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  • 律師毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪的憲法學(xué)分析

    [ 尹曉紅 ]——(2012-4-16) / 已閱14439次

    關(guān)鍵詞: 刑法第306條/律師/獲得辯護權(quán)/平等原則/人權(quán)
    內(nèi)容提要: 刑法第306條辯護人毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪不符合憲法第125條“被告人有權(quán)獲得辯護”規(guī)定的辯護應(yīng)對被告人有利、法律及司法機關(guān)應(yīng)保護被告人獲得辯護的自由而不是剝奪和限制、辯護是自由和免責(zé)的規(guī)范要求,而“引誘”與“引導(dǎo)”等中性詞存在交叉導(dǎo)致法律的界限不清,即法律可能因為語義范圍過廣“意外”違憲;其設(shè)置本身所包含的對律師的定位不清,對律師、司法人員和普通公民差別對待而沒有合理理由,過度設(shè)防導(dǎo)致歧視,違反了憲法的平等原則;同時立法本身的模糊性也不利于保護被追訴人和律師的人權(quán)。因此,刑法第306條違反了憲法第5條的規(guī)定,應(yīng)該由立法機關(guān)進行修改。


    1997年刑法修訂時,為防止律師利用1996年修訂的刑事訴訟法和稍后制定的律師法中賦予他們的更廣泛的權(quán)利進行違法行為,妨礙司法活動,新增了第306條辯護人、訴訟代理人毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪。[1]該條規(guī)定“在刑事訴訟中,辯護人、訴訟代理人毀滅、偽造證據(jù),幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù),威脅、引誘證人違背事實改變證言或者作偽證的,處三年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑”;“辯護人、訴訟代理人提供、出示、引用的證人證言或者其他證據(jù)失實,不是有意偽造的,不屬于偽造證據(jù)”。自其產(chǎn)生,對于該罪名的爭論和詬病就不絕于耳,更有全國人大代表專門提出取消第306條的議案。[2]第306條被稱為懸在律師頭上的達摩克利斯之劍。而2009年重慶打黑風(fēng)暴中的李莊案,更是將這一罪名再次推上風(fēng)口浪尖,理論界也再次掀起了研究熱潮。[3]然而,所有的研究基本上都是基于刑法學(xué)的角度,而鮮見憲法學(xué)角度的研究。本文擬從憲法學(xué)的角度檢視刑法第306條中的律師偽證罪,[4]以期為長久以來爭論不休的該罪名的正當(dāng)性問題提供另一種思考路徑。

    一、刑法第306條不符合憲法第125條“被告人有權(quán)獲得辯護”規(guī)定的規(guī)范要求

    憲法第125條規(guī)定:“……被告人有權(quán)獲得辯護。”如何理解其規(guī)范要求呢?這需要做憲法解釋。憲法解釋主要采取文義解釋、系統(tǒng)解釋、歷史解釋和目的解釋等方法。依據(jù)文義解釋,該規(guī)定要求被告人有獲得辯護的自由。從目的解釋分析,辯護必須有利于被告人,同時被告人有權(quán)獲得自由的辯護,辯護是免責(zé)的。也就是說,憲法第125條的規(guī)范要求是:辯護應(yīng)對被告人有利;法律及司法機關(guān)應(yīng)保護被告人獲得辯護的自由,而不是加以剝奪和限制;辯護是自由和免責(zé)的。那么,刑法第306條是否符合憲法第125條的規(guī)范要求呢?

    (一)刑法第306條與“辯護應(yīng)對被告人有利”存在抵牾

    刑事訴訟法第35條規(guī)定:“辯護人的責(zé)任是根據(jù)事實和法律,提出證明犯罪嫌疑人、被告人無罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見,維護犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益。”該規(guī)定和舉證責(zé)任的分配決定了律師可以通過尋找對被告人有利的證據(jù)來維護被告人的合法權(quán)益。辯護不僅是消極的防御,還是進行積極防御從而維護被告人合法權(quán)益的行為。辯護人有權(quán)也有義務(wù)運用一切合法手段尋找對被告人有利的證據(jù),包括運用技巧性的詢問方式取得證人證言。而公訴方為履行控訴職能,會更多地關(guān)注有罪證據(jù),難以全面收集可以證明被告人無罪的證據(jù)材料?剞q雙方通過這種相互對立的收集證據(jù)的方式使訴訟權(quán)能趨于平衡。這種由雙方各自舉證的方式保證了收集證據(jù)的真實性和全面性。在法庭審判過程中,公訴人出示證據(jù)以證明犯罪事實的存在以及被告人應(yīng)負(fù)的刑事責(zé)任;辯護人則提出有利于被告人的證據(jù)材料,與公訴人進行抗辯。法庭在控辯雙方辯論的基礎(chǔ)上,通過對證據(jù)的核實,使需要證明的事實逐漸清晰,給法官運用證據(jù)進行定罪量刑提供了明確的思路和事實基礎(chǔ)。而辯護人對有利證據(jù)進行遴選的過程本身就是一個合法的引導(dǎo)過程。但每一個人對事實的描述或認(rèn)識都有偏差,與司法機關(guān)認(rèn)定不符的都有可能被認(rèn)為是誘導(dǎo)的結(jié)果,即引誘率可能是100%。那么,引導(dǎo)和引誘有明顯的界限嗎?關(guān)于引誘的含義,陳興良教授從立法者解釋、司法者解釋和學(xué)理解釋三個角度出發(fā)認(rèn)為:“引誘必須采取一定手段,這種手段包括物質(zhì)利益的引誘與非物質(zhì)利益的引誘!盵5]引導(dǎo)是帶著人向某個目標(biāo)行動,目標(biāo)就是一種引誘?梢妰蓚詞語存在交叉的地方。因此,根據(jù)憲法可以實施的“引導(dǎo)”卻可能違反了刑法規(guī)范。

    (二)刑法第306條嚴(yán)懲“引誘”行為限制了自由的辯護,從而限制被告人獲得辯護的自由

    自由就是做法律允許范圍內(nèi)的事情的權(quán)利,而“引誘”的模糊性及“違背”的“事實”尚未確定使得法律允許的范圍不清晰。在行為的法律許可范圍不明確的情況下,唯一安全的做法是什么都不要做。為避免風(fēng)險,一些律師選擇做消極辯護。消極辯護就是律師放棄調(diào)查取證權(quán),只針對控方證據(jù)存在的問題或?qū)Ψ傻恼J(rèn)識進行辯護;積極辯護則是律師拿出與控方相反的有利被告的證據(jù)來對抗控方的證據(jù)。調(diào)查取證權(quán)是法律賦予律師少數(shù)的專有權(quán)利之一,也是現(xiàn)代司法為實現(xiàn)控辯平等而作出的精良設(shè)計,更是被追訴人所獲得的辯護權(quán)從消極的防御權(quán)向積極的防御權(quán)轉(zhuǎn)化的必備武器。但由于律師不敢冒著涉嫌犯罪的風(fēng)險去取證,必然導(dǎo)致刑事案件質(zhì)量下降,當(dāng)事人利益受損,進而使司法喪失公信力。實踐中,對“引誘”的模糊界定導(dǎo)致司法實踐中的任意解釋,使大量律師因“引誘”獲罪。正是因為這一內(nèi)涵不清的概念限制了辯護人采取一切合法手段的辯護行為,導(dǎo)致刑事辯護率低,變相剝奪了被告人的獲得辯護權(quán)。據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示,刑事案件中律師參與辯護率僅為30%左右。[6]辯護人因怕?lián)耙T”之名而畏首畏尾、縮頭縮腳、如履薄冰,不能自由地選擇辯護的方式。刑法第306條的規(guī)定不當(dāng)?shù)馗缮媪吮桓嫒说南麡O自由,并且其積極作為不是為被告人的獲得辯護權(quán)提供條件和保障,而是限制了辯護人為被告人自由辯護的權(quán)利。

    (三)刑法第306條嚴(yán)懲“引誘”這種言論行為侵犯了憲法第125條包含的律師在辯護過程中應(yīng)有的職業(yè)豁免權(quán)

    “引誘”很多時候僅是言論行為,抑或一個“眼神”。律師的辯護是其職業(yè)行為,應(yīng)該如同人大代表一樣具有豁免權(quán),即“律師因執(zhí)業(yè)行為及職務(wù)行為本身而產(chǎn)生的言論享有豁免權(quán)”[7],不管是審前還是庭審中的言論,也不論是舉證還是質(zhì)證過程中的言論都具有豁免權(quán)。律師的職業(yè)豁免權(quán)并不是特權(quán),而是律師職業(yè)道德(最大限度地維護被告人合法權(quán)益)的自然補償;也是為達到與控訴方“平等武裝”從而形成“平等競爭”的必然要求。據(jù)此,“引誘”這一言論在一般意義上應(yīng)具有職業(yè)豁免權(quán)。很顯然,因“引誘”獲罪違反了律師的職業(yè)豁免權(quán)。

    二、刑法第306條違反了憲法中的平等原則

    憲法第33條第二款規(guī)定:“中華人民共和國公民在法律面前一律平等!睉椃ㄆ降仍瓌t主要包括兩方面內(nèi)容:反歧視與反特權(quán)。歧視是指被法律禁止的、針對特定群體或個人實施的、其效果或目的在于對承認(rèn)、享有和行使基本權(quán)利進行區(qū)別、排斥、限制或優(yōu)待的任何不合理的措施。[8]禁止歧視與平等在本質(zhì)上是一致的,因為平等并不反對任何差別,但卻反對沒有合理依據(jù)的區(qū)別對待。因此,“在法律面前一律平等的原則,在本來的意義上,不是禁止在法律上任何差別的意思,……禁止被認(rèn)為是基于不合理的理由的差別”。[9]沒有理由的差別對待則構(gòu)成歧視,而歧視的普遍性和長期性使得“對作為平等原則的消極方面的特權(quán)和歧視的特別禁止是出于抵制法律和法律實踐中特定的、根深蒂固的不平等的政治需要”[10]。

    平等原則作為人權(quán)保障的一項基本原則,主要用來約束立法。它要求立法機關(guān)在立法時必須嚴(yán)格遵循平等原則,即相同情況同等對待,不同情況區(qū)別對待。立法者不得隨意設(shè)定法律內(nèi)容,而是應(yīng)當(dāng)受到憲法規(guī)范的支撐與制約。那么,立法者便有義務(wù)制定符合憲法精神與憲法規(guī)范要求的法律規(guī)范,以保障憲法目的的達成以及憲法價值的實現(xiàn)。因此,平等原則自然要求對賦予特權(quán)或設(shè)定差別待遇的法律內(nèi)容加以合憲性審查。犯罪與刑罰作為法律保留的事項,當(dāng)然應(yīng)該受到憲法平等原則的規(guī)范,“司法就其本質(zhì)而言,就是平等”[11]。這就意味著司法應(yīng)該平等地對待公民,“司法并不在一個人與另一個人之間作出區(qū)別:既然這兩個人都具有人的特征,他們在司法的眼中就是平等的”[12]。

    (一)刑法第306條是對律師的無恰當(dāng)理由的差別對待

    要確定刑法第306條是否符合憲法中的平等原則可以從以下兩方面考察:第一,給予律師單獨立法并特別處罰是否具有憲法上的合理依據(jù)?即是否需要差別對待;第二,如果單獨立法并給予特別處罰是合理的,那么其程度是否也是合理的?即差別對待是否合理。前者可以從立法者制定法律時的立法政策及其所欲實踐的目的考察;后者主要從立法手段和立法目的之間的關(guān)系考察,即“禁止國家權(quán)力過度侵害和限制公民的權(quán)利和自由”[13]。

    首先,立法目的沒能說明對律師進行差別對待的合理性。關(guān)于設(shè)立刑法第306條的目的,1997年3月6日全國人大常委會副委員長王漢斌在第八屆全國人民代表大會第五次會議上所做的《關(guān)于〈中華人民共和國刑法(修訂草案)〉的說明》中沒有提及。但從人大代表張燕律師于2000年提出“建議取消刑法第306條”的議案后,全國人大常委會于2001年作出的答復(fù)中可以看出。該答復(fù)認(rèn)為,隨著辯護人、訴訟代理人權(quán)利的增大,其違法的幾率也增大,為了防止辯護人、訴訟代理人的違法行為,有必要設(shè)立刑法第306條;而且,第307條與第306條在犯罪客觀方面不同,不能合并;對于執(zhí)法人員以此為根據(jù)對律師進行職業(yè)報復(fù)的問題,[14]則還在研究中。

    筆者以為,刑法將一種主體的犯罪特殊化,在普通法條所規(guī)定之罪外,以專門的單獨條款來規(guī)范,應(yīng)出于兩種情況:第一,只有該特殊主體才能實施這一行為,其他人沒有條件實施該行為;第二,該特殊主體實施與其它一般主體相同的行為具有更大的社會危害性,普通條款所規(guī)定的法定性已經(jīng)不能涵蓋特別法條所規(guī)定之罪的處罰要求,需要加重處罰。該罪的犯罪主體,并不應(yīng)具有唯一性,其他主體如檢察官、法官、普通公民都可以成為這一行為的主體。從社會危害性來看,律師實施這一犯罪行為與一般主體實施這種犯罪既沒有質(zhì)的區(qū)別,也沒有量的差異。尤其是司法人員“執(zhí)法犯法”的危害性并不比律師“知法犯法”的危害性小。2007年修訂后的《律師法》規(guī)定,律師是“為當(dāng)事人提供法律服務(wù)的執(zhí)業(yè)人員”。它還規(guī)定:“律師應(yīng)當(dāng)維護當(dāng)事人合法權(quán)益,維護法律正確實施,維護社會公平和正義。”《法官法》規(guī)定,“法官是依法行使國家審判權(quán)的審判人員”,“法官必須忠實執(zhí)行憲法和法律,全心全意為人民服務(wù)”!稒z察官法》規(guī)定,“檢察官是依法行使國家檢察權(quán)的檢察人員”,“檢察官必須忠實執(zhí)行憲法和法律,全心全意為人民服務(wù)”。從上述關(guān)于律師、法官、檢察官的規(guī)定來看,三者作為法律職業(yè)共同體,共同承擔(dān)維護法律尊嚴(yán)和社會公平正義的職責(zé)。但三者在其中扮演的角色和作用是不一樣的。律師身份經(jīng)歷了從“國家法律工作者”[15]到“社會法律工作者”[16]再到“為當(dāng)事人提供法律服務(wù)的執(zhí)業(yè)人員”的演變,其職責(zé)也經(jīng)歷了從“為國家服務(wù)”到“為社會服務(wù)”再到“為當(dāng)事人服務(wù)”的變化。身份和職責(zé)的變化導(dǎo)致其承擔(dān)的社會責(zé)任的變化。律師的職責(zé)主要是為當(dāng)事人提供法律服務(wù),可以說,律師“維護法律正確實施,維護社會公平和正義”的職責(zé)是通過“維護當(dāng)事人的合法權(quán)益”來實現(xiàn)的,“辯護律師的職責(zé)只有一個焦點、一項責(zé)任和一種忠誠,那便是為我們的當(dāng)事人服務(wù),而無須多慮由案件本身或我們的辯護行為所引發(fā)的任何其他后果。……我們的當(dāng)事人有權(quán)要求我們在法律允許的范圍之內(nèi)尋找并利用一切于他們有利的因素”[17]。而法官和檢察官作為行使國家審判權(quán)和檢察權(quán)的司法人員,其主要職責(zé)是“忠實執(zhí)行憲法和法律”,并代表國家行使職權(quán)。臺灣某學(xué)者從辯護人與檢察官的區(qū)別角度說明了此問題:“辯護人為被告正當(dāng)利益之保護者,亦即為保護被告之利益而附帶協(xié)助刑事司法之公正實施,在此意義下,辯護人處于公益地位。然而辯護人之公益地位異于檢察官之公益地位,蓋檢察官為站在具體國家目的之立場為追訴犯罪,借以維持社會秩序,但辯護人僅為保護被告之正當(dāng)利益,以免無辜之人受國家處罰,或犯輕罪者受罪重之處罰,是其所關(guān)心者僅為個人之保護,不在于全社會之保護,由此所見,二者之公益地位所著重者,不完全相同。”[18]從這一意義上說,司法人員“執(zhí)法犯法”比律師“知法犯法”的社會危害性更大——其執(zhí)法犯法不僅損害個案中當(dāng)事人的權(quán)利,更會損害司法的公信力。刑法第307條對其妨害作證的行為加重處罰就是明證。

    可以說,我國關(guān)于以律師為主的辯護和訴訟代理制度的法律,無論是實體法還是程序法,從立法意圖上看,都是以對律師職業(yè)行為進行規(guī)范為主導(dǎo),而不是對律師權(quán)利的保護為主導(dǎo)。從該條的立法背景來看,表現(xiàn)出對辯護人、訴訟代理人在刑事訴訟中能否正確把握其角色的懷疑,通過該法條的威懾作用來規(guī)制辯護人、訴訟代理人的行為,客觀上的效果可能是以犧牲促進法治文明的在我國目前還不完善的刑事辯護與代理制度尤其是律師刑事辯護制度為相應(yīng)代價。

    由此可見,答復(fù)中以律師在實踐中有違法行為為由而采取專門立法顯然沒有論證第306條存在的合理性:在實踐中司法人員偽造證據(jù)、毀滅證據(jù),威脅、引誘證人違背事實改變證言或者作偽證的違法行為絕不比律師少,且其危害性更大,[19]但刑法并沒有對此單獨立法而僅僅在第307條中作為加重處罰的情節(jié)。因此,從答復(fù)中闡明的立法目的來看,無論是從犯罪主體是否唯一,還是從犯罪行為的社會危害性來看,對于律師的差別對待都是不合理的。

    其次,給予律師更重的處罰是差別對待的另一表現(xiàn)。一方面,從犯罪構(gòu)成來看,第307條的成立條件明顯高出第306條。一是第306條包括三種犯罪行為,而第307條沒有包括“毀滅、偽造證據(jù)”;二是第306條規(guī)定只要“威脅、引誘”證人違背事實改變證言或者作偽證即構(gòu)成犯罪,而第307條則必須達到“以暴力、威脅、賄買等方法阻止作證或者指使他人作偽證”的程度,而前者又是非常主觀且隨意性非常大的行為,實踐中律師多是因此獲罪;三是就幫助當(dāng)事人偽造、毀滅證據(jù)而言,第306條中“情節(jié)嚴(yán)重”是法定刑升格的條件,而在第307條中“情節(jié)嚴(yán)重”是犯罪成立要件。答復(fù)認(rèn)為“刑法對這兩條分別加以規(guī)定主要是為了區(qū)分兩罪的特點和界限,保證司法機關(guān)準(zhǔn)確應(yīng)用法律,打擊犯罪”,恰恰說明立法者對沒有必要進行差別對待的律師進行了差別對待且給予了律師更重的處罰。另一方面,第306條中律師“引誘”與司法人員“引誘”的法律后果不同。我國刑事訴訟法第43條規(guī)定:“嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法的方法收集證據(jù)!痹谛淌略V訟法理論上一般將非法收集證據(jù)的行為分為兩種:逼供和誘供。《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第61條規(guī)定:“嚴(yán)禁以非法的方法收集證據(jù)。凡經(jīng)查證確實屬于采用刑訊逼供或者威脅、引誘、欺騙等非法的方法取得的證人證言、被害人陳述、被告人供述,不能作為定案的根據(jù)!薄度嗣駲z察院刑事訴訟規(guī)則》第265條規(guī)定“:嚴(yán)禁以非法的方法收集證據(jù)。以刑訊逼供或者威脅、引誘、欺騙等非法的方法收集的供述、被害人陳述、證人證言,不能作為指控犯罪的根據(jù)。”《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部關(guān)于辦理死刑案件審查判斷證據(jù)若干問題的規(guī)定》規(guī)定,采用刑訊逼供等非法手段取得的被告人供述和以暴力、威脅等非法手段取得的證人證言不能作為定案的根據(jù)!蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院、公安部、國家安全部、司法部關(guān)于辦理刑事案件排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》第1條規(guī)定:“采用刑訊逼供等非法手段取得的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威脅等非法手段取得的證人證言、被害人陳述,屬于非法言詞證據(jù)!钡2條規(guī)定:“經(jīng)依法確認(rèn)的非法言詞證據(jù),應(yīng)當(dāng)予以排除,不能作為定案的根據(jù)!毙谭ǖ247條規(guī)定:“司法工作人員對犯罪嫌疑人、被告人實行刑訊逼供或者使用暴力逼取證人證言的,處三年以下有期徒刑或者拘役。致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪從重處罰!笨梢,我國只把刑訊逼供和暴力取證的行為規(guī)定為犯罪,對于司法人員的誘供行為,法院在審理過程中,查證屬實后只是對有關(guān)供述不予采信,并不認(rèn)為是犯罪,第307條亦無誘供的規(guī)定。而作為法律職業(yè)共同體的律師,在調(diào)查取證中的引誘行為則被定性為犯罪行為。

    綜上,對律師單獨立法和給予更重的處罰的差別對待是沒有合理理由的,構(gòu)成了對律師的歧視。

    (二)刑法第306條對律師的懲罰不符合比例原則

    此外,除去刑法第306條本身是否合理不談,僅從該法條所采用的懲罰手段與所欲達到的目的來看。憲政意義上的比例原則是調(diào)整國家權(quán)力和公民個人權(quán)利之間關(guān)系應(yīng)堅持的一項基本準(zhǔn)則,泛指國家權(quán)力行使要妥當(dāng)、必要、均衡、不過度、符合比例,不得對公民個人權(quán)利造成非法侵犯。它包括三項子原則:手段符合目的的妥當(dāng)性原則、手段所造成的損害最小的必要性原則和手段對個人的損害與產(chǎn)出的社會利益相均衡的原則。而必要性原則更受到各國普遍重視。它要求立法者衡量立法手段和立法目的之間的關(guān)系,在法律所確認(rèn)的侵犯手段能夠達到立法目的的前提下,還應(yīng)選擇更為輕緩的措施。在刑法第306條中,從對證據(jù)的認(rèn)定來看,刑事訴訟法第42條規(guī)定:“證明案件真實情況的一切事實,都是證據(jù)!陨献C據(jù)必須經(jīng)過查證屬實,才能作為定案的根據(jù)。”由此可知,辯護律師所提出的材料在被采納為證明案件事實的證據(jù)以前,都是有待查明其真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性的證據(jù)材料。偽證最終“面臨證據(jù)提交和審查環(huán)節(jié)。如果證據(jù)尚未提交就不涉及、不具有證據(jù)的法律形式外觀,就不能成為最終意義上的證據(jù)”[20]。對此控方完全可以在訴訟過程中提出質(zhì)疑,從而將這一證據(jù)材料排除出證據(jù)范圍。另外,證據(jù)分一般性證據(jù)和關(guān)鍵性證據(jù),幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù),或威脅、引誘證人也有情節(jié)輕重之分。針對律師的偽證情節(jié)的不同,有不同的處理方法,如律師法第49條規(guī)定:“律師有下列行為之一的,由設(shè)區(qū)的市級或者直轄市的區(qū)人民政府司法行政部門給予停止執(zhí)業(yè)六個月以上一年以下的處罰,可以處五萬元以下的罰款;有違法所得的,沒收違法所得;情節(jié)嚴(yán)重的,由省、自治區(qū)、直轄市人民政府司法行政部門吊銷其律師執(zhí)業(yè)證書;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:……(四)故意提供虛假證據(jù)或者威脅、利誘他人提供虛假證據(jù),妨礙對方當(dāng)事人合法取得證據(jù)的!毙谭ㄊ瞧渌梢(guī)范的保障法,不可越俎代庖。應(yīng)當(dāng)把一般的律師偽證行為交由“律師協(xié)會”之類的行業(yè)自治組織來處理,只有嚴(yán)重的偽證行為才納入追究刑事責(zé)任的范圍。因此,不考慮定案的證據(jù)與證據(jù)材料、一般性證據(jù)與關(guān)鍵性證據(jù)的區(qū)別,無一例外地將所有偽證行為采用刑法規(guī)制,違反了必要性原則。

    三、刑法第306條不利于保護律師和被追訴人的人權(quán)

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