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  • 外觀設計專利產(chǎn)品制造與銷售行為辨析

    [ 祝建軍 ]——(2013-1-25) / 已閱4639次

      裁判要旨

      從案外人處購買專利產(chǎn)品的外殼,再委托其他案外人加工或從市場上直接購入專利產(chǎn)品的內(nèi)部零部件,然后將上述外殼和內(nèi)部零部件組裝成專利產(chǎn)品進行銷售的行為,應定性為外觀設計專利產(chǎn)品的制造行為,而非銷售行為。

      案情

      原告趙鹿齡享有名稱為“帶收音機的手搖充電手電筒”的外觀設計專利權,專利號為ZL200530054790.3。

      原告在被告深圳市圣迪能科技有限公司(簡稱深圳圣迪能公司)的住所購買到帶有收音機功能的手電筒,該手電筒的外觀設計與原告專利設計相近似,落入原告外觀設計專利權的保護范圍,據(jù)此,原告指控被告以制造、銷售方式侵犯了其外觀設計專利權。被告抗辯稱,根據(jù)最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱專利法司法解釋)第十二條第二款的規(guī)定,其僅是銷售被控侵權產(chǎn)品,但沒有實施制造行為,理由是:被告從案外人深圳市健柏塑膠模具有限公司購買了被控侵權產(chǎn)品的外殼,為了組裝成完整的手電筒產(chǎn)品,被告從市場上直接購買了一部分手電筒內(nèi)部的零部件,還有一部分手電筒內(nèi)部的零部件,是由被告設計好圖紙以后,再委托其他人進行加工,接著被告將上述手電筒外殼和手電筒內(nèi)部的零部件組裝成手電筒產(chǎn)品,進而對外銷售該產(chǎn)品。被告提交的購銷合同、送貨單、銀行支票、財務賬冊等證據(jù),能夠證明上述事實。被告認為,鑒于被告是銷售商,而不是制造商,且能夠提供被控侵權產(chǎn)品的合法來源,故被告僅需承擔停止銷售侵權產(chǎn)品的責任,而無需承擔民事賠償責任。

      裁判

      廣東省深圳市中級人民法院經(jīng)審理認為,原告的外觀設計專利權應予保護,經(jīng)對比,被控侵權產(chǎn)品的外觀設計與原告專利設計相同,落入原告專利權的保護范圍。被告購買專利產(chǎn)品的外殼,再將內(nèi)部零部件與外殼組裝成專利產(chǎn)品銷售,該行為應被定性為制造行為,而非銷售行為。依據(jù)專利法的規(guī)定,制造行為不適用合法來源抗辯制度。綜上,被告應承擔制造、銷售專利侵權產(chǎn)品的法律責任。法院判決被告立即停止以制造、銷售方式侵害原告涉案專利權的行為,并賠償原告經(jīng)濟損失8萬元。

      一審宣判后,被告不服,提起上訴。

      廣東省高級人民法院二審判決:駁回上訴,維持原判。

      評析

      在一般情況下,外觀設計專利產(chǎn)品的制造行為和銷售行為比較容易區(qū)分。但本案被告的行為是制造行為還是銷售行為,并不能很容易得出判斷結(jié)論,著實需要認真研究才能抉擇。

      根據(jù)我國專利法第五十九條第二款的規(guī)定,外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設計為準。由此可見,“產(chǎn)品+外觀設計”是確立外觀設計專利權保護范圍的依據(jù),而實現(xiàn)“產(chǎn)品+外觀設計”的行為,在性質(zhì)上屬于將表現(xiàn)外觀設計的產(chǎn)品制造出來的行為,這依法應是外觀設計專利權中“制造權”控制的范圍;外觀設計專利產(chǎn)品被制造出來后,以有償或無償方式轉(zhuǎn)移專利產(chǎn)品所有權的行為,屬于外觀設計專利權中“銷售權”控制的范圍。本案中的專利產(chǎn)品是指手電筒,而不是指手電筒的外殼,外殼是案外人制造的,而手電筒是被告從案外人處購買手電筒外殼后,然后將該外殼與手電筒內(nèi)部零部件組裝而成。這表明,是被告實施并完成了原告外觀設計專利權中“制造權”控制的“產(chǎn)品+外觀設計”的行為。

      依據(jù)專利法司法解釋第八條的規(guī)定,在與外觀設計專利產(chǎn)品相同或者相近似種類的產(chǎn)品上,采用與授權外觀設計相同或者相近似的外觀設計的,人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設計專利權的保護范圍。本案被控侵權產(chǎn)品手電筒的外殼、內(nèi)部零部件與原告外觀設計專利產(chǎn)品并不對應,與專利產(chǎn)品相對應的被控侵權產(chǎn)品是手電筒,被告通過購買手電筒外殼并與內(nèi)部零部件組裝的行為,完成了被控侵權產(chǎn)品(手電筒)的制造行為。故依據(jù)該條款的規(guī)定,亦能認定被告實施的是制造行為。

      在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下,社會分工越來越細,市場主體制造某種產(chǎn)品時,可不必通過自身的行為來完成所有零部件的制造后,再組裝成產(chǎn)品,其可以分別從不同的市場主體購買相應的零部件,然后組裝成產(chǎn)品,或者其自身制造產(chǎn)品的某些零部件,然后從其他市場主體購買另外一些零部件,再組裝成產(chǎn)品,這些行為均屬于被組裝產(chǎn)品的制造行為。本案被告即是這種情況。

      從手電筒市場交易的鏈條來看,是被告完成了手電筒產(chǎn)品的組裝行為,該組裝行為完成后,手電筒產(chǎn)品首次進入流通領域,作為專利產(chǎn)品流入市場的源頭,被告對該產(chǎn)品是否侵犯他人外觀設計專利權,應盡比市場交易鏈條中的銷售商更高的注意義務,將被告的行為認定為制造行為而不是銷售行為,更有利于敦促被告履行注意義務,以避免侵害原告的外觀設計專利權。

      根據(jù)專利法司法解釋第十二條第二款的規(guī)定,將侵犯外觀設計專利權的產(chǎn)品作為零部件,制造另一產(chǎn)品并銷售的,人民法院應當認定屬于專利法規(guī)定的銷售行為。而該條文適用的前提條件之一是,“將外觀設計專利產(chǎn)品作為零部件”。本案中,被告從案外人處購買的不是專利產(chǎn)品(手電筒),而是手電筒的外殼,因此,本案被告的行為不受該司法解釋條文的調(diào)整。被告的行為應被認定為制造行為。

      綜上,被告的涉案爭議行為應被定性為專利產(chǎn)品的制造行為,故法院對本案的裁判結(jié)論是妥當?shù)摹?br>

     。ㄗ髡邌挝唬簭V東省深圳市中級人民法院)
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