不同于一般的不起訴,是附有一定條件的暫時停止起訴程序,當(dāng)被告人在規(guī)定時間內(nèi)履行了法定要求,則檢察機關(guān)可作出不起訴處理,否則仍要追究其刑事責(zé)任。實踐中絕大多數(shù)暫緩起訴的案件,被告人均履行了法定要求,因而從有效追究犯罪、合理配置司法資源以及從公益的角度出發(fā),暫緩起訴制度的確立發(fā)揮了重要的作用,值得我們借鑒。
    二、暫緩起訴制度在我國存在的問題
    雖然暫緩起訴制度確實有值得借鑒的地方,但在目前要將其運用到司法實踐當(dāng)中也存在一些法理上的問題。主要有以下幾個方面:
    (一)暫緩起訴制度違反了法律面前人人平等原則。
    南京市浦口區(qū)檢察院的副檢察長黃興武認為:“許多大學(xué)生犯罪都有偶然性,如果簡單走向訴訟程序,學(xué)生會被學(xué)校開除,失去就學(xué)機會,然后流向社會,這對社會穩(wěn)定不利,而且,培養(yǎng)一位大學(xué)生,家庭、國家與社會都付出了很多,不能一棍子打死。”應(yīng)該可以說,浦口區(qū)檢察院的采用這一制度的動機是善良的,但筆者認為,這種做法是應(yīng)該受到質(zhì)疑的。這因為它直接違背了《憲法》、《刑法》以及《刑事訴訟法》對于“法律面前人人平等原則”的規(guī)定!稇椃ā返谌龡l第二款規(guī)定:“中華人民共和國公民在法律面前一律平等!薄缎谭ā返谒臈l規(guī)定:“對任何人犯罪,在適用法律上一律平等。不允許任何人有超越法律的特權(quán)!薄缎淌略V訟法》第六條規(guī)定:“對于一切公民,在適用法律上一律平等,在法律面前,不允許有任何特權(quán)”。對任何人犯罪,不論犯罪人的家庭出身、社會地位、職業(yè)性質(zhì)、財產(chǎn)狀況、政治面貌、才能業(yè)績?nèi)绾危紤?yīng)追究刑事責(zé)任,一律平等地適用刑法,依法定罪、量刑和行刑。大學(xué)生犯罪,也應(yīng)依法追究刑事責(zé)任,不能有任何超越法律的特權(quán)。怎么能夠因為培養(yǎng)一個大學(xué)生花費了一定的社會成本,就允許大學(xué)生有超越法律的特權(quán)呢?如果一個文盲因為不知法而犯法,我們會覺得他是可悲的,或許會因此而同情他。而一個大學(xué)生經(jīng)歷了一段比較長時間的學(xué)習(xí)過程,進入大學(xué)之后,也進行了法律知識的學(xué)習(xí),相對于文盲而言,他應(yīng)該是具有一定法律知識水平的。大學(xué)生犯罪是知法犯法,比起一個文盲來,其對社會可能造成的社會危害性更大。僅僅因為涉嫌犯罪的大學(xué)生以后有可能成為國家的有用之才,就考慮不對他們處以刑罰,不但可能不利于已實施了危害社會的行為的大學(xué)生改過自新,也可能會使某些尚未犯罪的大學(xué)生誤入歧途。即使是該制度是出于對未成年人和保護,但也要注意到大學(xué)生中有成年和未成年之分,不能以偏概全。
    (二)暫緩起訴制度違反《立法法》的規(guī)定
    我國是成文法國家,不是判例法國家,歷來不承認判例是法律的表現(xiàn)形式之一!读⒎ǚā返谄邨l第一款規(guī)定:全國人民代表大會和全國人民代表大會常務(wù)委員會行使國家立法權(quán);第八條規(guī)定:下列事項只能制定法律:……(九)訴訟和仲裁制度;……。任何一項司法改革,必須在現(xiàn)行法律法規(guī)框架下,尤其是刑事司法制度的改革,涉及人身權(quán)、自由權(quán)等重大問題,均應(yīng)由全國人大做出相關(guān)規(guī)定。南京市浦口區(qū)檢察院作為一個基層檢察院,代表國家行使公訴權(quán),它沒有自己創(chuàng)設(shè)一項訴訟制度的權(quán)力。在沒有任何授權(quán)的情況下,浦口區(qū)檢察院自己創(chuàng)設(shè)一項訴訟制度的做法是不妥的,這種做法是一種越權(quán)創(chuàng)設(shè)的行為,違反了《立法法》的規(guī)定,勢必造成與現(xiàn)行司法制度的沖突。
    (三)暫緩起訴制度沒有刑事法律依據(jù)。
    1、對涉嫌犯罪的大學(xué)生實行暫緩起訴的制度,沒有刑事實體法律依據(jù)。如在在校大學(xué)生犯罪預(yù)防中心發(fā)出的《關(guān)于大學(xué)生犯罪預(yù)防、處理實施意見討論稿》中指出:“對于盜竊公私財物數(shù)額剛達到2000元數(shù)額較大的起點,且情節(jié)輕微,并具有在校表現(xiàn)一直較好,屬初犯、偶犯,情節(jié)輕微等四種情形之一的,可不作為犯罪處理! 而《最高人民法院關(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定: 個人盜竊公私財物價值人民幣五百元至二千元以上的,為盜竊公私財物“數(shù)額較大”。盜竊公私財物雖已達到“數(shù)額較大”的起點,但情節(jié)輕微,并具有已滿十六周歲不滿十八周歲的未成年人作案的、全部退贓、退賠的、主動投案的、被脅迫參加盜竊活動,沒有分贓或者獲贓較少的、其他情節(jié)輕微、危害不大的等五種情形之一的,可不作為犯罪處理。很顯然,前一規(guī)定與最高人民法院的司法解釋的規(guī)定直接違背。
    2、對涉嫌犯罪的大學(xué)生實行暫緩起訴的制度,沒有刑事程序法律依據(jù)。第一,暫緩起訴不符合起訴或不起訴的規(guī)定!缎淌略V訟法》第一百四十一條規(guī)定:“人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴!薄缎淌略V訟法》第一百四十二條規(guī)定:“犯罪嫌疑人有本法第十五條規(guī)定的情形之一的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。對于犯罪情節(jié)輕微,依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的,人民檢察院可以作出不起訴決定。” 《刑事訴訟法》第一百四十條第四款規(guī)定:“對于補充偵查的案件,人民檢察院仍然認為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,可以作出不起訴決定。”也就是說,人民檢察院在對公安機關(guān)移送的刑事案件進行審查后,只能作出起訴或者不起訴的決定。不起訴包括法定不起訴、酌定不起訴和證據(jù)不足不起訴三種情況。顯然,暫緩起訴不屬于不起訴的三種情況之一,因為暫緩起訴依然保留了起訴的可能性。暫緩起訴又不等同于起訴,因為它是起訴時間在特定考驗期間的一種暫時推遲,一旦考驗期間屆滿,人民檢察院要根據(jù)案件的實際情況和犯罪嫌疑人的具體表現(xiàn)決定是否提起公訴。由以上分析可以看出,暫緩起訴既不屬于起訴,又不屬于不起訴,是一種起訴與不起訴之間的一種游離狀態(tài)。暫緩起訴制度是一種游離于刑事訴訟法之外的一種模式,不符合刑事訴訟法的規(guī)定。第二,暫緩起訴的考驗期在我國刑事訴訟法中無相關(guān)規(guī)定。據(jù)該院副檢察長黃興武介紹,暫緩起訴有一定考驗期,一般為半年。根據(jù)我國《刑事訴訟法》的規(guī)定,人民檢察院在刑事訴訟過程中,為了保證訴訟活動的順利進行,可以依法對犯罪嫌疑人采取強制措施。強制措施有五種,即拘傳、取保候?qū)、監(jiān)視居住、逮捕和拘留,其中取保候?qū)徸铋L不得超過十二個月,監(jiān)視居住最長不得超過六個月。暫緩起訴的考驗期的時間與取保候?qū)徍捅O(jiān)視居住有相似之處,但暫緩起訴并不屬于強制措施,在刑事訴訟法中其考驗期并沒有被規(guī)定。
    三、對暫緩起訴制度的完善
    雖說暫緩起訴制度目前在我國司法實踐當(dāng)中加以運用還存在障礙,但如果能夠加以克服或完善則能起到較好的社會效益。筆者認為對該制度的適用應(yīng)從以下幾個方面加以完善。
    (一)暫緩起訴制度應(yīng)當(dāng)有法律依據(jù)。
    暫緩起訴制度作為刑事訴訟制度的一種,應(yīng)當(dāng)由法律作出規(guī)定。筆者認為,可以考慮對《刑事訴訟法》做相應(yīng)修改,在《刑事訴訟法》中正式規(guī)定暫緩起訴制度;虿捎盟痉ń忉尩姆绞剑瑪U大不起訴制度的種類。
    (二)暫緩起訴制度只能適用于未成年人。
    實踐中的個別地方的檢察院規(guī)定只適用于大學(xué)生,筆者認為這種做法不妥。在校大學(xué)生的年齡基本上處于十六周歲至二十二周歲之間,他們中大部分人是成年人,經(jīng)歷了十年以上的學(xué)歷教育,辨別是非和自我控制的能力相對于未成年人強。暫緩起訴制度應(yīng)適用于未成年人。對未成年人適用暫緩起訴制度也應(yīng)從嚴(yán)把握:如:有前科的未成年人及可能判處一年以上有期徒刑的未成年人不應(yīng)適用暫緩起訴制度。
    (三)落實暫緩起訴制度的具體運作機制。
    暫緩起訴制度是檢察院的一項重要的訴訟權(quán)力,這種權(quán)力由檢察院獨立行使,如果權(quán)力運用不當(dāng),容易誘發(fā)權(quán)力濫用,甚至導(dǎo)致司法腐敗現(xiàn)象的產(chǎn)生。在司法實踐中,應(yīng)落實好暫緩起訴制度的具體運作機制,如對暫緩起訴制度的審批權(quán)加以限制,規(guī)定由市級以上人民檢察院的檢察委員會決定;加強對暫緩起訴的犯罪嫌疑人的考察工作,建立以人民檢察院審查起訴的人員為主,由犯罪嫌疑人所在單位和基層組織配合的考察機制,如果在考察期間屆滿后,犯罪嫌疑人沒有違法犯罪并且履行了相應(yīng)義務(wù)表明其確有悔改之心的,即應(yīng)終止暫緩起訴,作出不起訴決定,對在考察期間有違法犯罪行為或拒不履行相應(yīng)義務(wù)的犯罪嫌疑人,應(yīng)立即提起公訴。
    四、我國借鑒暫緩起訴制度的意義
    (一)符合刑罰人性化的發(fā)展趨勢
    刑法是我國所有法律中最嚴(yán)厲的法律,是其他部門法的保護法刑罰在適用時應(yīng)遵循刑罰人性化的原則。從刑罰角度看,無論國內(nèi)外專家的研究,還是從對死刑存廢的爭論都可以看出,隨著社會的發(fā)展和進步,刑罰要更加人性化,更能體現(xiàn)對犯罪人人格尊嚴(yán)的尊重和各項權(quán)利的保障,這是法治國家的必然要求,體現(xiàn)了與世界法治文明的接軌。
    (二)有利于提高訴訟效率,節(jié)約訴訟成本。
    暫緩起訴是人民檢察院針對某些應(yīng)當(dāng)起訴的案件,本著預(yù)防、挽救、教育、感化與打擊并舉的原則,考慮到公共利益,體現(xiàn)刑事政策和案件自身條件,對一些特殊群體在一定考驗期限內(nèi),不作處理,期滿后再根據(jù)具體情況作出起訴或不起訴決定的一項制度。暫緩起訴不是一個程序上的終局性處理決定,在考驗期滿后,它有可能導(dǎo)致不起訴,亦有可能起訴,因此它只是階段性的處理結(jié)果。一個完整的刑事訴訟程序包括立案、偵查、起訴、審判和執(zhí)行等五個訴訟制度。如果每一個輕罪輕刑的刑事案件都經(jīng)歷由立案到執(zhí)行等五個階段,就會耗費司法機關(guān)大量的人力、物力和財力,降低訴訟效率。中德不起訴制度比較研究課題組在上海、北京、福建等地的調(diào)查顯示:對訴至法院,法院作定罪免刑判決或僅判罰金的占到法院輕刑判決的13%左右,這種做法不利于提高訴訟效率,節(jié)約訴訟成本。
    (三)有利于加強對未成年人保護工作
    近年來,未成年人保護工作有所加強,但在具體的刑事執(zhí)法中,未成年犯罪嫌疑人的權(quán)利并沒有引起足夠的重視。表現(xiàn)為處刑上重后果而輕其他、多從輕而少減輕,相對于未成年人的生理、心理特點,現(xiàn)行刑法中的刑罰制度尚不夠完善,對于主觀惡性不深、手段不殘忍、且初次作案的未成年人定罪科刑,在一定程度上會加重其逆反心理,加大教育改造的難度。如果設(shè)立暫緩起訴制度,就使得犯罪性質(zhì)不很嚴(yán)重、初次、偶爾作案的未成年人在其行為未被處理而自身又明白自己行為性質(zhì)的情況下,保持較穩(wěn)定的生活學(xué)習(xí)狀況,自覺自愿的約束自我,避免被定罪判刑。而這些人得到學(xué)校家庭乃至社會力量的教育挽救,向好的方面轉(zhuǎn)化的可能性相對于向壞的方面轉(zhuǎn)化的可能性要大。刑罰的目的是懲罰犯罪,保護人民,通過懲罰犯罪,預(yù)防已經(jīng)犯罪的人再重新犯罪,預(yù)防可能犯罪的人不去實施犯罪,更好地保護人民。而未成年人是國家的未來,他們在18周歲前辨別是非和自我控制的能力較差,思想單純,行動的盲目性和沖動性很大,在犯罪的道路上既是加害者,又是受害者,思想既有易受不良思想腐蝕的一面,又有容易教育改造的一面。正是如此,《中華人民共和國未成年人保護法》第三十八條規(guī)定,“對違法犯罪的未成年人實行教育感化挽救的方針,堅持教育為主,懲罰為輔的原則”。研究表明:在較早階段就被剔除于司法制度之外的初犯十有八九在兩年之內(nèi)不會再犯。對那些犯罪情節(jié)較輕,社會危害和影響較小,主觀惡性不深,能真誠悔罪改過的未成年人犯罪嫌疑人既可以避免他們到監(jiān)管場所交叉感染,從而形成惡性循環(huán),又可以使他們從此慎交朋友,分清是非,做到預(yù)防、挽救、教育、感化與打擊并舉,更好地維護社會的穩(wěn)定。


    參考文獻:
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    4、閻利國.《中德刑事案件不起訴制度比較研究》
    E-mail:huangwenzhen123@sina.com



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