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  • 我國民事二審發(fā)回重審制度的相關(guān)問題研究

    [ 蔣艷玲 ]——(2012-7-3) / 已閱12548次

      二審發(fā)回重審是指人民法院在二審程序中撤銷原審裁判,而將案件發(fā)回原審人民法院重新審理的制度。民事二審發(fā)回重審制度在訴訟程序中占據(jù)重要地位,它不僅是貫徹兩審終審原則的具體體現(xiàn),也是“有錯必糾”原則的體現(xiàn),更是二審人民法院對一審人民法院進(jìn)行審級監(jiān)督的一種方式,其在訴訟程序中發(fā)揮了一定的積極作用。但民事二審發(fā)回重審因其在制度設(shè)計和運作中存在著諸多瑕疵而倍受爭議。隨著民事審判方式改革的推進(jìn),我國的二審發(fā)回重審制度改革的重要性也凸顯出來了。為此,本文對二審發(fā)回重審制度的相問題進(jìn)行研究,提出建立我國民事二審發(fā)回重審制度的一些對策,以期糾正二審發(fā)回重審在實踐中存在的錯誤。

      一、民事二審發(fā)回重審制度的概念

      民事二審發(fā)回重審是指當(dāng)事人不服一審法院的判決、裁定而上訴,二審法院經(jīng)審理后認(rèn)為一審法院的判決、裁定認(rèn)定事實錯誤或事實不清、證據(jù)不足或違反法定程序,而將案件發(fā)回該一審人民法院,由其另行組成合議庭進(jìn)行審理的一種制度。

      二、民事二審發(fā)回重審制度的功能定位與價值取向

      民訴法設(shè)置二審發(fā)回重審制度,有利于查清案件事實,方便當(dāng)事人訴訟,維護(hù)訴訟主體的合法權(quán)益,已經(jīng)成了諸多大陸法系國家民事訴訟法中的一項重要制度。在我國,人民法院審判案件實行兩審終審度,第一審訴訟活動結(jié)束以后,因法定事由而開始的第二訴訟程序具有特定的審判監(jiān)督功能。發(fā)回重審制度就是這種審判監(jiān)督功能的具體體現(xiàn)其功能在于糾正錯誤、監(jiān)督程序和救濟(jì)權(quán)利。糾正錯誤是發(fā)回重審的初始功能,通過糾錯確保實體處理結(jié)果的公正和程序進(jìn)行過程的公正,即正義不僅應(yīng)當(dāng)?shù)玫綄崿F(xiàn),而且應(yīng)當(dāng)以人們看得見的方式實現(xiàn)。

      二審發(fā)回重審是為了追求民事訴訟法最基本的價值目標(biāo),即:公正與效率。二審發(fā)回重審在價值取向上,公正與效率的天平明顯向前者傾斜。換言之,當(dāng)因某種瑕疵而使神圣的公正受到玷污或者有這種危險之虞時,效率應(yīng)當(dāng)讓位于公正,公正價值的實現(xiàn)處于主導(dǎo)地位。但是,這并不意味著對效率的犧牲是沒有限度的,遲來的正義是非正義。隨著訴訟爆炸的日益加劇,如果對發(fā)回重審的口子放得過寬,那么過多的發(fā)回重審不僅使低審級法院更加不堪重負(fù),而且由于發(fā)回重審在某種程度上對原審法院的否定,使得司法權(quán)威也難免受到不利影響。除此,因發(fā)回重審導(dǎo)致訴訟的過度拖延,往往使當(dāng)事人更加深陷訴訟的囹圄之中,權(quán)利義務(wù)長期處于不確定狀態(tài),對司法的信心逐漸消減。①因此,現(xiàn)代法治國家雖然都在民事司法中規(guī)定了發(fā)回重審的裁判方式,但也都不約而同地對其進(jìn)行了相應(yīng)的限制,公正與效率的協(xié)調(diào)貫穿于發(fā)回重審的產(chǎn)生、設(shè)置和運作之中,目的在于追求公正與效率的平衡。

      三、民事二審發(fā)回重審制度的現(xiàn)狀及存在的問題

      1、發(fā)回重審的標(biāo)準(zhǔn)模糊,法官自由裁量權(quán)過大,發(fā)回重審呈現(xiàn)隨意性與擴(kuò)大化的傾向。

     。1)原判決認(rèn)定事實錯誤,或者原判決認(rèn)定事實不清,證據(jù)不足。

      因事實不清,證據(jù)不足而將案件發(fā)回重審與民事訴訟的舉證原則相矛盾。長期以來,我國的審判活動一直強(qiáng)調(diào)“以事實為根據(jù)”這一基本的司法原則,要求審判活動盡可能地發(fā)現(xiàn)、挖掘案件的客觀事實真相,謀求實體上的絕對公正。實際上,這個標(biāo)準(zhǔn)有悖于強(qiáng)化當(dāng)事人的舉證責(zé)任的司法要求。②而且二審法院以“事實不清、證據(jù)不足”這個標(biāo)準(zhǔn)發(fā)回重審,因該項規(guī)定較為原則、籠統(tǒng),在審判實踐中較難把握,對案件是否發(fā)回重審?fù)耆啥䦟彿ü僮杂刹昧,很容易造成適用上的混亂。事實上,不少第二審法院動輒以“原判決認(rèn)定事實錯誤,或者原判決認(rèn)定事實不清,證據(jù)不足”為由將案件發(fā)回一審法院重審,甚至反復(fù)以此為由將案件發(fā)回重審。很多二審法院對于既可直接改判也可發(fā)回重審的案件,在這種情況下發(fā)回重審帶有很大的主觀隨意性,發(fā)回重審后問題也很難得以解決,訴訟效率和訴訟效果都受到影響。③

     。2)原判決違反法定程序,可能影響案件正確判決。

      《最高人民法院關(guān)于適用〈民事訴訟法〉若干問題的意見》第181條規(guī)定:“第二審人民法院發(fā)現(xiàn)第一審人民法院有下列違反法定程序的情形之一,可能影響案件正確判決的,應(yīng)依照民事訴訟法第153條第1款第(4)項的規(guī)定,裁定撤銷原判,發(fā)回原審人民法院重審:(1)審理本案的審判人員、書記員應(yīng)當(dāng)回避未回避的;(2)未經(jīng)開庭審理而作出判決的;(3)適用普通程序?qū)徖淼陌讣?dāng)事人未經(jīng)傳票傳喚而缺席判決的;(4)其他嚴(yán)重違反法定程序的。”

      從以上條文可以看出,“其他嚴(yán)重違反法定程序的情形”是一個概括性的兜底條款。實踐中,由于法律規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)模糊,二審法官往往憑借個人的理解和推斷即可套用以上條款裁定發(fā)回重審,在適用時有十足的彈性。而且第二審法院以原判決違反法定程序為由而發(fā)回重審的,沒有發(fā)回次數(shù)上的限制。

      2、發(fā)回重審的法律文書內(nèi)容過于簡單,不利于司法公正。

      公開的發(fā)回重審裁定書記載簡略,裁定書中發(fā)回重審的理由多用“事實不清,證據(jù)不足”、“程序違法”、“適用法律不當(dāng)”等空泛的套話,對發(fā)回重審的真正理由不作詳細(xì)說明,使當(dāng)事人無法了解二審法院的處理根據(jù),極易給外界留下法院暗箱操作的口實,④客觀上也不利于法官審慎采取發(fā)回重審措施。而在法院內(nèi)部使用的發(fā)回重審函中,往往闡明了要收集哪些證據(jù)、查清哪些事實,還包括怎樣適用法律,甚至是如何裁判等等,對當(dāng)事人而言有違程序公正。而且,過分具體、細(xì)致的發(fā)回重審函 會超出審判指導(dǎo)的合理范圍,在一定程度上影響一審法院的獨立審判。

      3、發(fā)回重審制度訴訟周期過度延長,加重了當(dāng)事人的負(fù)擔(dān),未體現(xiàn)訴訟效率。

      一個適用普通程序?qū)徖淼拿袷掳讣?jīng)過一審,二審,發(fā)回重審,所需的時間一般是15個月(一審6個月+二審3個月+發(fā)回重審6個月),有特殊情況的,經(jīng)本院院長批準(zhǔn)和上級法院批準(zhǔn)還可以延長達(dá)到21個月,甚至更長。如此漫長的訴訟之路,不僅花費當(dāng)事人大量的人力、物力、財力、精力,不利于對當(dāng)事人合法權(quán)益的保護(hù),也會浪費過多的司法資源,犧牲訴訟效率。⑤因訴訟周期過長會帶來兩方面的影響:一是造成當(dāng)事人私人成本的增加,二是造成法律秩序的不穩(wěn)定。

      4、發(fā)回重審制度忽視了當(dāng)事人的程序選擇權(quán)。

      當(dāng)事人是程序的主體,民事訴訟程序的設(shè)計與運作應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的程序主體地位。第二審法院在對上訴案件的審理過程中,發(fā)現(xiàn)原判決認(rèn)定事實錯誤,或者原判決認(rèn)定事實不清,證據(jù)不足的,在裁定撤銷原判決,發(fā)回重審還是決定由本院依法改判時,應(yīng)當(dāng)聽取當(dāng)事人的意見,如果當(dāng)事人放棄審級利益,要求第二審法院改判的話,就沒有必要發(fā)回重審了。⑥現(xiàn)行的發(fā)回重審制度中,上訴案件是否發(fā)回重審,由第二審法院決定,根本不聽取當(dāng)事人的意見,當(dāng)事人沒有發(fā)表意見的機(jī)會,當(dāng)事人不享有程序選擇權(quán)。

      四、完善我國民事二審發(fā)回重審制度

      1、重新確立發(fā)回重審的標(biāo)準(zhǔn),可以將發(fā)回重審的案件分為法定的發(fā)回重審和裁量的發(fā)回重審,并以列舉的方式列明法定的發(fā)回重審的案件。

      如前所述,我國民事二審發(fā)回重審標(biāo)準(zhǔn)模糊,法官自由裁量權(quán)大,呈現(xiàn)隨意性和擴(kuò)大化的傾向,有必要以列舉的方式列明哪些案件發(fā)回重審,即法定的發(fā)回重審,可以借鑒德國民事二審法定發(fā)回重審的案件,結(jié)合我國的民訴法,法定的發(fā)回重審的情形應(yīng)當(dāng)包括:二審法院撤銷一審法院駁回起訴判決;對代理人為訴訟行為欠缺必要授權(quán)的;主要證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證直接作為認(rèn)定案件事實的依據(jù)的;一審判決未審理、判決的訴訟請求部分;一審判決不準(zhǔn)離婚,二審法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)判離且調(diào)解不成;必須參加訴訟的當(dāng)事人未參加訴訟。⑦至于《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第41條第(二)項關(guān)于“二審程序中的新的證據(jù)包括:一審?fù)徑Y(jié)束后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù);當(dāng)事人在一審舉證期限屆滿前申請人民法院調(diào)查取證未獲準(zhǔn)許,二審法院經(jīng)審查認(rèn)為應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許并依當(dāng)事人申請調(diào)取的證據(jù)!币(guī)定的“新證據(jù)”,盡管可能使二審法院認(rèn)為“案件事實不清”,但我們認(rèn)為“新證據(jù)”不能成為發(fā)回重審的理由。因為新的證據(jù)的出現(xiàn)均非當(dāng)事人主觀意志所能及的范圍,無論對于原告、被告還是第三人來說,都是無可奈何的。既然一審這個新證據(jù)沒有出現(xiàn),只能說明新證據(jù)對其有利的一方當(dāng)事人舉證能力缺失或者他所述理由不能足以使法官信服應(yīng)行調(diào)查之舉,那么對于一個具有“期間”限制的案件來說,我們不能等待他具備完備的舉證能力或者“撞大運”使法官信服了,再將案件發(fā)回去重新審一次,因為這對另一方當(dāng)事人來說是極為不公的。

      2、改革發(fā)回重審裁定書的制作,逐步取消“內(nèi)部函”。

      二審法院作出的發(fā)回重審裁定僅是對發(fā)回重審理由作很簡略的闡述,即“程序違法”、“事實不清”或者“適用法律錯誤”等概括性的語言。筆者認(rèn)為要在發(fā)回重審裁定中明確指出撤銷原判發(fā)回重審的法律依據(jù)和理由,并具體指出原判決的錯誤之處,對于原判事實不清、證據(jù)不足,或者違反法律規(guī)定的訴訟程序的情形要予以列明,以加強(qiáng)對案件重審的指導(dǎo)。司法實踐中大多是把發(fā)回重審的理由和具體要求在發(fā)回重審內(nèi)部函中寫明,但這對于重審法院和當(dāng)事人均沒有約束力,從而導(dǎo)致二審法院通過發(fā)回重審制度對一審的審級監(jiān)督和審判指導(dǎo)的功能未能充分發(fā)揮。因此,除特殊情況外,二審法院應(yīng)在發(fā)回重審裁定中具體說明發(fā)回重審的理由和要求,而不應(yīng)向原審法院另行附函說明。上級法院這種上級對下級法院的“內(nèi)部函”屬于內(nèi)部“秘密”,秘而不宣,是對外不公開的,案件當(dāng)事人無法知悉。而且這種“內(nèi)部函”的作法,沒有法律依據(jù),因此,對一審法官沒有約束力。這種作法違背公開、公平、公正的理念和價值取向,也不符合民事審判方式改革的目標(biāo)要求。而且,對發(fā)回重審理由的神秘化往往會給當(dāng)事人造成很大的想象空間,由于當(dāng)事人不了解二審法院發(fā)回重審的具體理由,容易造成重審案件的再次上訴。為此,應(yīng)當(dāng)將二審發(fā)回重審的事實和理由在規(guī)定書中寫明,這樣既有利于二審法院指導(dǎo)一審法院裁判,又有利于統(tǒng)一執(zhí)法尺度,防止二審結(jié)果因人而異,也使發(fā)回重審事由處于公開監(jiān)督狀態(tài),避免司法以外的因素對二審的不當(dāng)影響。

      3、加強(qiáng)對發(fā)回重審案件審理周期的管理。

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