[ 王利明 ]——(2000-11-24) / 已閱35079次
從世界各國民法典制訂所費時日來看,或長或短,情況不完全相同,考慮到民法典內(nèi)容確實十分復(fù)雜,我們不應(yīng)倉促頒行,但也無須用十年,甚至數(shù)十年時間來解決。這不僅是因為各方面條件已經(jīng)成熟,而且也因為現(xiàn)實經(jīng)濟生活的急切呼喚,使我們無法長期等待。從國外的立法來看,法國民法典這樣一部前所未有的、帶有藍本意義的民法典的制訂,只用了15年。而蘇俄民法典的制訂費時更短,僅用了5年時間。(注: 魏振瀛:《中國的民事立法與民法法典化》,載《中外法學(xué)》1995 年第3期。)我們預(yù)計,從現(xiàn)在著手,到下世紀初,中國應(yīng)該能夠完成民法典的制訂工作。
關(guān)于民法典制訂的步驟問題,對此,學(xué)術(shù)界有幾種不同的建議:
第一種觀點認為:應(yīng)該先制訂各項單行民事法律,然后再將它們編在一起成為民法典,現(xiàn)在立即著手制訂一部包羅萬象的“大而全”的民法典是十分困難的。所以,未來的民法典應(yīng)是松散的、并無嚴格的體系的法律匯編。這一看法不無道理。由于民事關(guān)系紛繁復(fù)雜,民法典不可能將各種民事關(guān)系均囊括無遺,任何國家的民法典都不可能包羅萬象,即使頒行了民法典,也應(yīng)當制訂一些配套的法律、法規(guī),同時還需要許多立法和司法解釋。但這是否意味著法典化不可行,必須僅制訂單行法律呢?筆者認為只有法典化,民法才能體系化,體系化才能保障民法的正確適用。如關(guān)于總則與分則,一般規(guī)定與特殊規(guī)定,強行法與任意法等關(guān)系,只有在法典中才能得到正確處理,也只有將它們合理地作出規(guī)定,才能有效地調(diào)整各項民事關(guān)系。如果采用法律匯編方式,許多單行法律因未按照民法典的體系制訂,很難按民法典的體系進行匯編。例如,擔(dān)保法中有關(guān)保證、定金的規(guī)定屬于債法的范圍,而有關(guān)抵押、質(zhì)押、留置的規(guī)定則屬于物權(quán)法范圍,因此擔(dān)保法既不屬于債法,也不完全屬于物權(quán)法。應(yīng)當將擔(dān)保法放在民法典中哪個部分,就成了一個問題。還要看到,民法的許多制度特別是總則中的一些制度,本身是很難制訂成單行法律的,所以我認為這一觀點并不十分妥當。
第二種觀點認為,應(yīng)當將民法典的制訂工作分為三步,第一步是制訂合同法,第二步是制訂物權(quán)法,第三步是制訂民法典,只有在合同法、物權(quán)法相繼頒行以后,才能考慮整個民法典的制訂問題。我認為由于合同法、物權(quán)法是民法典的重要組成部分,這兩個法律的制訂也是民法典的制訂工作的重要組成部分,制訂好了合同法、物權(quán)法,民法典的制訂工作將極為容易。問題在于,現(xiàn)在在制訂合同法時,是否就不能考慮民法典的制訂工作呢?筆者認為民法典的制訂工作現(xiàn)在就應(yīng)當納入議事日程,并應(yīng)與合同法制訂工作同步進行。因為如果采用同步進行的方式,就可以使合同法、物權(quán)法的制訂與整個民法典內(nèi)容、體系聯(lián)在一起通盤考慮、統(tǒng)一規(guī)劃,使合同法、物權(quán)法與民法的整個內(nèi)容和體系協(xié)調(diào)一致。例如合同法的幾個草案中都規(guī)定了表見代理、善意取得、締約過失、侵害債權(quán)等制度,這確實是現(xiàn)實需要的,但如果要制訂民法典,則這些制度便不宜在合同法中作出規(guī)定,而應(yīng)當放在民法典總則的代理制度以及物權(quán)、債權(quán)、侵權(quán)等制度中作出規(guī)定?傊扇⊥竭M行的方式更好。
第三種觀點認為,民法典可以采用先易后難的方式展開制訂工作?梢跃鸵恍└母镏衅惹行枰胰菀滓(guī)定的制度如總則、債編著手進行規(guī)定,但對于物權(quán)規(guī)定,因國有企業(yè)改革正在進行,許多經(jīng)驗有待探索,產(chǎn)權(quán)制度難以確定,因此物權(quán)法可留待以后考慮。筆者認為,盡管物權(quán)法內(nèi)容十分復(fù)雜,許多制度如國有企業(yè)財產(chǎn)權(quán)、農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)因政策性很強,且隨著改革的發(fā)展難免會有所變化,但由于市場經(jīng)濟體制已經(jīng)確立,物權(quán)制度的基本格局已經(jīng)確定,尤其是在當前我們恰好需要借助于物權(quán)立法理順各種財產(chǎn)關(guān)系,建立適應(yīng)市場經(jīng)濟需要的產(chǎn)權(quán)制度。正如一些學(xué)者所提出的,改革的實質(zhì)在于社會主義公有制的改革與完善,“而社會主義公有制的改革和完善的途徑,則是正確處理公有財產(chǎn)的歸屬關(guān)系與使用關(guān)系,這在法律上必須通過物權(quán)法中的所有權(quán)制度和各種用益物權(quán)制度、擔(dān)保物權(quán)制度才能實現(xiàn),并切實保障各種物權(quán)不受侵犯”,(注:中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所物權(quán)法課題組:《制訂中國物權(quán)法的基本思路》,載《法學(xué)研究》1995年第3期。)因此, 物權(quán)法也應(yīng)當盡快著手制訂。
總之,目前應(yīng)當盡快著手制訂民法典,而沒有任何理由將該項工作擱置起來。
三、民法典的內(nèi)容和體例
我們要制訂的民法典,應(yīng)當是一部具有中國特色的、面向21世紀的、科學(xué)而又先進的民法典,這就要求在民法典的內(nèi)容和體例方面,注意以下幾點:
首先是立法精神的確定。立法精神是整部民法典的精神支柱,是進行法解釋的基礎(chǔ)點,是各種情形下價值判斷賴以進行的前提,關(guān)乎整部民法典的走向,因而是制訂民法典時優(yōu)先需要予以注意的問題。在立法精神的確定方面,應(yīng)當十分注重對民事主體的權(quán)利的保護和尊重當事人意思自治原則。我們正處于一個新舊體制轉(zhuǎn)軌時期,計劃體制下國家機關(guān)直接干預(yù)民事關(guān)系現(xiàn)象并沒有消失,在很多方面,政府對民事關(guān)系的不適當?shù)、甚至過度的干預(yù)仍然存在,當事人在從事交易活動方面的必要的自由仍受到限制,這與市場經(jīng)濟所要求的盡量尊重當事人的自由,從而充分發(fā)揮市場主體的能動性、發(fā)展市場經(jīng)濟的要求是不相適應(yīng)的。當然,我們強調(diào)尊重當事人的意思自治,并不是允許當事人享有絕對自由,甚至容忍其濫用民事權(quán)利,合理的、必要的國家干預(yù)仍然是需要的。除尊重當事人的意思自治以外,應(yīng)充分確認和保障公民的民事權(quán)利,也只有這樣,才能為行政權(quán)的行使確定必要的范圍,為法治社會的建立奠定基礎(chǔ)。
其次是民法典的繼受方向問題。中國在很長的歷史時期內(nèi),因國情所限,法律文化的發(fā)展自成一體,相對封閉。遲至清末改制,方始受到外界影響,但主要受大陸法系的民法影響,特別是受德國和日本民法影響較深,這點從清末民律草案的主要內(nèi)容系由日本學(xué)者擬就即可看出。新中國成立后,形勢使然,前蘇聯(lián)民法影響甚大。改革開放以來,中國與外界交流日趨廣泛深入,民法繼受方向有所更張。英美法系各國,尤其是美國法律文化對我國影響漸長,這點在合同法、侵權(quán)行為法、擔(dān)保法中更明顯。由此可見,我國民法對國外先進成果的繼受,無論是大陸法系、英美法系還是其他法系,一向系兼容并蓄,以求為我所用。有一種觀點認為,在涉及體系方面,我們不借鑒英美法,必須保持大陸法的傳統(tǒng)。筆者認為,即使是立法體系也可借鑒英美法經(jīng)驗,因為一方面,當前兩大法系正具逐漸滲透趨勢,在合同法等方面具有相互融合趨勢,因而體系的借鑒是可行的。另一方面,英美法的許多規(guī)則極為靈活、富有針對性,借鑒其中的一些規(guī)則是必要的。但應(yīng)注意的是,放眼世界不可或缺,立足國內(nèi)更是根本。中國自身數(shù)千年沿襲下來的法律傳統(tǒng)尤其是近幾十年來的立法和司法經(jīng)驗,是我們絕不可以忽視的重要的本土資源。對此,理應(yīng)有足夠重視。
再次是民法典的立法體例問題。民法典的立法體例,大致可區(qū)分為兩種:其一為羅馬式,又稱法學(xué)階梯式,為法國及受其影響的國家所采;其二為德意志式,又稱潘德克吞式,為德國及其追隨者采用。其中最被人稱道的是后者。該種體例的最大特色系設(shè)總則篇,規(guī)定民法的共同制度和規(guī)則,另有債權(quán)、物權(quán)、親屬、繼承篇。整體而言,德意志式立法體例確有其科學(xué)性、合理性的一面。就我國而言,為使民法典體系化,必須要有總則篇,從而使各項民事法律制度有共性的內(nèi)容得以在總則中體現(xiàn),也可以達到立法簡潔的目的,尤其是像法律行為制度,可以其高度抽象的規(guī)則來填補合同法等法律調(diào)整的空白。此種體例嚴格區(qū)分了物權(quán)和債權(quán),對于民法分則體系的完善也有必要。除此以外,關(guān)于我國民法典的立法體例,還有幾個爭議很大的問題,值得探討:
1. 人格權(quán)法的獨立地位問題
人格權(quán)法是否有必要獨立作為一項制度,在民法典中作出規(guī)定,值得研究。傳統(tǒng)民法欠缺人格權(quán)的規(guī)定,各國關(guān)于人格權(quán)的法律,主要是由司法發(fā)展起來的。許多學(xué)者主張,盡管人格權(quán)法非常重要,但可以在主體制度和侵權(quán)行為制度中加以概括、規(guī)定。筆者認為這一觀點是不妥當?shù)。人格?quán)之所以應(yīng)該作為一個獨立的制度,其原因在于:第一,民法中兩類基本的權(quán)利,就是財產(chǎn)權(quán)和人身權(quán)(其中主要是人格權(quán)),這是民法的兩個支柱,既然財產(chǎn)權(quán)可以分為債權(quán)、物權(quán)等各項制度,人格權(quán)為何不能成為一項獨立存在的制度?否認人格權(quán)作為一項獨立制度存在的必要性,實際上還是受到了“重物輕人”的立法觀念的影響,這種觀念是不可取的。第二,人格權(quán)法和主體制度有密切聯(lián)系,但主體的人格和人格權(quán)是兩個不同的概念,對人格權(quán)的侵害不僅僅涉及到對人格的侵害,而且也會造成對公民人身利益甚至財產(chǎn)利益的損害,它涉及到民法中的許多內(nèi)容,而非單純的主體制度所能概括。第三,人格權(quán)制度也不能夠完全為侵權(quán)行為制度所概括。盡管侵權(quán)行為法能夠為人格權(quán)提供保障,但人格權(quán)的確認,是侵權(quán)行為法所不能解決的。人格權(quán)必須法定化,這就決定了人格權(quán)必須通過專設(shè)一項制度來加以確定。
2. 侵權(quán)行為法與債法的相對獨立問題。(注:詳請參看王利明:“合久必分:侵權(quán)行為法與債法的關(guān)系”,載《法學(xué)前沿》第1輯, 法律出版社1997年版。)
侵權(quán)行為法應(yīng)當從債法體系中分離出來,從而成為民法體系中獨立的一支。侵權(quán)行為法歸屬于債法并非天經(jīng)地義,因特定的文化及法律因素作用所導(dǎo)致的英美法系侵權(quán)行為法的獨立模式,更具其合理性。而在大陸法的債法體系中,侵權(quán)法并沒有找到適當?shù)奈恢,債法體系主要是以合同法為中心建立起來的,債法主要是合同法,學(xué)者對債法性質(zhì)的表述(如認為債法是交易法、任意法),完全不符合侵權(quán)法的性質(zhì)。債的一般規(guī)則主要適用于合同之債,而不完全適用于侵權(quán)之債。將侵權(quán)法置于債法之中,極不利于侵權(quán)法的發(fā)展。所以,侵權(quán)行為法從債法中獨立,應(yīng)是創(chuàng)建我國新的民法體系的組成部分。這種獨立并不否認債的概念及規(guī)則,而是使其更加合理和清晰,進而與其他法律規(guī)范共同構(gòu)成科學(xué)的、符合中國國情的民法體系。
3. 關(guān)于民事責(zé)任制度。傳統(tǒng)的大陸法民法典中并未將民事責(zé)任問題集中作出規(guī)定,而是將各類責(zé)任在各個民法制度中單獨作出規(guī)定的,而我國的民法通則一改傳統(tǒng)民法典的編制體例,單設(shè)第6 章規(guī)定了民事責(zé)任。許多學(xué)者認為,民事責(zé)任制度的設(shè)立,強調(diào)了國家對民事關(guān)系的干預(yù)及對民事權(quán)利的保障,在體例上具有創(chuàng)新意義。我國“將來制定民法典時,應(yīng)從整體上構(gòu)建民事責(zé)任制度,使之既借鑒傳統(tǒng)民法典總體框架嚴謹?shù)膬?yōu)點,又彌補傳統(tǒng)民法債與責(zé)任合一的缺陷”。筆者認為此種觀點是值得商榷的。誠然,債與責(zé)任是不同的概念,債是特定的債務(wù)人對特定的債權(quán)人所應(yīng)負的義務(wù),而責(zé)任是不履行義務(wù)的后果,債與責(zé)任的概念的區(qū)別,可以成為侵權(quán)責(zé)任與債務(wù)分離的原因,而不應(yīng)成為民事責(zé)任單獨設(shè)立的根據(jù)。單設(shè)民事責(zé)任的缺陷在于:
第一,使責(zé)任與義務(wù)分離。責(zé)任作為違反義務(wù)的法律后果,應(yīng)與民法關(guān)于義務(wù)的規(guī)定密切聯(lián)系在一起,先有義務(wù)才有責(zé)任的發(fā)生。而債務(wù)等義務(wù)只能在債和合同法等分則中作出規(guī)定,如果總則中規(guī)定了民事責(zé)任,則與分則中規(guī)定的各類義務(wù)相互分離。
第二,在立法技術(shù)上缺乏邏輯性。如違約責(zé)任不是在合同法而是在總則中的民事責(zé)任制度中規(guī)定,并不合理,因為只有在合同的各項制度都作出了規(guī)定以后,才能出現(xiàn)違約責(zé)任制度,合同的基本概念等尚未出現(xiàn),便出現(xiàn)了違約責(zé)任制度,顯然導(dǎo)致了規(guī)則的先后次序顛倒。這種設(shè)計也忽略了責(zé)任的基礎(chǔ)在于請求權(quán)的行使,無請求權(quán)基礎(chǔ)問題的規(guī)定,責(zé)任的規(guī)定是缺乏合理性的。
第三,現(xiàn)行民法通則關(guān)于民事責(zé)任的規(guī)定,主要規(guī)定了違約責(zé)任和侵權(quán)責(zé)任的基本規(guī)則及其共同的規(guī)則,然而民事責(zé)任并不限于這兩種責(zé)任,還包括締約上的過失責(zé)任、不當?shù)美颠責(zé)任、無因管理之債中本人返還管理人支出的必要費用的責(zé)任,各種責(zé)任形式的個性遠遠大于其共性,這就決定了將各種責(zé)任在各項制度中分別作出規(guī)定,將各種責(zé)任集中作出規(guī)定更合理,且集中規(guī)定也十分繁雜,很難統(tǒng)一。
第四,現(xiàn)行民法通則第134條專門規(guī)定民事責(zé)任的十種形式, 表面上看,此種列舉方式使法官或當事人易于了解民事責(zé)任究竟有哪些形式,實際上因不同的責(zé)任形式是與不同的責(zé)任聯(lián)系在一起的(如違約金是違約責(zé)任的形式,恢復(fù)名譽是侵害名譽權(quán)的責(zé)任形式),只有在不同的責(zé)任中規(guī)定各種責(zé)任形式,才真正便于法官或當事人實際了解并合理運用這些責(zé)任形式。
4. 關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)制度
知識產(chǎn)權(quán)制度是否應(yīng)包括在民法中,爭議很大。有些學(xué)者認為知識產(chǎn)權(quán)有其特殊性,并不完全運用民法的基本原則,因而應(yīng)成為一個獨立的法律部門。筆者認為,這一觀點不夠妥當。我們不否認知識產(chǎn)權(quán)制度的特殊性,但歸根結(jié)底,知識產(chǎn)權(quán)仍然是一種民事權(quán)利,其本質(zhì)屬性是財產(chǎn)權(quán)利和人身權(quán)利的結(jié)合,而且我國民法通則已在民事權(quán)利一章中專設(shè)知識產(chǎn)權(quán)一節(jié),F(xiàn)行的合同法律制度,也對知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓和利用設(shè)有專門規(guī)定。這就說明,我國現(xiàn)行法已認為知識產(chǎn)權(quán)制度屬于民法的組成部分。因而,我國未來民法典中,應(yīng)包含知識產(chǎn)權(quán)法的內(nèi)容。
5.關(guān)于婚姻家庭制度。民法學(xué)界有一種觀點認為,民法主要調(diào)整商品經(jīng)濟關(guān)系,婚姻家庭關(guān)系不屬于商品經(jīng)濟關(guān)系,因而婚姻家庭法應(yīng)從民法中獨立出來,并制訂獨立的婚姻家庭法典。筆者認為,婚姻家庭關(guān)系,主要是平等主體之間的身份關(guān)系,也涉及到一部分平等主體間的財產(chǎn)關(guān)系。民法關(guān)于主體、人格權(quán)、物權(quán)甚至合同法的規(guī)定對于婚姻家庭關(guān)系中的許多問題,例如遺贈扶養(yǎng)協(xié)議等都是適用的。正如江平教授所指出的:“傳統(tǒng)世界大陸法系民法典均包含親屬編,這是因為民法所調(diào)整的市民社會關(guān)系中包含兩大類物質(zhì)生活:一類是人類為了滿足自身生存物質(zhì)需求的經(jīng)濟關(guān)系;另一類是人類為了使自身能得到種的延續(xù)的婚姻家庭關(guān)系,而且這兩類關(guān)系均屬于民法所調(diào)整的平等主體之間的關(guān)系!保ㄗⅲ航健吨朴喢穹ǖ涞膸c宏觀思考》,載《政法論壇》1997年第3期。)因而,應(yīng)該將其納入民法典中。當然, 現(xiàn)在可以著手婚姻家庭法的修改工作,待條件成熟后,應(yīng)盡快將其納入民法典。
6.關(guān)于民法和商法的關(guān)系,爭議也比較大。有學(xué)者主張采用民商分立的體現(xiàn),在制訂民法典的同時,還應(yīng)制訂商法典或者商法總則。筆者認為,民法與商法均有調(diào)整交易關(guān)系的內(nèi)容,且進入交易活動以后,很多情況下是無法分清商事主體與民事主體、商事行為與民事行為的,因此,民商分立的最大缺點就是立法上產(chǎn)生相互矛盾和重復(fù),而民商合一的優(yōu)點恰恰是能夠解決這種矛盾和重復(fù),使交易規(guī)則統(tǒng)一化、國際化,有利于司法體系的內(nèi)在協(xié)調(diào)。由于合一適應(yīng)了市場經(jīng)濟的需要,因此近代和當代許多國家和地區(qū)開始實行民商合一,民商合一正成為當代法律發(fā)展的一種趨勢。從我國情況看,把企業(yè)和公民分為商人和非商人,把商品經(jīng)濟活動分為商事行為和民事行為,也是行不通的。商法本身不可能組成部門法體系,而只能適用民法的一般原則,民法的總則、物權(quán)制度、債權(quán)制度實際上已對商品經(jīng)濟活動的重要方面都作出了一般規(guī)定。對商事法規(guī)中的一些問題同樣適用。因此,應(yīng)堅持民商合一體制,盡快制訂民法典,并在制訂民法典的同時另訂商事法規(guī),但不能也不必要單獨制訂商法典和商法總則。
采用民商合一體制,并不是說應(yīng)當在民法典中包括公司、保險、破產(chǎn)、票據(jù)、海商法等商事法規(guī)。有一種觀點認為,我國民法典應(yīng)借鑒《意大利民法典》的經(jīng)驗,在民法典中包括商事法規(guī)。筆者認為如果民法典中包括商事法規(guī),民法典將變得無所不包、雜亂無章,民法典自身應(yīng)有的體系將不復(fù)存在,商事法規(guī)雖然應(yīng)適用民法總則等規(guī)定,但仍然應(yīng)有自身的相對獨立性,不應(yīng)包括在民法典之中。
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