[ 許佩華 ]——(2012-10-18) / 已閱5355次
偵查機關引入財產(chǎn)刑執(zhí)行主體結構的法理思考
◇ 許佩華 李曇靜
財產(chǎn)刑執(zhí)行案件執(zhí)行標的到位率更低于民事執(zhí)行案件。2011年,廣東法院民事執(zhí)行標的到位率為55.26%,財產(chǎn)刑執(zhí)行案件執(zhí)行標的到位率平均約30%,有的法院不到10%。刑罰執(zhí)行的低效率,嚴重損害刑法的嚴肅性,對貫徹黨和國家的刑事政策,對打擊和預防犯罪極為不利。筆者認為,將偵查機關引入財產(chǎn)刑執(zhí)行主體結構,是破解財產(chǎn)刑執(zhí)行難的根本出路。
一、將偵查機關引入財產(chǎn)刑執(zhí)行主體結構的法理依據(jù)
為有效解決財產(chǎn)刑執(zhí)行難,必須讓國家這個隱性主體變?yōu)轱@性主體,以法律形式確立偵查機關代表國家行使申請執(zhí)行權的法律地位,并賦予偵查機關調查、控制財產(chǎn)的權力。偵查機關引入財產(chǎn)刑執(zhí)行主體結構以后,該結構模式將從原來的“法院——檢察院——被執(zhí)行人”的三極結構,變構為“法院——檢察院——偵查機關——被執(zhí)行人”組成的四極結構。偵查機關代表國家行使申請執(zhí)行權;法院為執(zhí)行機關;檢察機關行使對財產(chǎn)刑執(zhí)行的監(jiān)督權,監(jiān)督偵查機關和執(zhí)行法院合法行使權力;被執(zhí)行人和利害關系人認為偵查機關查封、扣押、凍結的行為或執(zhí)行法院處置財產(chǎn)的行為違法,侵害其合法權益的,可以請求檢察機關糾正。將位于刑事訴訟程序始端、財產(chǎn)調查能力充沛的偵查機關引入財產(chǎn)刑執(zhí)行法律關系,成為主體一極,既可在偵查階段及時發(fā)現(xiàn)和控制犯罪嫌疑人的財產(chǎn)(實施財產(chǎn)保全),不致被轉讓、轉移、隱匿而流失,又可以行使申請執(zhí)行人的監(jiān)督權利,使執(zhí)行機關勤勉和合法,從而提高財產(chǎn)刑執(zhí)行的實際到位率。
(一)法理基礎:公法債權論。
對于財產(chǎn)刑的性質,主要有“懲罰權說”和“公法債權說”兩種理論!皯土P權說”認為,財產(chǎn)刑的目的是使犯罪人遭受剝奪金錢的痛苦,同時體現(xiàn)國家對犯罪人的否定性的道德、政治評價。“公法債權說”認為,財產(chǎn)刑的內容表現(xiàn)為一方當事人有請求對方當事人給付的權利,對方當事人則有給付的義務!皯土P權說”強調刑罰中雙方地位的不平等性,忽視了被懲罰者的正當權利,不利于刑罰功能的真正實現(xiàn)。我國刑事訴訟法確立財產(chǎn)刑執(zhí)行主體三極結構模式,正是在法的懲罰功能理念基礎上構筑起來的。財產(chǎn)刑就其所屬法的部門來說是刑罰的一種,其終極目的是懲罰犯罪人,使被犯罪行為破壞了的社會秩序回復原態(tài),并在滿足人們報復欲望的同時,維護集體認同的道德價值體系。但刑罰關系也是一種權利義務關系,國家須站在法主體的地位去服從法律。不少學者認為,公法債權與私法債權具有同質性,財產(chǎn)刑的執(zhí)行權可視為公法債權的收取權。從大陸法系國家的立法情況看,公法債權的執(zhí)行,廣義上屬于債權實現(xiàn)的一種,一般準用民事強制執(zhí)行法的規(guī)定。
在現(xiàn)代法治國家,“公法債權說”被普遍認同。按照霍布斯、洛克、盧梭、康德等啟蒙思想家奠基的“社會契約論”,政府管理社會的權力,來源于公民和作為公共機構的政府簽訂的轉讓保護人身和財產(chǎn)權利的契約。犯罪人違反其與政府簽訂的遵守法令的契約而負有償還債務的義務,給公共安全和秩序造成破壞,國家和政府代表所有公民收取該公法債權,而接受懲罰是犯罪人必須忍受的結果。懲罰也是“強制索取既是個人的又是公共的補償?shù)囊环N方式”。把刑罰關系看做是特殊的契約關系,“對嫌疑犯的監(jiān)禁類似于對負債人的監(jiān)禁”、“坐牢的人是在‘還債’”。公法債權并不排斥私法的調整。運用私法方法對公法債權進行保護,使私法精神不斷向公法滲透,私法的自由、平等、人權的精神越來越多地體現(xiàn)在公法領域中。因此,公法債權以私法保護,不僅具有合理性,而且有利于公法上債權的實現(xiàn),有利于法治國家的建設。
(二)域外法例考查。
關于財產(chǎn)刑執(zhí)行的主體,域外存在四種類型。一是法院執(zhí)行型,為大多數(shù)國家所采用。如《西班牙刑法典》第90條規(guī)定:“被判罰金者,應于判決后,或判決后15天內向法院完納。如果被判罰金者缺乏資金,法院得允許其分期付款,其數(shù)額及日期可視犯罪之情況決定之!泵绹7缎谭ǖ湟(guī)定,法院通知被判罰金者繳納罰金,如不繳納,法院可簽發(fā)傳票或逮捕證。二是檢察官指揮司法警察執(zhí)行型。如日本刑事訴訟法第490條規(guī)定,罰金、罰款、沒收、追征、罰鍰等,應當依檢察官之命令執(zhí)行。三是檢察官執(zhí)行為主法院執(zhí)行為輔型。如我國臺灣地區(qū)“刑事訴訟法”第470條規(guī)定,罰金裁判,依檢察官命令執(zhí)行,但裁判宣示后,經(jīng)受裁判人同意,而檢察官不在場者,由推事當場指揮執(zhí)行。四是稅務機關執(zhí)行型。如《希臘刑事訴訟法典》第553條規(guī)定,稅收征集工作人員負責執(zhí)行罰金刑,有權決定使用何種強制措施,查封財物。
上述域外刑事訴訟法的財產(chǎn)刑執(zhí)行主體結構模式,似乎都是兩極結構,即執(zhí)行機關——被裁判罰金人,無申請執(zhí)行程序,也無監(jiān)督程序規(guī)范。但上述國家和地區(qū)大多建立了在訴訟階段對被告人財產(chǎn)保全制度。如《意大利刑事訴訟法》第316條第1款規(guī)定,如果確有理由認為即將支付財產(chǎn)刑、訴訟費或其他應向國庫繳納的款項缺乏保障,公訴人可以在訴訟的任何階段要求對被告人的動產(chǎn)、不動產(chǎn)等歸屬于他的錢財實行保全性扣押;《德國刑事訴訟法典》第132條第1款規(guī)定,對在本法效力區(qū)域內無固定居所或者無住所的,有重大的犯罪嫌疑被指控人,可以責令其對可能的罰金、程序費用提供適當?shù)膿!M瑫r,規(guī)定法庭有調查犯罪者支付能力的義務。如英國在1991年法案之前,要求法庭對犯罪者的支付能力進行調查,罰金的數(shù)目必須反映罪行的嚴重性。此外,在刑事實體法上,建立了罰金刑易科制度、罰金刑緩刑制度和罰金刑減刑制度。社會積淀了深厚的法律文化基礎,公民法律意識較強,加上較為完善的刑事司法制度,因此,其簡明的財產(chǎn)刑執(zhí)行兩極結構模式有其存在的充分理由。反觀我國,刑事訴訟階段沒有財產(chǎn)保全制度,案件審理中法官沒有調查被告人財產(chǎn)狀況的義務,判決罰金的數(shù)目常遠遠超出被告人的支付能力,財產(chǎn)刑執(zhí)行不能嚴重制約財產(chǎn)刑罰的目的的實現(xiàn)。因此,我們不能簡單的移植域外法,而應該立足于我們社會主義初級階段,法治程度尚低,公民法律意識不強,司法權威不足,社會誠信體系未建立,公民財產(chǎn)狀況未能定向透明的具體國情,將掌握強大調查能力的偵查機關納入財產(chǎn)刑執(zhí)行的主體結構中來,才能切實提高實際到位率。
二、偵查機關成為財產(chǎn)刑執(zhí)行主體的制度保障
將偵查機關引入財產(chǎn)刑執(zhí)行主體結構,應該以法律形式確立偵查機關的申請執(zhí)行人地位,并賦予其財產(chǎn)查控權力。
第一,確立偵查機關的申請執(zhí)行人地位。修改刑事訴訟法,確立由偵查機關代表國家在財產(chǎn)刑執(zhí)行中行使申請執(zhí)行的權利(權力)。
第二,賦予偵查機關財產(chǎn)查控權力。為了避免公權力過深過濫侵入私法領域,不能在刑事訴訟法中直接賦予偵查機關調查、控制公民財產(chǎn)的職權,也不宜由檢察院簽署財產(chǎn)查控命令,檢察院作為法律監(jiān)督機關,必須超然于刑事偵查、審判和刑罰執(zhí)行等業(yè)務,保證監(jiān)督的公正性。偵查階段查控犯罪嫌疑人財產(chǎn),其法律性質應歸屬于財產(chǎn)保全。可以借鑒意大利的保全性扣押制度,建立中國特色的刑事訴訟財產(chǎn)保全制度。偵查機關在偵查、起訴和審理階段,對依法可能判處財產(chǎn)刑的案件,應當向有管轄權的人民法院申請財產(chǎn)查控命令,查封財產(chǎn)的價值數(shù)額由人民法院根據(jù)可能判處財產(chǎn)刑的數(shù)額確定。
第三,建立公、檢、法協(xié)調配合新機制。偵查機關在刑事訴訟中申請人民法院簽發(fā)財產(chǎn)保全命令,受理申請的人民法院組成合議庭審查,符合法定條件的,作出準予采取財產(chǎn)查控措施的決定書。在申請執(zhí)行的同時,向執(zhí)行法院移送被控制的財產(chǎn)。人民法院作出判決后,財產(chǎn)刑法律文書在送達被告人的同時,送達偵查機關和檢察機關。偵查機關依生效法律文書向第一審人民法院申請執(zhí)行。查封期限適用民事執(zhí)行有關規(guī)定,查封期限屆至而未接到人民法院送達刑事判決書的,及時申請續(xù)封。檢察機關應統(tǒng)一財產(chǎn)刑執(zhí)行監(jiān)督機構,規(guī)范監(jiān)督程序。
(作者單位:吉林大學 廣東省高級人民法院)