[ 余秀才 ]——(2013-1-29) / 已閱8671次
論新民訴法下當(dāng)事人隱私的保護(hù)
——新民訴法學(xué)習(xí)心得體會之裁判文書公開篇
作者:余秀才[1]
摘要:
中國人的厭訴心理決定了傳統(tǒng)觀念認(rèn)為打官司是“丑事”,家丑不可外揚之下,很多人打官司不愿被他人知曉,故在公開裁判文書以增加審判透明度、提升司法公信力的同時,還應(yīng)注意對當(dāng)事人隱私的保護(hù)。對當(dāng)事人而言,申請不公開審理是非常有效的自我保護(hù)手段。同時,裁判文書中應(yīng)盡量避免對當(dāng)事人直稱其名,還應(yīng)當(dāng)特別制作一份通過技術(shù)處理的隱去國家秘密、當(dāng)事人隱私、商業(yè)秘密的紙質(zhì)裁判文書附卷供公眾查閱、復(fù)制,否則可能使之前所有的保護(hù)工作付之東流。
關(guān)鍵詞:
隱私、基本信息、審判公開
引言:
新民訴法第一百五十六條規(guī)定:公眾可以查閱發(fā)生法律效力的判決書、裁定書,但涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的內(nèi)容除外。此即裁判文書公開,由此引發(fā)的當(dāng)事人隱私的保護(hù)問題引起了筆者的思考,也就引出了本文。
一、裁判文書公開的基本內(nèi)容
裁判文書公開具有促進(jìn)審判公正的實現(xiàn)、增強(qiáng)法院的公信力、為法學(xué)研究與司法實踐搭建起橋梁并最終促進(jìn)判例的形成等功能,是審判公開的重要內(nèi)容,是保障公民知情權(quán)的重要舉措,在新民訴法中明文規(guī)定,具有劃時代的意義。筆者認(rèn)為,包含以下幾個方面的基本內(nèi)容:
(一)僅可公開判決書和裁定書
調(diào)解書不在可公開之列,最高院的觀點認(rèn)為,理由是:“調(diào)解書是把當(dāng)事人已經(jīng)和解的內(nèi)容予以司法的固定,沒有法官的心證裁判過程,也沒有法律規(guī)定的適用和法律價值的判斷內(nèi)容,公開沒有太多的價值功能。且,在調(diào)解過程中,當(dāng)事人可能作出了一些讓步而不愿將調(diào)解書公開,其內(nèi)心動因往往是想把糾紛的影響降低縮小。有時當(dāng)事人作出的讓步行為會對公眾產(chǎn)生誤導(dǎo)。故從尊重當(dāng)事人處分權(quán)的角度考慮,調(diào)解書不必公開!盵2]筆者認(rèn)為,除此之外,還應(yīng)當(dāng)有一個最重要的原因——調(diào)解書不能作為民事訴訟證據(jù)使用。
依照《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(以下簡稱“證據(jù)規(guī)則”)第六十七條規(guī)定:“在訴訟中,當(dāng)事人為達(dá)成調(diào)解協(xié)議或者和解的目的作出妥協(xié)所涉及的對案件事實的認(rèn)可,不得在其后的訴訟中作為對其不利的證據(jù)!,一般人認(rèn)為,該法條僅是指在同一案件中調(diào)解時所作的讓步和對案件事實的承認(rèn)不得作為同一案件裁判時對其不利的證據(jù)。但筆者認(rèn)為,該法條所述之“在其后的訴訟中”應(yīng)作擴(kuò)大解釋,擴(kuò)大至之后所有的案件。理由:從該法條的立法精神看,該法條承認(rèn)當(dāng)事人為了達(dá)成調(diào)解協(xié)議或者和解,有可能會作出讓步、妥協(xié)或者承認(rèn)一部分事實,而這些有可能不是客觀事實或者不是當(dāng)事人的真實意思表示。我們不妨設(shè)想一下,在成功達(dá)成調(diào)解協(xié)議和未能達(dá)成調(diào)解協(xié)議這兩種情況下,當(dāng)事人在哪一種情形中讓步、妥協(xié)更多?很明顯,之所以未能達(dá)成調(diào)解協(xié)議,根本原因就是當(dāng)事人讓步程度不夠以至于對方接受不了,所以達(dá)成調(diào)解協(xié)議時所作的讓步肯定會比未達(dá)成調(diào)解協(xié)議時大,根據(jù)舉輕以明重的原則,未達(dá)成調(diào)解協(xié)議時所作的讓步(較小的讓步)都不能成為裁判時不利于其的證據(jù)使用,那么更大的讓步和妥協(xié)——達(dá)成調(diào)解協(xié)議時所作讓步反而能成為對其不利的證據(jù)使用,明顯是說不過去的,也不合乎正義的內(nèi)在要求。所以,我們可看到民訴法第五十四條第四款只規(guī)定了判決、裁定可參照適用,未規(guī)定調(diào)解;無獨有偶,證據(jù)規(guī)則第九條亦僅規(guī)定了“已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的事實;”當(dāng)事人無須舉證,從“裁判”二字可看出,亦未包含調(diào)解書。因此,司法實務(wù)中一般不接受調(diào)解書作為證據(jù)。也正因為如此,裁判文書公開也有另一個更為重要的作用——便于當(dāng)事人作為證據(jù)引用,引導(dǎo)公眾舉證。
(二)公開的方式分為主動公開和被動公開
所謂主動公開,即由人民法院主動公布在互聯(lián)網(wǎng)上,也即電子文檔的公開。所謂被動公開,即人民法院檔案室被動地提供給公眾查閱、復(fù)制,也可稱紙質(zhì)檔案的公開。主動公開時,法院容易對一些當(dāng)事人隱私信息進(jìn)行技術(shù)處理,但被動公開時,因裁判文書本身是一個整體,就極易造成當(dāng)事人隱私的泄露。
(三)可公開的內(nèi)容包括裁判結(jié)果和裁判理由
裁判結(jié)果公開是裁判文書公開的固有內(nèi)容,是指法官在綜合全案證據(jù)及正確適用法律的基礎(chǔ)上對當(dāng)事人之間發(fā)生的爭議的實體法律關(guān)系所作的具體判定。
裁判理由公開,最高院的觀點認(rèn)為包含以下內(nèi)容:一是當(dāng)事人訴訟請求、爭議的事實和理由;二是裁判認(rèn)定的事實和理由;三是裁判適用的法律的理由。[3]最高院的觀點還認(rèn)為,“應(yīng)以完整公開為原則,以部分公開為例外,即在公開的內(nèi)容上應(yīng)是對民事裁判文書從第一個字到最后一個字的全文公布,而不允許任意裁剪!盵4]
任何事物都具有兩面性,從以上的論述可知,新民訴法下對裁判文書公開的幅度非常大,這必然帶來一個當(dāng)事人隱私的保護(hù)問題。
二、當(dāng)事人隱私的自我保護(hù)
表面上看,這是個非常困難的問題,因為新法在第一百二十一條和第一百二十五條中分別規(guī)定了原告在起訴狀中、被告在答辯狀中應(yīng)明確記明其各自的“姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式;法人或其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式!。這等于說,原、被告只要確實參加了訴訟,其個人基本信息就完全裸露在法院的面前,完全身不由己,而法院在裁判文書中一般也會將上述信息毫無保留地予以記明,隱私的自我保護(hù)故根本無從談起。
但筆者發(fā)現(xiàn),新法第一百五十六條中“但書”的規(guī)定與第一百三十四條規(guī)定的情形非常相似。對此,最高院亦給出了明確的觀點:“凡是不公開審理的民事案件,裁判文書一律不公開!。[5]據(jù)此,筆者認(rèn)為,當(dāng)事人為保護(hù)自身隱私,在訴訟中亦可有所作為。第一百三十四條之規(guī)定,就是當(dāng)事人可資利用的有利武器。換言之,任何民事案件,當(dāng)事人均可以涉及個人隱私(或商業(yè)秘密)為由向法院申請不公開審理,究竟是否真正涉及個人隱私(或商業(yè)秘密)是待定事實,一般需開庭審理才可確定,而是否公開審理卻需在開庭前確定,故為安全起見,法院一般都會同意當(dāng)事人的不公開審理申請。
三、法院在裁判文書中對當(dāng)事人隱私的保護(hù)
(一)新民訴法下當(dāng)事人隱私保護(hù)的形勢
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