[ 秦前紅 ]——(2004-2-16) / 已閱41952次
論法治原則
秦前紅
一、法治理論的歷史演變
“法治”在《牛津法律大辭典》被看作“一個無比重要的、但未被定義,也不能隨便就定義的概念”。“它意指所有的權(quán)威機構(gòu)、立法、行政、司法及其它機構(gòu)都要服從于某些原則。這些原則一般被看作表達了法律的各種特性。如:正義的基礎(chǔ)原則、道德原則、公平和合理訴訟程序的觀念,它含有對個人的至高無上的價值觀念和尊嚴(yán)的尊重!薄霸谌魏畏芍贫戎,法治的內(nèi)容是:對立法權(quán)的限制:反對濫用行政權(quán)力的保護措施:獲得法律的忠告、幫助和保護的大量的平等的機會;對個人和團體各種權(quán)利和自由的正當(dāng)保護;以及在法律目前人人平等……它不是強調(diào)政府要維護和執(zhí)行法律及秩序,而是說政府本身要服從法律制度;而不能不顧法律或重新制定適應(yīng)本身利益的法律!
《布萊克法律辭典》對“法治”的解釋是:“法治是由最高權(quán)威認可頒布的并且通常以準(zhǔn)則或邏輯命題形式表現(xiàn)出來的、具有普遍適用性的法律原則!薄胺ㄖ斡袝r被稱為法律的最高原則,它要求法官制定判決(決定)時,只能依據(jù)現(xiàn)有的原則或法律而不得受隨意性的干擾或阻礙!
德國《布洛克嚎斯百科全書》第15卷認為:"法治國家的要素有如下內(nèi)容:頒布在法律上限制國家權(quán)力(尤其是通過分權(quán))的成文憲法;用基本法規(guī)來保障各種不容侵犯的民眾權(quán)利;法院從法律上保護公民的公共與私人權(quán)利不受國家權(quán)力的干涉;在因征用、為公獻身及瀆職而造成損失的情況下,國家有賠償?shù)牧x務(wù):法院獨立,保障法官的法律地位,局長刑法有追溯效力,最后是行政機關(guān)的依法辦事原則。"
我們認為關(guān)于法治的基本理念是強調(diào)平等,反對特權(quán),注重公民權(quán)利的保障,反對政府濫用權(quán)利。由此,法治應(yīng)有幾個最基本的特征:第一,法治不只是一種制度化模式或社會組織模式,而且也是一種理性精神和文化意識。第二,法治作為特定社會人類的一種基本追求和向往,構(gòu)成了工業(yè)化和民主化的秩序基礎(chǔ)。第三,法治的最重要的含義,就是法律在最高的終極的意義上具有規(guī)限和裁決人們行為的力量,法律既是公民行為的最終導(dǎo)向,也是司法活動的唯一準(zhǔn)繩。
現(xiàn)代意義的法治始源于西方,最早可追溯自古希臘。古希臘人把尊重法律和自由并論為實現(xiàn)他們的政治理想——城邦生活的和諧(“善”)的兩個基本政治準(zhǔn)則,主張自由就是人只受法律約束,法律比人還要有權(quán)力。畢達格拉斯最早提出“人治不如法治”之說。古希臘偉大思想家亞里士多德在其代表作《政治學(xué)》中明確主張:法律是有道德的文明的生活的一個必不可少的條件,是導(dǎo)致城邦“善”的一個條件。在此基礎(chǔ)上,他認為法治的基本要素在于“法治”應(yīng)包含兩重含義:已成立的法律得到普遍的服從,而大家服從的法律有應(yīng)該是本身制定得良好的法律。1他認為法治優(yōu)越于人治,他說:“凡是不憑感情治事的統(tǒng)治者總是比憑感情治事的人們優(yōu)良,法律正是沒有感情的。”因此,“誰說應(yīng)該由法律來遂行其統(tǒng)治,這就有如說,惟獨神祗和理智可以行使統(tǒng)治;至于誰說應(yīng)該讓一個個人來統(tǒng)治,這就是在政治中混入了獸性的因素。”2亞里士多德的法治理論對西方法治傳統(tǒng)產(chǎn)生過久遠深刻的影響。
羅馬人的法治觀直接導(dǎo)源于希臘文明,他們不善于思辯,但卻精于行動,輝煌的羅馬法成為羅馬人高聳的紀(jì)念碑。西塞羅所謂的“我們是法律的仆人,以便我們可以獲得自由”成為一句不朽的名言。
近代意義的法治理論是由英國的哈林頓、洛克、戴雪,法國的盧梭、孟德斯鳩和德國的康德、黑格爾以及美國的潘恩、杰弗遜共同豐富發(fā)展的。這其中如洛克、盧梭、孟德斯鳩等人都是從自然法的角度,明確或者隱含地論及法治的思想。但戴雪則是系統(tǒng)地提出并闡釋了法治的含義,這就是學(xué)界所熟悉的法治三原則:“除非明確違反國家一般法院以慣常方式所確立的法律,任何人不受懲罰,其人身或財產(chǎn)不受侵害”;“任何人不得凌駕于法律之上,且所有人,不論地位條件如何,都要服從國家一般法律,服從一般法院的審判管轄權(quán)”;“個人的權(quán)利以一般法院提起的特定案件決定之”。3 戴雪的法治三原則對于反對封建特權(quán),保護公民權(quán)利和自由具有重要價值,因而對西方乃至非西方國家的法治理論和實踐都產(chǎn)生了重大影響。4
現(xiàn)代西方的法治理論則循由兩個路徑發(fā)展:一個路徑是繼續(xù)形式主義法治理論的發(fā)展傳統(tǒng),另一種則是企圖修補形式主義法治缺陷的實質(zhì)主義法治理論。前者以英國學(xué)者拉茲和美國學(xué)者富勒為代表。拉茲認為,法治的字面含義是“法的統(tǒng)治”,有廣義和狹義之分。廣義的法治是指“人們應(yīng)該服從法律并受法律的統(tǒng)治”但是在政治和法律理論中,法治應(yīng)作狹義之理解。即“政府應(yīng)受法律統(tǒng)治并服從法律!狈ㄖ我馕吨娜啃袨楸仨氂蟹梢罁(jù),并且能給人們的行為提供有效的指引。拉茲還提出了法治八項原則:(1)法不溯及既往,應(yīng)公開明確;(2)法律應(yīng)相對穩(wěn)定;(3)特別法的制定應(yīng)受公開、穩(wěn)定、明確的一般規(guī)則指導(dǎo);(4)保障司法獨立;(5)遵守自然正義原則:公開審理、不得以偏見司法;(6)法院應(yīng)對于其它原則的執(zhí)行握有審查權(quán),即審查議會和行政立法等;(7)法院應(yīng)易于接近:省時省錢;(8)預(yù)防犯罪的機構(gòu)在行使裁量權(quán)時不得濫用法律。5富勒在論證法的道德基礎(chǔ)時,也提出了法治的八項原則。6一般認為富勒盡管關(guān)注法的道德性,但他主張的法治原則"并不是道德性質(zhì)的",而實際上不過還是一種形式法治。后者(既實質(zhì)法治)開始于德國學(xué)者韋伯對資本主義法律合理性的探討。自韋伯之后,法蘭克福學(xué)派的代表人物之一紐曼繼續(xù)了對形式法治轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)法治的觀察,并將韋伯關(guān)于現(xiàn)代法發(fā)展會出現(xiàn)反形式主義的預(yù)見向前推進了一大步。720世紀(jì)50年代以后,越來越多的人開始關(guān)心實質(zhì)法治問題。1959年印度德里法學(xué)家大會所通過的《德里宣言》就包括實質(zhì)法治價值取向。如在其關(guān)于法治三原則的主張中,第一條就明確提出"法治不僅要保障和促進個人的公民與政治權(quán)利,且應(yīng)確保個人合法期望與尊嚴(yán)得以實現(xiàn)的社會、經(jīng)濟、文化條件。"美國學(xué)者德沃金作為當(dāng)代西方最有影響的學(xué)者之一,雖然沒有專門論述法治問題,但從他關(guān)于權(quán)利的論述中,我們可以看到他對形式法治的明確挑戰(zhàn):他主張道德權(quán)利,強調(diào)個人可以"良心拒絕"和"非暴力反抗"國家不正義的法律;他反對孤立的形式平等,主張給予處于不利地位的群體和個人以更多保護;他要求捍衛(wèi)體現(xiàn)"公平、正義"要求的法律原則等等,都含有明顯的實質(zhì)法治的精神。8
中國在春秋戰(zhàn)國時期也有過法治與人治之爭,但在內(nèi)容上與古希臘的法治大相徑庭,從發(fā)生學(xué)的意義而言,中國古代法家的主張也并演繹出近代和現(xiàn)代的法治理論。從一定意義而言,現(xiàn)代中國的法治理論只是西風(fēng)東漸的結(jié)果。
二、法治原則的憲法形式體現(xiàn)
不論是把法治界定為治國方法、法制的理想狀態(tài)、法律運行的原則,還是把法治看作是法律制度的價值標(biāo)準(zhǔn)、社會結(jié)構(gòu)狀態(tài),那么必須首先建構(gòu)法律制度這個前提,理所當(dāng)然地要以憲法作為法治的核心,因此我們可以說憲法存在本身就是實行法治的一個重要標(biāo)志。
法治原則在不同國家、不同時代、不同民族傳統(tǒng)和法律背景之下,有不同的憲法形式體現(xiàn)。
在資本主義國家成立前后,法治原則一般集中體現(xiàn)在政治宣言或者憲法序言之中,另有少量的內(nèi)容體現(xiàn)在憲法正文里面。這其中最為典型的是法國的《人權(quán)與公民權(quán)宣言》。當(dāng)時體現(xiàn)法治原則的內(nèi)容規(guī)定主要有:(1)法律目前人人平等;(2)未經(jīng)審判不為罪,法律不得溯及既往;(3)未經(jīng)正當(dāng)程序不得剝奪任何人的權(quán)利和自由,憲法所未列舉的權(quán)利應(yīng)為人民保留;(4)國家機關(guān)不得行使法律所未授予的職權(quán);(5)司法獨立;(7)憲法是國家的最高法律,任何法律、法令都不得與憲法相抵觸;(8)國家機關(guān)之間應(yīng)嚴(yán)格實行分權(quán)。
現(xiàn)代資本主義憲法在體現(xiàn)法治原則時,除了因應(yīng)資本壟斷化、全球化的趨勢和社會民主化的潮流,在內(nèi)容上呈現(xiàn)出行政權(quán)力不斷擴大,公民權(quán)利大幅增加,法治標(biāo)準(zhǔn)趨向國際化等特點外。在形式上也頗有創(chuàng)新。概而言之,這些形式大致有三種:第一種形式是在憲法序言中明確宣告為法治國家。如《葡萄牙共和國憲法》憲法序言便說道:“制憲會議莊嚴(yán)宣布:葡萄牙人民決心保衛(wèi)國家獨立,捍衛(wèi)公民基本權(quán)利,確立民主制度的基本原則,確保法治在民主國家中的最高地位!钡诙N形式是在憲法正文中明文規(guī)定自己是法治國家。如《土耳其共和國憲法》第2 條規(guī)定:土耳其共和國是一個民主的、非宗教的、社會的法治國家。《摩納哥公國憲法》第2條第2款規(guī)定:"公國是一個法治國家,尊重自由和基本權(quán)利。"第三種形式是雖不直接使用法治字樣,但從其它內(nèi)容或者文字可以推論出該憲法以法治為基本原則。如前聯(lián)邦德國基本法不僅規(guī)定了它要實行三權(quán)分立的聯(lián)邦政體,而且在《基本法》第97章第1節(jié)明文規(guī)定:"法官應(yīng)該獨立,并僅服從法律。"同時它還規(guī)定基本法是具有切實效力的最高法律。9第四種形式是雖不直接宣布實行法治,也不用其它條文間接反映法治精神,而是用“基本原則”為章名或在其它各章中體現(xiàn)了法治的政治體制。10
我國1999年3月15日由九屆全國人大第二次會議所通過的憲法修正案,明確規(guī)定"中華人民共和國實行依法治國,建設(shè)社會主義法治國家。"從而從總體上確立了我國的法治體制。除此以外,現(xiàn)行憲法的其它不少條款也體現(xiàn)了法治的精神,具體內(nèi)容有:(1)在序言中鄭重宣告中國要建設(shè)"富強、民主、文明"的國家,要發(fā)展社會主義民主,健全社會主義法治。確認憲法具有最高的法律效力,一切政黨、團體、組織和個人必須在憲法和法律范圍內(nèi)活動;在總綱中明文規(guī)定:"國家維護社會主義法制的統(tǒng)一和尊嚴(yán)","任何組織或個人不得有超越憲法和法律的特權(quán)"。(2)在"公民的基本權(quán)利和義務(wù)"一章中確認"中華人民共和國公民在法律面前一律平等","公民的人身自由不受侵犯","公民的人格尊嚴(yán)不受侵犯"等。(3)在國家機構(gòu)中規(guī)定:人民法院和人民檢察院依法獨立行使職權(quán),不受社會團體、行政機關(guān)和個人的干涉。
中國學(xué)者一般認為 西方資本主義國家憲法和我國憲法在體現(xiàn)法治原則時除了形式的不同外,還有實質(zhì)的不同,資本主義的法治以維護資本主義的特權(quán)為目的,是打著"法律面前人人平等 旗幟”對廣大人民進行“合法侵犯”。社會主義的法治是一種消滅特權(quán)的法治,它不但要保護人民免受非法侵犯,更要消除可能出現(xiàn)的以國家、組織名義所進行的合法侵犯。
三、法治原則的適用和有關(guān)問題
第一,合理地借鑒人類在建構(gòu)和發(fā)展法治文明中的優(yōu)秀成果。從發(fā)生學(xué)的角度而言,法治固然要體現(xiàn)國別性、時代性和階級性,但它更應(yīng)體現(xiàn)人類在追求進步和發(fā)展過程中的共同智能,因此對那些后法治化的國家來說,如何充分吸取先法治化的國家的經(jīng)驗與教訓(xùn),是一個極其重要的課題。比如,早期法治都重視法律與政治分離,實行分權(quán);將程序視為法律的中心;強調(diào)法律的普遍性、一般性;強調(diào)對法律的嚴(yán)格服從與忠誠等。上述這些無疑對培養(yǎng)法律的自治性和獨立性,建構(gòu)法律的形式合理性有極其重要意義,但它的缺陷也是明顯的:(1)它的法條主義趨向?qū)е路伤季S脫離社會現(xiàn)實;(2)規(guī)則的適用排除了對目的、需要、結(jié)果的考慮,規(guī)則模型帶有現(xiàn)代官僚政治的理性氣質(zhì);(3)程序中心主義加劇了程序正義與實質(zhì)正義的緊張,導(dǎo)致人們的公正預(yù)期受挫,從而使人們對程序正義的公正性產(chǎn)生懷疑。11有鑒于此,后法治國家在追求法律發(fā)自治品格時,也應(yīng)重視規(guī)則和政策的內(nèi)涵價值,從而尋求法律制度自我矯正的機制,發(fā)揮法律、道德與政策的共同作用。
第二,重視習(xí)慣規(guī)則,F(xiàn)代法治發(fā)展所面臨的共同環(huán)境是:國家與社會日益混同,傳統(tǒng)意義上的公法與私法界限逐漸模糊,與條文法相對應(yīng)的“活法”(living law)和"內(nèi)部規(guī)則"(inner law)逐漸復(fù)活。這就使我們有必要重新反思和審視立法者的"制法"理性。馬克思認為:立法者不是在創(chuàng)造法律,不是在發(fā)明法律,而僅僅是在表述法律,他把精神關(guān)系的內(nèi)在規(guī)則表現(xiàn)在有意識的現(xiàn)行法律之中。真正的法律規(guī)則只能在特定的情景中發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)地創(chuàng)造一整套法律規(guī)則的任務(wù)超出了人類的理性能力。無論是職業(yè)法律家的法律還是代議機構(gòu)的立法,都不能無中生有地創(chuàng)造新的規(guī)則,他們只能表述、闡釋、澄清或修正既有的規(guī)則。12但在重視發(fā)現(xiàn)習(xí)慣規(guī)則的同時,我們也絲毫不可貶低法律制定的作用,畢竟立法不僅象征著人類為解決特定問題所作出的努力,同時立法對補救現(xiàn)有規(guī)則之不足,克服習(xí)慣規(guī)則的凌亂化,并改變或者變通“那些與目前秩序相抵觸或經(jīng)驗表明不便利的規(guī)定”13都起著重大的作用。
第三,正確處理民主和法治的關(guān)系。現(xiàn)代國家在法治化建設(shè)的過程中,通常也把民主作為一個極其重要的社會發(fā)展目標(biāo)。這是因為民主在滿足社會的合法性訴求,體現(xiàn)正義和公平,制約國家權(quán)力和促進公民參與等方面都發(fā)揮著不可替代的作用。但民主本身是一個多維度的概念,她既可指一種制度形態(tài)和政體形態(tài),又可表征公民享受的權(quán)利和自由,還可指一種多數(shù)表決為基礎(chǔ)的程序操作機制。從功能主義的視角來看,民主并不代表一種絕對的善,她既可發(fā)揮正向度的作用,也可發(fā)揮副向度的作用。從理論的邏輯而言,民主天然地有產(chǎn)生“多數(shù)專制”的傾向,從實證的角度而言,民主曾多次導(dǎo)演“集權(quán)專制”和“群眾專政”的災(zāi)難。因此,我們一方面要擴展民主,并在人民民主的基礎(chǔ)上建設(shè)法治與憲政,另一方面則要用法治的精神來質(zhì)疑、否定和矯正民主的缺陷。
1 (參見)亞里士多德:《政治學(xué)》(中譯本),商務(wù)印書館1981年版,第167——168頁。
2(古希臘) 亞里士多德:《政治學(xué)》(中譯本),商務(wù)印書館1981年版,第169頁。
3 Dicey A V.Introduction to the Law of the Constitution.London:Macmillan and co,Limited,183—201。
4 戴雪倡導(dǎo)一種議會至上、法律主治的英國式法治模式,但很多學(xué)者認為這種模式不僅有局限于英國經(jīng)驗的缺憾,而且也 太追求形式意義上的法治,不能解決確保法律是“良法”的問題。
5 See:Raz J.The Authority of law:Essays on Law and Morality. Clarendon Press,1979.214—219。
6 富勒的八項原則是:(1)法應(yīng)具備一般性;(2)法應(yīng)公布;(3)法不應(yīng)溯及既往;(4)法應(yīng)明確;(5)法不應(yīng)自相矛盾;(6)法不應(yīng)要求不可能實現(xiàn)之事;(7)法應(yīng)穩(wěn)定;(8)官方行動應(yīng)與宣布的法律保持一致。
7 See:Neumann F . hTe Rule of Law:Political and the Legal System in Modern Society.Berg Publishers Ltd ,1986.275,266—285。
8 (參見)[美]德沃金:《認真對待權(quán)利》,信春鷹等譯,中國大百科全書出版社1998年版,第200頁、270頁、256頁。
9 參見張千帆著:《西方憲政體系》(下),中國政法大學(xué)出版社2001年版,第161—162頁。
10 參見李龍著:《憲法基礎(chǔ)理論》,武漢大學(xué)出版社1999年版,第201頁。
11 參見[美]諾內(nèi)特、塞爾茲尼克著,張志銘譯:《轉(zhuǎn)變中的法律與社會:邁向回應(yīng)性法》,中國政法大學(xué)出版社1994年版,第61——68頁。
12 參見趙世義:《為私法正名》,載于《中國法學(xué)》2002年第4期。
13 [美]詹姆斯·高德利:《法國民法典的奧秘》,載梁慧星主編:《民商法論叢》第5卷,法律出版社1996年版,第554頁。