[ 肖佑良 ]——(2014-9-3) / 已閱11788次
刑法之美在于簡單
摘要:間接模式辦案,法理論證易陷入誤區(qū)而迷失方向,效率低下,定性錯誤率高;直接模式辦案,注意力集中在案件事實(shí)上,直接簡單,快捷高效,定性準(zhǔn)確。
刑法條文代表了刑法所禁止的行為類型,案件事實(shí)中的行為往往不只一個,衡量行為是否觸犯刑法時,在行為與刑法條文之間,應(yīng)是直接對應(yīng)匹配,這就是刑事司法的直接模式。然而,不知道從什么時候開始,在行為與刑法條文之間,被人為地插入了刑法理論,行為與法條是否匹配,都需要應(yīng)有用刑法理論進(jìn)行論證,結(jié)果刑事司法從“行為——法條”的模式,變成了“行為——刑法理論——法條”的模式,直接模式演變?yōu)殚g接模式。直接模式辦案強(qiáng)調(diào)準(zhǔn)確把握案件事實(shí)和刑法條文,注意力集中在案件事實(shí)上;間接模式強(qiáng)調(diào)掌握五花八門的法理,注意力集中法理論證上。
從直接模式到間接模式的轉(zhuǎn)變是災(zāi)難性的。道理很簡單,案件事實(shí)是客觀的,刑法是客觀的,直接模式改為間接模式,需要在案件事實(shí)與法條之間,插入刑法理論這個環(huán)節(jié),應(yīng)用法理來對案件事實(shí)進(jìn)行論證,論證的結(jié)果符合那個刑法條文,就按那個刑法條文定性。大家知道,刑法理論形形色色,都是主觀的產(chǎn)物。不同人有不同的理論,把不同的理論與相同的客觀事實(shí)結(jié)合起來,出現(xiàn)不同的結(jié)果是很平常的。這就意味著,相同的案件出現(xiàn)二種以上不同的定性,似乎也是有道理的,而且這種情形并非罕見,經(jīng)常遇到,結(jié)果許多人產(chǎn)生了嚴(yán)重的誤解,認(rèn)為一起案件有不同定性是正常的。這就給全國統(tǒng)一刑事司法帶來了許多的問題,是實(shí)務(wù)中亂象叢生的主要原因。同一案件能夠作兩種以上的定性,違背了基本的邏輯定律,毫無疑問是荒謬的。
刑事司法的執(zhí)法依據(jù)不是刑法理論,而是刑法本身。刑事司法人員在執(zhí)法過程中,一定要全神貫注在案件事實(shí)與法條上,堅(jiān)決摒棄法理論證的過程,拋棄間接模式,回歸到直接模式上來。一旦走上從案件事實(shí)到刑法條文直接對應(yīng)的這條康莊大道,刑事司法就大大簡化了。這就是刑法之美在于簡單的真正含義。直接適用刑法,看上去似乎是簡單機(jī)械了點(diǎn)。然而,簡單機(jī)械能夠減輕辦案人員的壓力,可以提高辦案效率與辦案質(zhì)量,是實(shí)現(xiàn)法律在全國統(tǒng)一實(shí)施的最強(qiáng)有力保證。
以刑法第247條中轉(zhuǎn)化犯為例,致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪從重處罰。這里應(yīng)如何進(jìn)行轉(zhuǎn)化的問題,存在二種意見。一種意見認(rèn)為,認(rèn)定行為構(gòu)成犯罪,該行為必須符合該犯罪的構(gòu)成要件,這是不能動搖的基本原則。尤其是主觀故意要符合所要轉(zhuǎn)化之罪的特征,不能違背主客觀相一致的原則。對于刑訊逼供致人死亡的案件,持此種意見的人通常定性為故意傷害致人死亡案。另一種意見認(rèn)為應(yīng)直接適用,只要刑訊逼供發(fā)生了致人傷殘、死亡,就應(yīng)按故意傷害罪、故意殺人罪直接定罪并從重處罰。刑法學(xué)家們代表了前者,他們批評后者過于簡單機(jī)械,并且斥之違背了立法原意。筆者認(rèn)為,首先直接適用是簡單機(jī)械了點(diǎn),卻是直接執(zhí)行了刑法規(guī)定,符合刑事司法的核心要求。嚴(yán)格執(zhí)法強(qiáng)調(diào)依法辦案,執(zhí)行的是法律本身,從未有法律、法規(guī)要求依照法理辦案。主客觀一致,犯罪構(gòu)成要件,這些都是刑法理論上的東西,都不屬于執(zhí)法依據(jù)。其次,法律規(guī)定不符合法理的地方并非絕無僅有,而是時有發(fā)生。再說,司法人員刑訊逼供,本身就是執(zhí)法犯法,只要刑訊逼供致人死亡的事實(shí)發(fā)生,直接按故意殺人罪從重處罰,符合從嚴(yán)治警的立法精神,能夠有力地遏制這種犯罪行為的發(fā)生。還有,是否違背立法原意,誰也說不清,誰都不能妄下結(jié)論。可見,刑法學(xué)家們的批評是經(jīng)不起推敲的。
受刑法學(xué)專家們的熏陶,間接模式成為實(shí)務(wù)部門的主流。這種辦案模式效率低,質(zhì)量差,壓力大。刑法理論是無邊界的,應(yīng)用法理論證也是無邊界的,這就給實(shí)務(wù)部門的承辦人帶來無窮無盡的壓力。然而,應(yīng)用直接模式辦案,效率高、質(zhì)量好、壓力小。這種模式要求掌握的內(nèi)容相對有限,簡單直接容易學(xué)會。為了比較兩種模式的優(yōu)劣,筆者以張明楷教授主編的《刑事疑案探究》一書中的案例做示范。這本書共有22個案例,418頁,平均篇幅19頁,每個案例都花費(fèi)了很多的精力。文章都是由選修張教授開設(shè)的“刑法研討與案例分析”課程的2008級和2009級清華大學(xué)法學(xué)院本科生撰寫的。每位學(xué)生都是抽簽決定所要解決的案例,案例都不相同,是在張教授指導(dǎo)下學(xué)生們耗時數(shù)月完成的。學(xué)生們的辦案思維都是清一色的間接模式。然而,筆者花了不到一周時間,用直接模式就處理完書中全部22個案例。初略翻看書中的觀點(diǎn),讓人大為驚訝,長篇論證出來的結(jié)論,經(jīng)常與現(xiàn)實(shí)相差甚遠(yuǎn)。為了讓大家更直觀地看到兩種辦案模式的顯著差別,筆者從書中選取十二個案例,省略了長長的論證過程,僅摘錄作者主要觀點(diǎn)和結(jié)論,同時,將直接模式辦案的全部內(nèi)容展示給大家,請大家自行比較和評判。
案例一,2007年3月12日凌晨2時許,陳五星、馮杰仁酒后,由馮駕駛其夏利轎車與陳到某地順心酒樓嫖娼。因不滿意小姐的服務(wù),陳在該酒樓吵鬧,順心酒樓老板李某便提議去陽光酒樓。當(dāng)日凌晨3時許,由馮駕駛其夏利轎車,陳乘坐副駕駛位置,李乘坐后排座位,一同去陽光酒樓。途中,陳提議改去吳興洗浴中心,李某拒絕并要求下車,此時車行到某地祥瑞飯店門前,李某從車上墜落,受傷昏迷。陳、馮商量將李送回順心酒樓,并編造其昏迷是因飲酒過量所致,其鼻子部位出血是撞在飯店門上所致的謊言,而未告知李某昏迷的真相,在場人員信以為真。陳留下假的電話號碼后,二人離開順心酒樓。2007年3月12日上午9時許,順心酒樓人員發(fā)現(xiàn)李在房間內(nèi)已經(jīng)停止呼吸,遂將其送往某地醫(yī)院搶救,但確診已經(jīng)死亡。經(jīng)依法鑒定,李某具備在運(yùn)動狀態(tài)下頭后枕部著地致重度顱腦損傷死亡特征。
原文觀點(diǎn):陳五星、馮杰仁構(gòu)成不作為的過失致人死亡罪。
本文觀點(diǎn):陳、馮兩人嫖娼后的尋釁滋事,使李某因害怕跳車致顱腦嚴(yán)重受傷,兩人具有疏忽大意的過失。李某受傷后,兩人不履行法定救助義務(wù),不及時送醫(yī)院搶救,而是送回順心酒樓,并故意隱瞞了昏迷和傷情的原因,致使李某得不到及時的救治而死亡,兩人構(gòu)成不作為的故意殺人罪。
案例二,2003年,王小麗與杜軍結(jié)為夫婦,但婚后杜軍經(jīng)常酒后毆打王小麗,加之其在外有染,二人于2007年離婚。離婚后杜軍還是經(jīng)常無故糾纏毆打王小麗,不允許王小麗再婚。因此王小麗產(chǎn)生了殺死杜軍的念頭。由于王小麗知道杜軍喜歡喝酒,并且酒量一般,便想出了找人跟杜軍喝酒,把杜軍喝死的主意。2009年7月初,王小麗邀約了魏剛、魏強(qiáng)幫忙,王對二人講,離婚后杜軍經(jīng)常毆打她,她氣不過,請魏剛、魏強(qiáng)幫忙治治杜軍,喝酒的時候使勁灌杜軍。7月8日19時許,魏剛以買保險為名將杜軍約出,將其帶到郊區(qū)一農(nóng)莊吃飯。吃飯期間,魏剛、魏強(qiáng)二人輪流與杜軍碰杯,王小麗也在旁邊不停地斟酒、勸酒。魏剛和魏強(qiáng)還以自己買保險和勸親戚朋友買保險等理由勸酒,輪流和杜軍干杯、拼酒,三人喝下了3斤50多度的白酒。當(dāng)晚22時左右,王小麗開車帶三人離開飯店,途中,王小麗將喝醉酒的杜軍丟在離飯店一百多米的樹林邊后駕車離開。次日,杜軍的尸體被人發(fā)現(xiàn),經(jīng)鑒定杜軍系乙醇中毒死亡,死亡時間為凌晨4時左右。
原文觀點(diǎn):首先,王小麗等人明知杜軍不能喝酒的情況下向其強(qiáng)行灌酒,致使杜最終因酒精中毒死亡,灌酒的行為系故意殺人實(shí)行行為。其次,王小麗等人的灌酒行為系犯罪行為,可以構(gòu)成不作為義務(wù)的來源。最后,一個犯罪完全可以由作為與不作為同時構(gòu)成,在先行行為是故意犯罪的情況下,可能通過包括的一罪將行為人的作為和不作為評價為一個犯罪。故本案王小麗等人的行為,構(gòu)成故意殺人罪。
本文觀點(diǎn):即使知道他人酒量不行,帶有惡意勸酒和拼酒,不同于強(qiáng)行灌酒,談不上是故意殺人的實(shí)行行為。本案王小麗明知杜軍醉酒故意將其丟棄郊區(qū)農(nóng)莊附近少有人經(jīng)過的地方,致其醉酒后六小時后得不到及時救助而酒精中毒死亡,王小麗構(gòu)成不作為的故意殺人罪,其作為義務(wù)來源于先前勸酒和拼酒的行為。
案例三、甲乙丙三人與XY約好一起做生意,甲乙丙三人籌到17萬元交給X,X隨即將17萬元交給Y,但Y趁甲乙丙和X未注意時攜款逃走。甲乙丙以為XY合伙騙取自己的錢財(cái),于是將X關(guān)到一個賓館房間拘禁,要求X和Y聯(lián)系將17萬還回來。但X并未與Y合謀詐騙,與Y也聯(lián)系不上。三天后,甲乙丙要求X將自己的銀行卡中的三萬元取出還給自己。X在銀行柜臺取款時偷偷給銀行職員遞了一條“我被綁架請報警”的紙條。銀行職員報警后,銀行所在地派出所來人將甲乙丙以及X帶到派出所,雙方向派出所警察A說明情況后,警察A認(rèn)為X涉嫌詐騙,便將案件交給第二刑警大隊(duì)。第二刑警大隊(duì)警察B聽了雙方的說明后,認(rèn)為不屬于詐騙,將案件交給有管轄權(quán)的第三派出所。第三派出所警察C聽了雙方的說明后說:“這是經(jīng)濟(jì)糾紛,你們自己解決去!庇谑且滓冶癤離開派出所。當(dāng)時X不愿意離開派出所,但C仍然要求X離開派出所。離開派出所后。甲乙丙繼續(xù)將X拘禁在賓館三樓的一房間。當(dāng)日深夜,X趁甲乙丙睡著時,打算從下水管道逃走,但翻窗時摔死。
原文觀點(diǎn):甲乙丙三人逼迫X將銀行卡中的錢取出“抵債”的行為構(gòu)成搶劫罪,將X拘禁構(gòu)成非法拘禁罪并致人死亡,應(yīng)數(shù)罪并罰;BC的不作為與X的死亡之間,不具有高度的蓋然性,故BC的不作為與死亡結(jié)果之間不具有因果關(guān)系,BC不構(gòu)成玩忽職守罪。
本文觀點(diǎn):甲乙丙三人逼迫X將取銀行卡內(nèi)的錢還債,主觀上是基于還款目的而不是非法占有的目的,不構(gòu)成搶劫罪。為了迫使對方退還自己的錢款,非法拘禁X且致人死亡的行為,構(gòu)成非法拘禁罪。BC明知X遭甲乙丙三人非法拘禁,不履行或者不正確職責(zé),致X繼續(xù)被非法拘禁并死亡,BC的行為構(gòu)成玩忽職守罪。
案例四,甲打算去丙家搶劫財(cái)物,正在準(zhǔn)備搶劫工具。乙得知甲的打算后,也想教訓(xùn)一下丙,于是先于甲到達(dá)丙家中,以敘舊為名將丙灌醉后離去。甲到達(dá)丙家后發(fā)現(xiàn)丙已經(jīng)大醉不醒,取走了其家中價值數(shù)萬元的財(cái)物。乙一直躲在樓道看著甲取走財(cái)物后才離開。
原文觀點(diǎn):乙成立片面共犯,構(gòu)成搶劫罪。
本文觀點(diǎn):乙的行為不符合任何犯罪構(gòu)成,不構(gòu)成犯罪。刑法中沒有片面共犯。
案例五,宋某欲霸占王某的養(yǎng)豬場,以購買養(yǎng)豬場為名和王某協(xié)商并簽訂了以58萬元轉(zhuǎn)讓該豬場的協(xié)議。之后,宋某伙同石某將王某灌醉并綁至一間鐵皮屋,脅迫王某在協(xié)議書上捺下指印,并寫下已收到宋某58萬現(xiàn)金的收條。石某隨后離開。宋某為滅口將王殺害。幾天后,宋某持養(yǎng)豬場轉(zhuǎn)讓協(xié)議和收條找到王某的兒子要求接管養(yǎng)豬場,王某的兒子不同意,并以其父失蹤為由報警。遂案發(fā)。
原觀文點(diǎn):宋某與石某將王某綁至鐵皮屋并脅迫其寫下58萬元收條的行為構(gòu)成搶劫罪共犯,搶劫58萬元債權(quán)既遂。石某離開后宋某殺害王某,宋某構(gòu)成故意殺人罪。宋某持收條和協(xié)議企圖獲取養(yǎng)豬場的行為單獨(dú)構(gòu)成詐騙罪(未遂)。
本文觀點(diǎn):脅迫他人寫下欠條的行為,不構(gòu)成犯罪。因?yàn)閭人欠條只是債權(quán)憑證,不屬于財(cái)物范疇,一般不能成為侵財(cái)犯罪的對象。其他同原文觀點(diǎn)。
案例六,某市國有公交公司A路公交車運(yùn)營路線為甲、乙兩地,市政府為了安置就業(yè)出臺了相關(guān)政策,規(guī)定晚上八點(diǎn)以后由社會車輛接替公交車運(yùn)營。受雇于該公司的駕駛員張某每晚八點(diǎn)將公交車開進(jìn)停車場并在調(diào)度室登記后偷偷從后門開出,繼續(xù)運(yùn)營到凌晨兩點(diǎn),三個多月后被舉報,經(jīng)查實(shí),非法獲利6萬3千元。
原文觀點(diǎn):張某盜開國有公交車具有非法占有目的,且多次盜竊,構(gòu)成盜竊罪。
本文觀點(diǎn):張某偷偷開出公車私自營運(yùn)后開回原處,對公車沒有非法占有的故意。六萬余元是張某提供交通運(yùn)輸服務(wù)而獲得的收入,其中有付出勞動應(yīng)得報酬的成分。行為性質(zhì)是挪用公物歸個人使用營利,不符合任何犯罪的構(gòu)成要件,不成立犯罪。
案例七,李某欠下陳某15萬貨款,并向陳某出具了欠條。王某某日侵入陳某住宅行竊時,沒有盜得其他財(cái)物,僅盜得此欠條。隨后,王某按照李某留在欠條上的電話號碼給李某打電話,稱只要李某愿意給付3萬元,王某就將欠條交給李某。李某想拿到欠條后債權(quán)人便無證據(jù)向其索債,就可以賴掉債務(wù),遂與王某成交。
原文觀點(diǎn):王某構(gòu)成盜竊未遂和詐騙罪(預(yù)備)的幫助犯,李某構(gòu)成詐騙罪(預(yù)備)
本文觀點(diǎn):欠條作為債權(quán)憑證,不是財(cái)物可以是贓物。王某盜竊后將其銷售給債務(wù)人,獲得贓款3萬元,王某的行為構(gòu)成盜竊罪。欠條物價評估價值為零,但可以贓物銷售價計(jì)算盜竊金額。李某明知是贓物而購買,目的是為了消滅債務(wù),其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
案例八,郭某將坐落于某市的一套商品房作價58萬元賣給李某,由于郭某沒有銀行卡,房款交付不方便,郭某遂借用朋友張某的銀行卡。張某同意后,到農(nóng)業(yè)銀行用其身份證開了一張借記卡,并設(shè)置了密碼。郭某告訴買主李某將房款匯到卡里。交易完成后,郭某與張某一起持卡到某市農(nóng)業(yè)銀行一柜員機(jī)查驗(yàn),明確了李某的58萬房款已經(jīng)匯到卡里。隨后,張某將卡交給郭某。但交卡的當(dāng)日下午5時,張某即持其身份證到農(nóng)業(yè)銀行將借記卡掛失,并重新領(lǐng)取了新卡(原卡內(nèi)存人民幣58萬元轉(zhuǎn)到新卡里)。郭某到銀行柜員機(jī)查詢時發(fā)現(xiàn)所持的銀行卡被掛失,遂到開戶銀行報案,開戶銀行將張某新卡內(nèi)的資金凍結(jié)。后張某到柜員機(jī)取款未果,前往開戶銀行查詢銀行卡時被抓獲。
總共2頁 1 [2]
下一頁