[ 付建國(guó) ]——(2012-6-28) / 已閱7053次
【摘要】刑法第306條規(guī)定的辯護(hù)人、訴訟代理人毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪,雖然規(guī)制了我國(guó)律師辯護(hù)業(yè)務(wù),但是也給律師辯護(hù)業(yè)務(wù)的開展帶來(lái)了不少弊端,在暫時(shí)不能取消有又不能修改的情況下,對(duì)其做出合理的解釋是減少其弊端的唯一選擇。本文對(duì)第306條最具爭(zhēng)議的“引誘”一詞進(jìn)行了學(xué)理解釋,提出應(yīng)對(duì)其進(jìn)行限制性解釋。
【關(guān)鍵詞】引誘 解釋 偽證罪 司法公正
我國(guó)刑法第306條規(guī)定:“在刑事訴訟中,辯護(hù)人、訴訟代理人毀滅、偽造證據(jù),幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù),威脅引誘證人違背事實(shí)改變證言或者作偽證的,處三年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑”。司法解釋確認(rèn)其罪名為:辯護(hù)人、訴訟代理人毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪。但從實(shí)際情況來(lái)看,觸犯該罪名并受到刑事處罰的,幾乎都是參與刑事訴訟的律師。因此,社會(huì)各界,尤其是律師界,一般將此罪簡(jiǎn)稱為律師偽證罪,以區(qū)別于其他主體的偽證罪。律師界將該罪比喻為是懸在律師頭上尤其是刑事辯護(hù)律師頭上的一把達(dá)摩克利斯之劍①。其直接結(jié)果是導(dǎo)致了律師刑事案件辯護(hù)率的不斷下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),2000年北京有律師5459人,全年辦理刑事案件僅4300件,人均辦理刑事案件從1990年的2.64件下降的2000年的0.78件。北京市全年刑事案件近5萬(wàn)件,比較一下,律師辯護(hù)率不足10%。由于北京地區(qū)實(shí)際上是全國(guó)執(zhí)法、司法環(huán)境比較好的地區(qū),其他地區(qū)情況更可想而知。在這種情況下,遂有“不敢替‘刑事犯罪嫌疑人’辯護(hù)的中國(guó)律師”一說②。
對(duì)于刑法第306條的律師偽證罪,律師界一直在抗?fàn),呼吁取消這一條犯罪。在2000年第九屆全國(guó)人大第三次會(huì)議上,以山西代表團(tuán)代表張燕律師領(lǐng)銜的30位全國(guó)人大代表向全國(guó)人大正式提出了“取消《中華人民共和國(guó)刑法》第306條規(guī)定的議案③。筆者認(rèn)為該建議及建議的理由是可取的,但這一建議并沒有被全國(guó)人大所采納,第306條還要繼續(xù)施行。因此,要消除以至減少該條的負(fù)面作用,對(duì)該條加以正確理解則是當(dāng)下的唯一的選擇,因而顯得極為重要。本文試對(duì)該條在客觀方面最具爭(zhēng)議的“引誘”一詞加以解釋,以期取得法學(xué)理論界及司法實(shí)務(wù)界的共識(shí)。
一、 法學(xué)理論界及司法實(shí)務(wù)界對(duì)“引誘”的解釋
對(duì)于什么是“引誘”?刑法理論界的解釋為:“以金錢、物質(zhì)利益等好處誘使證人改變過去按照客觀事實(shí)提供的證言,或者使證人為案件做虛假證明④;立法機(jī)關(guān)及司法機(jī)關(guān)的工作人員及專家也是將引誘解釋為“以金錢、物質(zhì)利益或者其他利益誘使,”⑤但在司法實(shí)踐中也有認(rèn)為律師故意采用語(yǔ)言勸導(dǎo)證人改變證言內(nèi)容屬于引誘行為而給律師定罪的。例如,最高人民法院刑事審判庭編寫的《刑事審判參考》2000年第3期刊載的劉某妨害作證案,即是一個(gè)十分典型的案例:江蘇省濱?h人民法院認(rèn)定,1998年7月上旬,被告人劉某在受委托擔(dān)任李某受賄一案的辯護(hù)人期間,在李某親屬陪同下,分別找證人田某、錢某、劉某、徐某、鄧某、蔣某調(diào)查時(shí),引誘證人提供虛假證言,并將其收集的證據(jù)材料在濱?h人民法院開庭審理李某受賄案件的當(dāng)庭出示,提出李某的行為不構(gòu)成受賄罪的辯護(hù)意見,致使法院沒有當(dāng)庭認(rèn)定錢某向李某行賄8000元的犯罪事實(shí),妨害了刑事訴訟活動(dòng)的正常進(jìn)行。濱?h人民法院認(rèn)為:被告人劉某在擔(dān)任李某受賄案的辯護(hù)人參與刑事訴訟期間,故意采用語(yǔ)言勸導(dǎo)證人改變證言內(nèi)容的手段,引誘證人違背事實(shí)改變?cè)械牟焕诶钅车淖C言,致使法庭沒有當(dāng)庭認(rèn)定錢某向李某行賄8000元的犯罪事實(shí),妨礙了刑事訴訟活動(dòng)的正常進(jìn)行,其行為已構(gòu)成辯護(hù)人妨害作證罪。判處有期徒刑一年,緩刑二年。一審宣判后,被告人劉某不服,以無(wú)罪為由,向鹽城市中級(jí)人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理,駁回了上訴,維持原判。在這一案件審理中,爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是如何理解刑法第306條規(guī)定的“引誘”一詞。辯方認(rèn)為,引誘要以利益為誘惑,要有誘餌,引導(dǎo)性的但并未用利益為誘餌的發(fā)問,不屬于引誘。而控方則認(rèn)為引誘不僅包括物質(zhì)的,也包括非金錢、物質(zhì)利益的其他手段⑥。但在最高人民法院《刑事審判參考》中,雖然仍將引誘解釋為以金錢、物質(zhì)利益等好處使證人不按照事實(shí)的真相提供證言,但又認(rèn)為濱海縣人民法院認(rèn)定被告人劉某用語(yǔ)言勸導(dǎo)證人改變證言的行為構(gòu)成辯護(hù)人妨害作證罪,依法懲處是正確的。在關(guān)于裁判理由的說明中,沒有就如何理解引誘這個(gè)爭(zhēng)議極大的問題展開評(píng)論,而只是論述了辯護(hù)人妨害作證罪是否以發(fā)生危害后果(導(dǎo)致法院宣告無(wú)罪)作為構(gòu)成要件問題⑦。發(fā)生在浙江的另一起案件對(duì)引誘的理解也是持同樣的觀點(diǎn):浙江省衢州市柯城區(qū)人民法院一審認(rèn)為被告人張耀喜在擔(dān)任盜竊案犯陳林鴻的辯護(hù)人參與該案一審訴訟期間,為了使陳林鴻的盜竊數(shù)額從巨大降為較大,減輕其罪責(zé),利用誘導(dǎo)性的設(shè)問方式,誘使證人李洪濤作了違背事實(shí)的偽證,其行為已妨害了刑事訴訟的正常進(jìn)行,構(gòu)成辯護(hù)人妨害作證罪。被告人不服,上訴到衢州市中級(jí)人民法院。二審法院改判被告人張耀喜無(wú)罪,但并不是因?yàn)楸桓嫒嗽诳陀^上設(shè)有引誘行為,而是認(rèn)為不能充分地證明上訴人具有妨害作證的主觀故意。在法官評(píng)述中,省高院的法官明確提出:引誘,指引導(dǎo)勸誘,不僅包括物質(zhì)利益的引誘,也包括非物質(zhì)利益的引誘,比如勸導(dǎo)證人⑧。由此看來(lái),基層司法實(shí)務(wù)界人士對(duì)“引誘”的理解是:既包括物質(zhì)利益的引誘,也包括非物質(zhì)利益的引誘的行為,只要辯護(hù)人對(duì)證人進(jìn)行勸誘引導(dǎo),即構(gòu)成本罪所稱的引誘。如此理解,這對(duì)參與刑事訴訟的律師來(lái)說,真可謂是“欲加之罪,何患無(wú)詞”,因?yàn)榭偪梢哉业侥懵蓭熢谙蜃C人取證過程中的勸導(dǎo)、引導(dǎo)及誘導(dǎo)之類的片言只語(yǔ),這正是律師對(duì)刑事訴訟視為禁區(qū)而不敢涉足的主要原因。
二、 如何正確理解第306條中的“引誘”
筆者認(rèn)為,要正確理解第306條中的“引誘”,要把握這么兩個(gè)原則:第一,這里的“引誘”,不是一般的引誘,是達(dá)到一定嚴(yán)重危害程度即犯罪程度的行為,要結(jié)合刑法總則的有關(guān)規(guī)定來(lái)理解引誘;第二,不但結(jié)合整個(gè)條文,還要與相類似的犯罪的客觀方面的規(guī)定,即刑法第305條偽證罪,第307條妨害作證罪,第247條暴力取證罪的客觀方面的規(guī)定的相互比較中來(lái)理解和認(rèn)定“引誘”行為。
刑法設(shè)立第306條、率305條、第307條以及第247條的目的,都是為了保證司法活動(dòng)的順利進(jìn)行,保證證人在不受干擾的情況下,以自己的自由意志向司法機(jī)關(guān)提供證據(jù)——自己的所見所聞。對(duì)于嚴(yán)重影響證人的自由意志進(jìn)而影響司法活動(dòng)順利進(jìn)行的行為予以定罪,以此來(lái)保證司法活動(dòng)的順利和司法公正。例如,第307條就規(guī)定了“以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證”的行為構(gòu)成妨害作證罪,因?yàn)椴捎帽┝、威脅及賄買等方法一般可以達(dá)到影響證人作證的結(jié)果。這里,所以沒有使用“引誘”一詞,是因引誘行為一般達(dá)不到影響證人作證的嚴(yán)重程度。有人可能會(huì)說,這是指辯護(hù)人、訴訟代理人以外的人,由于辯護(hù)人、訴訟代理人掌握案件情況多且又身處其中,他們的辦法及影響力可能多一些、大一些,因而有必要使用“引誘”一詞。筆者不同意這種說法,因本罪的主體也包括司法工作人員,承辦案件的司法工作人員要比刑事訴訟的辯護(hù)人、訴訟代理人更了解情況、影響力也更大,并且也同樣身處其中,辦法也不比辯護(hù)人、訴訟代理人少,也同樣沒有使用“引誘”一詞。非但沒有使用“引誘”一詞,而且對(duì)承辦案件的司法工作人員,甚至取消了威脅和賄買,只規(guī)定在客觀方面使用暴力逼取證人證言時(shí)才構(gòu)成犯罪。法律雖然嚴(yán)禁司法人員采用引誘、欺騙等方法取證,但刑法并沒有以司法工作人員以引誘、欺騙等方法取證行為規(guī)定為犯罪。同樣是在承辦刑事案件中,為什么律師(充當(dāng)辯護(hù)人、訴訟代理人時(shí))的引誘取證行為就構(gòu)成犯罪呢?因此,筆者認(rèn)為,取消“引誘”行為的建議是合理的。暫時(shí)不能取消,也完全有理由對(duì)引誘進(jìn)行限制性的解釋,將其解釋為一般是指以金錢、財(cái)物或其他利益進(jìn)行誘惑,但律師以誤工費(fèi)、交通費(fèi)名義給證人以少許金錢,以彌補(bǔ)證人的誤工費(fèi)及交通費(fèi)支出的,也不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為是引誘。對(duì)于個(gè)別律師與證人之間有特殊關(guān)系,如親屬、朋友關(guān)系或者律師與證人之間有一定的制約關(guān)系,如律師是證人所在單位的法律顧問,律師又三番五次勸導(dǎo)證人按律師的意思而不按客觀事實(shí)提供證言的,也可以認(rèn)定為引誘?傊,只有行為人的引導(dǎo)、勸導(dǎo)等行為足以使證人改變已經(jīng)做出的符合客觀事實(shí)的證言或者作偽證的,才是犯罪行為的引誘。而不應(yīng)當(dāng)包括誘導(dǎo)性發(fā)問及一般的勸導(dǎo),因?yàn)檎T導(dǎo)性發(fā)問或稱引導(dǎo)性發(fā)問是律師工作的常用的一種技術(shù)方法,正如有研究者指出的那樣:如果將引導(dǎo)性發(fā)問納入引誘范圍之中,對(duì)于辯護(hù)人、訴訟代理人而言是一種過分要求。引誘的概念沒有確切的定義,因此很容易被任意解釋,而導(dǎo)致出入人罪⑨。實(shí)踐的結(jié)果已經(jīng)完全證明了這一點(diǎn)。
根據(jù)第306條的規(guī)定,本條規(guī)定的犯罪是故意犯罪,它要求行為人已明確認(rèn)識(shí)到本案被告人是有罪的,即從現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看,指控被告人有罪的事實(shí)是清楚的,證據(jù)是確實(shí)、充分的,行為人通過引誘的方法使證人改變已經(jīng)提供的證言或者引誘證人作偽證言,以此達(dá)到使被告人無(wú)罪或由重罪變?yōu)檩p罪。再結(jié)合第305條妨害作證罪規(guī)定,這里要求所改變的證言,或者所作的偽證一定是涉及到足以影響有罪變?yōu)闊o(wú)罪,或者重罪變?yōu)檩p罪的證據(jù),而不可能是無(wú)關(guān)緊要的證據(jù)。在司法實(shí)踐中,經(jīng)常出現(xiàn)司法機(jī)關(guān)采集了一些證據(jù),證人也作了被告人有罪的證言,但被告人并不承認(rèn),或者雖承認(rèn)了,但在辯護(hù)律師會(huì)見時(shí)又翻供,認(rèn)為是屈打成招或違心承認(rèn)的,希望律師進(jìn)一步找證人調(diào)查核實(shí)。律師在調(diào)查核實(shí)時(shí),雖然對(duì)證人有誘導(dǎo)行為,但這是在認(rèn)定被告人有罪或罪重事實(shí)不清楚即證據(jù)不確實(shí)、不充分的前提下,為探究案件真相采用的引誘行為,而不是要證人改變真實(shí)的證言或作偽證,這對(duì)辯護(hù)律師來(lái)說是無(wú)可挑剔的。或者雖然引誘證人違背事實(shí)改變證言或作偽證,但并不影響罪行成立或不能降低量刑檔次,這種行為雖然應(yīng)當(dāng)予以否定、譴責(zé),但這還是屬于情節(jié)顯著輕微危害不大的行為,不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為是犯罪。因刑法是用來(lái)懲治嚴(yán)重危害社會(huì)行為的,能通過其他方法解決的問題就盡量不用刑法的方法來(lái)處理,刑法來(lái)處理的只能是少數(shù)不得不由刑法加以規(guī)制的嚴(yán)重危害社會(huì)的行為,即使對(duì)殺人行為也是這樣。例如,在司法實(shí)踐中,對(duì)故意殺人行為都有按照刑法但書的規(guī)定不認(rèn)為是犯罪的情形。例如,1986年發(fā)生在漢中的我國(guó)首例安樂死案件,1991年4月漢中市人民法院對(duì)涉嫌故意殺人罪被起訴的蒲連升、王明成做出“情節(jié)顯著輕微,危害不大不認(rèn)為是犯罪”的無(wú)罪判決,1992年3月25日,漢中地區(qū)中級(jí)人民法院維持了一審判決⑩。應(yīng)當(dāng)承認(rèn),律師在進(jìn)行刑事訴訟辯護(hù)及代理向證人取證過程中,或多或少、或隱或顯、或輕或重總會(huì)發(fā)生一些引導(dǎo)或稱引誘證人的情形。其中有的是律師工作方式所決定的;也有一些是不當(dāng)?shù),?yīng)當(dāng)加以改進(jìn)或受到批評(píng)、譴責(zé)的,即使是應(yīng)受到批評(píng)、譴責(zé)的那些引導(dǎo)或引誘行為,一般也無(wú)須動(dòng)用刑罰的方法予以解決。偵查人員在向證人取證時(shí)采用引誘方法的也并不鮮見,理論及實(shí)踐上都沒有人提出必須用刑法加以解決。用刑法來(lái)加以解決的只能是那些嚴(yán)重危害社會(huì)的行為,而用其他法律手段又解決不了的。因此,對(duì)律師的引誘行為動(dòng)用刑法,我們應(yīng)當(dāng)慎之又慎,不然傷害的不僅是辯護(hù)人及訴訟代理人,而是整個(gè)律師隊(duì)伍以及我國(guó)司法制度及司法公正。
【參考文獻(xiàn)】
①參見:徐秋蘭 錢列陽(yáng):中國(guó)律師執(zhí)業(yè)難,《中國(guó)律師》第2002年第5期。
②參見:胡盈盈 端木正陽(yáng):不敢替“刑事犯罪嫌疑人”辯護(hù)的中國(guó)律師,《中國(guó)律師》2002年第3期。
③參見:張普定 簡(jiǎn)論刑事偵察階段辯護(hù)制度的完善,《太原師范學(xué)院學(xué)報(bào)》,2003年第2期第31頁(yè)—34頁(yè)。議案認(rèn)為,沒有必要把律師列為偽證罪的特殊主體,《刑法》第307條已經(jīng)涵蓋了偽證罪的一般主體,偽證罪中人為地把律師列為特殊主體,那其他法律中一般主體是否還包括律師,按照306條、第307條的邏輯,犯罪主體中沒有列出律師的其他條款,是否對(duì)律師沒有約束力?這種推理看起來(lái)很荒唐,但《刑法》第306條就是這種不規(guī)范的荒唐產(chǎn)物。因306條的存在,就使得法律內(nèi)容產(chǎn)生了巨大的歧義。
④參見:向朝陽(yáng)主編:《中國(guó)刑法學(xué)教程》,四川大學(xué)出版社2002年11月第1版,第393頁(yè)。
⑤參見:胡康生 李福成:《中華人民共和國(guó)刑法釋義》,法律出版社1997年版,第436頁(yè)。周道彎 張軍:《刑法罪名精釋》,人民法院出版社1998年版,第660頁(yè)。
⑥參見:陳穎春:《青年律師,作繭自縛》,載《律師世界》1999年第1期。
⑦參見:最高人民法院刑一庭:《刑事審判參考》第2卷(2000年度精編本),法律出版社2001年版,第174—177頁(yè)。
⑧參見:王幼章:《刑事判案評(píng)述》,人民法院出版社2002年版,第147頁(yè)。
⑨參見:王麗 林維:辯護(hù)人、訴訟代理人毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪研究。載于陳興良:《刑事法判解》第4卷,法律出版社2001年1版,第76—78頁(yè)。
⑩參見:高銘喧 王作富主編:《新中國(guó)刑法理論與實(shí)踐》,河北人民出版社1988年版,第594—595頁(yè)。
(作者單位:黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)人民法院)