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    [ 樓杰科(譯 ]——(2003-9-25) / 已閱31004次

    刑法的程序與構(gòu)造

    喬納森.赫林
    樓杰科譯


    2-1 國(guó)家在刑事程序中的作用
    民法和刑法都涉及不當(dāng)行為的責(zé)任。同樣的行為(如攻擊)可能既是被稱為民事侵權(quán)行為的民事錯(cuò)誤,又是犯罪。所以,如果Sam打了Millie,那么可能既有民法上的后果,又有刑法上的后果。Millie可以依據(jù)民事侵權(quán)法控告Sam要求損害賠償。警察也可以決定指控Sam犯罪,結(jié)果Sam可能受到刑罰的懲罰。這些民法和刑法上的后果是不同的。在侵權(quán)案中,追責(zé)權(quán)歸屬于受害方,賠償金支付給受害方以賠償損失。在犯罪案中,追責(zé)權(quán)歸屬于國(guó)家并由國(guó)家施予刑罰。即使是侵犯被害人人身的犯罪,追責(zé)權(quán)仍歸屬于國(guó)家,因?yàn)榉缸锉徽J(rèn)為是違反了公共秩序。在英國(guó),13-14世紀(jì)時(shí)通過由國(guó)王的官員和法官執(zhí)行命令(國(guó)王敕令)將刑事追訴權(quán)統(tǒng)一于君主之下。嚴(yán)重侵犯秩序的(稱為重罪)是侵犯君主罪,起訴以國(guó)王的名義提起。此即:嚴(yán)重犯罪由王室法院審理,并以國(guó)王的名義起訴。起訴機(jī)關(guān)稱為皇家檢察院,案件的官方名稱為,例如,The Queen versus Smith,簡(jiǎn)寫為R .v .Smith, 甚至于Smith。
    刑法是由國(guó)家控制行為的法律,以刑事制裁為后盾。有時(shí)法官清楚地認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn):在描述過失殺人罪所必需的有責(zé)性時(shí), Hewart勛爵兼首席法官指出“漠視他人生命和安全就等于是侵害國(guó)家的犯罪,行為應(yīng)受懲罰”(Bateman)。但是認(rèn)為刑法不關(guān)心被害人則是錯(cuò)誤的。事實(shí)上如今在審判階段法官可能要求被告人給被害人造成的損害支付賠償金。這在某種程度上模糊了民法和刑法之間的區(qū)別。

    2-2 法官在刑事程序中的作用
    刑法在很大程度上仍是普通法,即法官法。當(dāng)然,在最近的150年里,也有一些重要的成文法,但是這些法律在于調(diào)整潛在的普通法,不在于根本上改變它。例如,《1957年兇殺法》修改了有關(guān)謀殺的法律,但未界定“謀殺”以及謀殺的定義,因此這就仍是判例法上的問題。1968年和1978年的《偷盜法》是個(gè)例外,它完全重新規(guī)定了有關(guān)偷盜的法律;但是即使如此,還是通過解釋各種法律條款從而囊括了判例法的主要內(nèi)容,F(xiàn)在不可能僅看《偷盜法》就能理解有關(guān)偷盜的法律,還必須看法律適用的案例。
    Simonds子爵在Shaw v. DPP一案的判詞中對(duì)法官作用的重要性做了明確闡述,在該判詞中他否定了法院有權(quán)創(chuàng)立新的犯罪但聲稱法官在履行職責(zé)時(shí)“作為普通法的仆人和衛(wèi)士…….在法律的庭院里必須留有余權(quán)以實(shí)現(xiàn)最高和基本的法律目的,從而不僅維護(hù)安全和秩序,也維護(hù)國(guó)家的道德利益,而且他們有責(zé)任保護(hù)它免受可能更加隱秘的攻擊,因?yàn)樗鼈兪切庐惗鵁o(wú)準(zhǔn)備的!痹谠摪钢校Wo(hù)公共秩序證明將共謀犯罪擴(kuò)展至本身不是犯罪但威脅著公共道德的行為(見第18章3),以最高法院的觀點(diǎn),是正當(dāng)?shù)。在最近的一個(gè)重要案子R v. K中,Millet勛爵希望改革法律因?yàn)樗械絿?guó)會(huì)未能保證法律符合現(xiàn)行的道德標(biāo)準(zhǔn)。該案涉及(生效)青少年同意性行為的年齡:
    “但是同意年齡早已未反映日常生活,并且受人尊敬的國(guó)會(huì)顯然未能履行使刑法與社會(huì)需要保持一致的責(zé)任。有人勸我說[《1956年性犯罪法》]s.14不同因素的零星介紹,以及國(guó)會(huì)使該部分法律合理化的連續(xù)失敗,甚至于某種程度地修改已為法院認(rèn)同的謬論,意味著即使是在單個(gè)犯罪中我們也不應(yīng)局限于內(nèi)在的一致性。不公正的代價(jià)太高以致無(wú)法補(bǔ)償一致性!
    盡管法官法有優(yōu)勢(shì),但僅在最近高等法院,上訴法院以及最高法院才關(guān)注刑法的發(fā)展。刑事實(shí)踐過去常被認(rèn)為是粗劣的文學(xué)作品,很少引起知識(shí)分子的興趣,這就渲染了法官的思想。在最近的五十年里,這種情況已完全改變——刑法引起了學(xué)術(shù)界的興趣,上訴法院有力的發(fā)展了傳統(tǒng),并且上至最高法院的刑事案件數(shù)量也已增加。
    或許由于此原因,近年來(lái),相當(dāng)多的批評(píng)直接針對(duì)法院,特別是最高法院,作者以及評(píng)論員感到法官不是未實(shí)現(xiàn)明確性就是未實(shí)現(xiàn)一致性。像J. C. Smith等著名的學(xué)者已在推究最高法院的“刑事案件中的陰暗記錄”,并且質(zhì)疑我們是否真地可以把最高法院作為刑事上訴法院。在刑法的幾個(gè)不同領(lǐng)域,學(xué)院派法律人對(duì)法律應(yīng)該是什么和法院的判決確立了法律是什么的看法之間存有顯著的分歧。用普通法方法在個(gè)案的內(nèi)容中零星地發(fā)展法律規(guī)則的一個(gè)缺點(diǎn)在于對(duì)特定案件的“正確答案”的關(guān)心模糊了判決所含有的更廣的邏輯含意。法官有時(shí)感覺學(xué)術(shù)著作太理論化,也太抽象,并沒有為陪審團(tuán)所需要的明確地解釋打下足夠堅(jiān)固的基礎(chǔ)。Diplock勛爵(在判決中對(duì)上面有關(guān)最高法院判決質(zhì)量的引用作出了反應(yīng))否定了由法律作者表述并為上訴法院采納的定義,因?yàn)樗鼊?chuàng)立了不適合于陪審團(tuán)(見Caldwell)的“精美而不切實(shí)際的差異”。Reid勛爵在Haughton v. Smith案中,說“法律的生命血液不在于邏輯而在于常識(shí)”,Salmon勛爵在Majewski案中也使用了相似的詞,兩案都引來(lái)了學(xué)術(shù)界的諸多批評(píng)。這樣的批評(píng)有時(shí)是有效的。Glanville Williams教授在一篇論文中指出Bridge勛爵在案件中推翻了最高法院早先的判決:“他批評(píng)判決的用語(yǔ)……不是顯然合適的,而是荒唐的,由于這個(gè)原因,而不承認(rèn)批判的力量并且無(wú)禮地不承認(rèn)自己已從它那里得到了幫助(Shivpuri案)。”但是近些年,這對(duì)法官而言日益變地普遍起來(lái),特別是在最高法院,法官在刑事案件中仔細(xì)地分析學(xué)術(shù)著作,有時(shí)產(chǎn)生了更長(zhǎng)更謹(jǐn)慎合理的判決。當(dāng)然,這并不意味著學(xué)術(shù)界已停止了對(duì)最高法院某些判決的批評(píng)。

    2-3 法官與陪審團(tuán)
    某些刑事審判在法官和陪審團(tuán)前進(jìn)行(這被稱為訴狀審判,在王室法院審理),但是多數(shù)刑事案件由治安法官簡(jiǎn)易審判。即審之罪與可訴之罪的區(qū)別將在下面第2章5. 治安法官中解釋,在治安法官審理案件時(shí),他們把法官和陪審團(tuán)的功能合于一身:他們決定提出的任何法律問題(由身為律師的書記員幫助);決定事實(shí);對(duì)事實(shí)適用法律作出裁判。依據(jù)訴狀審判的內(nèi)容更容易解釋這些不同的功能,但相同的原則也適用于簡(jiǎn)易審判。
    如果被告人對(duì)犯罪指控服罪,那么陪審團(tuán)就無(wú)作用可發(fā)揮,并且進(jìn)入定罪階段。服罪的被告人可能受到服罪事實(shí)的影響而很可能導(dǎo)致較輕的判決。也可能是如果對(duì)較輕罪服罪那么檢察官將不進(jìn)行較重罪的指控;此即平常所謂的“辯訴交易”。如果被告人不服罪,那么法官和陪審團(tuán)就會(huì)發(fā)揮完全不同的作用。
    法官有義務(wù)保證審判依據(jù)程序規(guī)則和證據(jù)規(guī)則進(jìn)行,本質(zhì)上這是個(gè)繁重的任務(wù)。法官的功能在于向陪審團(tuán)解釋法律:這是法官在陪審團(tuán)退席考慮裁判之前向陪審團(tuán)所做的總結(jié)的重要部分。如果在審判期間,檢察官,辯護(hù)人,或法官自己提出法律問題,那么法官就必須對(duì)此作出裁決。陪審團(tuán)必須從法官處獲得法律。被告人可能在裁判后通過上訴至上一級(jí)法院向法官對(duì)法律的裁決提出挑戰(zhàn)。治安法官對(duì)法律所作的判決總是可以在上一級(jí)法院中受到挑戰(zhàn),或者是王室法院或者是高等法院。
    陪審團(tuán)的功能在于決定事實(shí)問題以及將法律適用于事實(shí)從而對(duì)被告人所面對(duì)的指控作出裁決。指控用正式文件陳述,稱為訴狀,簡(jiǎn)單地說,就是詳細(xì)地說明被告人所面對(duì)的指控的性質(zhì),特別包括被指控的犯罪。檢察官和辯方對(duì)案件的某些方面很可能有相同看法。例如,被告人可能承認(rèn)他在犯罪現(xiàn)場(chǎng),但否認(rèn)他打了被害人。在這樣的案件中,很明顯陪審團(tuán)將關(guān)注那些具有爭(zhēng)議的事實(shí)問題。
    陪審團(tuán)僅考慮被告人是否實(shí)施了被指控的犯罪。例如,如果被告人被指控刺傷被害人,而在他的供詞里被告人承認(rèn)偷竊,但否認(rèn)刺傷被害人。陪審團(tuán)不能轉(zhuǎn)向作出偷盜罪的判決,因?yàn)橹辉试S它考慮指控被告人的犯罪。但是,有時(shí)如果被告人被指控重罪但包含著較輕罪的要素那么陪審團(tuán)可以轉(zhuǎn)向作出較輕罪的判決。例如被告人被指控謀殺,如果陪審團(tuán)判定尚未證明被告人有殺害或造成嚴(yán)重傷害的意圖,那么它就可以判決被告人過失殺人罪。如果真是這樣的話,法官就會(huì)告知陪審團(tuán)。說陪審團(tuán)根本不關(guān)注法律不是事實(shí)。如果那樣的話,那么“裁決”就僅僅是陪審團(tuán)認(rèn)為發(fā)生了什么的一系列事實(shí)陳述。裁決是法律適用于事實(shí)從而得出有罪或無(wú)罪的結(jié)論。
    陪審團(tuán)功能的重要方面在于決定發(fā)生了什么:例如,證人是否講述了真相;或者是被否定的鑒定是否可靠!鞍l(fā)生了什么”不僅包括行為(被告人所做的)也包括涉案人員的心理狀態(tài),特別包括被告人。例如在強(qiáng)奸案中,陪審團(tuán)不得不決定性交是否發(fā)生;那時(shí)被害人是否同意(她的心理狀態(tài));還有,如果她沒同意,被告人是否知道她沒同意(他的心理狀態(tài))。有關(guān)心理狀態(tài)的問題經(jīng)常被稱為主觀問題(見第1章4)。當(dāng)然,陪審團(tuán)不能看到心理,而且即使可以,那也是實(shí)施被指控的犯罪時(shí)的心理狀態(tài),而不是審判時(shí)的心理狀態(tài)。所以陪審團(tuán)就不得不依賴外在的證據(jù),包括所做的,所說的以及周圍的情況。有時(shí)從事實(shí)得出的推斷具有壓倒性優(yōu)勢(shì):如果被告人用槍近距離的指著被害人,然后開槍,陪審團(tuán)很容易推斷被告人至少意圖傷害。但是這種推斷可能被其他證據(jù)替代(見例Lamb),而重要的是記住陪審團(tuán)最終關(guān)注的是被告人的實(shí)際心理狀態(tài),而不是陪審員自己所認(rèn)為的。
    陪審團(tuán)不僅處理發(fā)生了什么的事實(shí):同樣要求它決定“處在這種情況中的理性人會(huì)做什么?”或者“理性人會(huì)稱這本書為色情讀物嗎?”等問題。當(dāng)刑法造成這些問題時(shí),就會(huì)設(shè)置客觀標(biāo)準(zhǔn),陪審團(tuán)作為理性人的代表評(píng)價(jià)和運(yùn)用這些標(biāo)準(zhǔn)。陪審團(tuán)以被告人違反理性人會(huì)做什么和想什么的看法衡量他的行為。
    陪審團(tuán)功能還有一方面是決定法條所用詞語(yǔ)的含意。有時(shí)這些詞語(yǔ)或者由法條定義,或者由法官定義。在這些案件中,定義就是法律問題,陪審團(tuán)必須使用:陪審團(tuán)不可以說不同意既定的定義并且使用不同的定義(如果這樣,并且給被告人定罪,那么裁決可能被上訴)。一個(gè)例子是《1968年偷盜法》所用的“財(cái)產(chǎn)”一詞的定義,在法條中已作出特定的技術(shù)定義(見第11章)。但是,有時(shí)詞語(yǔ)既未被法條定義也未被法官定義,那么陪審團(tuán)就必須以它所理解的運(yùn)用它們,F(xiàn)代法律趨向于使用,可推測(cè),簡(jiǎn)單,非技術(shù)性的語(yǔ)言,法官在使用時(shí)日益避免給出詞語(yǔ)的完盡定義。他們會(huì)說這些是平常的日常用語(yǔ),可以期望陪審團(tuán)在沒有定義的情況下理解和運(yùn)用它們。同樣來(lái)自《1968年偷盜法》的例子,是“不誠(chéng)實(shí)”一詞。這種簡(jiǎn)單詞語(yǔ)的使用不限于法條使用的詞語(yǔ):像謀殺等普通法犯罪的“故意”的含意就是另一個(gè)例子。法官愿意解釋陪審團(tuán)如何可以從證據(jù)中推導(dǎo)出故意,但不愿定義。這樣做的利弊將在本章的熱點(diǎn)中討論。

    2-4 證明責(zé)任
    刑事審判的基本原則是檢察官必須證明案件:雖然看證據(jù)被告人似乎有罪,但在證明有罪之前被告人是無(wú)罪的(Woolmington案)。檢察官必須證明案件超過合理懷疑,法官必須引導(dǎo)陪審團(tuán)除非確信所有的犯罪要素都已證明否則就不得定罪。“超過合理懷疑”一語(yǔ)是表達(dá)陪審團(tuán)必須確信被告人有罪思想的習(xí)慣方式。它比民事案件中的證明標(biāo)準(zhǔn)高,如疏忽大意的行為,僅要求“概率平衡證明”:結(jié)論是原告的事實(shí)陳述要比沒有更可能。因此在刑事案件中陪審團(tuán)很可能相信被告人實(shí)施了犯罪但是如果對(duì)他有罪還有某些懷疑那么仍可以宣告他無(wú)罪。在這種情況下,被告人可能沒有犯罪的罪責(zé),但是要承擔(dān)民事?lián)p害賠償責(zé)任。
    法官不能直接定罪,因?yàn)橹挥信銓張F(tuán)才能認(rèn)定事實(shí)以及將法律適用于事實(shí)。但是法官可以恰當(dāng)?shù)卣f“如果你發(fā)現(xiàn)事實(shí)是這樣的那么就應(yīng)宣告無(wú)罪,但是如果你發(fā)現(xiàn)事實(shí)是那樣的那么就應(yīng)定罪”。法官可以直接宣告無(wú)罪:有時(shí)法官有義務(wù)告訴陪審團(tuán),作為一個(gè)法律問題,即使陪審團(tuán)相信檢察官證據(jù)中的每一個(gè)詞,還是沒有足夠的證據(jù)證明定罪正當(dāng)。法官同樣保證遵守證據(jù)規(guī)則并且可以排除那些不可采用的證據(jù)。法官可以直接宣告訴狀指控的某一犯罪(“罪狀”之一,指控的一個(gè)犯罪)不成立而把其他的留給陪審團(tuán)。有時(shí)這可以通過說檢察官既有舉證責(zé)任—提供足夠的證據(jù)證明留給陪審團(tuán)的案件—也有證明責(zé)任—證明超過合理懷疑而得到解釋。舉證責(zé)任在于使法官滿意,證明責(zé)任在于使陪審團(tuán)滿意。
    這兩種責(zé)任總是給予檢察官嗎,或者有時(shí)它們可以給予辯護(hù)方嗎?重要的在于記住已述原則:在審判結(jié)束時(shí),為了獲得定罪,檢察官就必須證明所有的犯罪要素。但是,這并不意味著檢察官必須反駁被告人可能提出的每一項(xiàng)辯護(hù)理由,諸如缺乏故意或明知,自我防衛(wèi),激怒,醉酒,脅迫等等。如果這樣的辯護(hù)由檢察官依事實(shí)提起,那么法官將依據(jù)有關(guān)辯護(hù)的法律引導(dǎo)陪審團(tuán)思考。如果辯護(hù)理由未由檢察官的證據(jù)所揭示,以及如果檢察官未使法官拒絕讓陪審團(tuán)考慮該辯護(hù),那么被告人有責(zé)任舉出足夠的辯護(hù)證據(jù)向陪審團(tuán)證明留下辯護(hù)理由是正當(dāng)?shù)。這僅是舉證責(zé)任:被告人不必證明辯護(hù)理由。多少證據(jù)才足夠取決于辯護(hù)理由的性質(zhì)。如果被告人否認(rèn)犯罪要求的明知或故意,那么他自己的證據(jù)就足以給陪審團(tuán)了。但是在無(wú)意識(shí)行為案中,例如,被告人聲稱他不能控制自己的行為,法院就要尋找醫(yī)療證據(jù)來(lái)支持被告人自己的供詞(見第3章6)。如果被告人未提供任何辯護(hù)證據(jù),那么他使自己處于定罪的危險(xiǎn)中,因?yàn)闄z察官更容易履行證明責(zé)任了。如果法官將辯護(hù)交于陪審團(tuán),那么檢察官為了獲得定罪就有責(zé)任反駁該辯護(hù)。
    該規(guī)則有一例外(雖然我們將在第19章討論認(rèn)為這些例外違反了《1998年人權(quán)法案》的觀點(diǎn))。在證明某人患精神病前推定其精神正常,所以如果被告人提出普通法上的精神病辯護(hù)或法定的減責(zé)辯護(hù),那么他就有證明責(zé)任,這兩者均否定被告人的法律能力(見第10章和15章對(duì)這些辯護(hù)的討論)。也有法律創(chuàng)立的犯罪明確地將證明責(zé)任給予被告人的情況(見Healy,1987)。在給予被告人證明責(zé)任的所有案件中,要求的證明標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)檢察官的要求低:是概率平衡證明,而不是超過合理懷疑。
    讓我們將這些原則運(yùn)用于一例。Jack被指控謀殺Jill并且不服罪。檢察官必須證明謀殺的要素:Jack致使Jill死亡,Jack意圖謀殺Jill或者至少意圖導(dǎo)致Jill嚴(yán)重傷害。檢察官舉出Jack在離Jill四碼遠(yuǎn)處用左輪手槍向Jill開槍的證據(jù)。這可能包括證人看見事件的證據(jù)以及法醫(yī)的鑒定證據(jù),諸如在Jill身上找到的子彈與Jack的左輪手槍的子彈一樣。檢察官也需要證明槍擊致使Jill死亡,這就是尸體解剖的醫(yī)療證據(jù)。然后檢察官需要證明Jack的心理狀態(tài):Jack意圖殺害或者嚴(yán)重傷害Jill。檢察官可以根據(jù)Jack在那時(shí)的行為(Jack近距離槍擊Jilly,陪審團(tuán)可以推斷出對(duì)其行為唯一可信的解釋是他意圖殺害她)或言詞來(lái)判斷。還有其他間接證據(jù),諸如有關(guān)動(dòng)機(jī)的證據(jù)(例如Jack可從Jill那里接受大筆遺產(chǎn))。
    在檢察官陳述后,被告人可以提交“無(wú)須答辯”,主張檢察官?zèng)]有令人滿意地履行舉證責(zé)任。法官必須決定是否所有的證據(jù)都對(duì)Jack不利,換言之,如果證據(jù)可以相信或沒被否定是否有足夠的證據(jù)定罪。如果被維持,那么法官就會(huì)讓它繼續(xù):他不直接宣告無(wú)罪,因?yàn)闄z察官將滿意地履行舉證責(zé)任。面對(duì)“可以答辯”,Jack就有選擇的機(jī)會(huì)。他完全可以拒絕辯護(hù),而不對(duì)檢察官的證據(jù)作另一番解釋。這是可能的,但與無(wú)罪辯護(hù)不合,并且可能意味著定罪。因?yàn)榕銓張F(tuán)沒有理由懷疑檢察官的證據(jù)。定罪不是不可避免,因?yàn)榕銓張F(tuán)沒有義務(wù)相信檢察官的陳述無(wú)可挑剔而且可能認(rèn)為對(duì)Jack有罪仍有合理懷疑。
    Jack可以反駁有關(guān)他槍擊Jill或者槍擊導(dǎo)致死亡,或者他意圖傷害Jill的(或者所有這些)檢察官證據(jù);蛘逬ack可能承認(rèn)這些事實(shí),但提出辯護(hù)理由:主張他的行為是正當(dāng)?shù)囊驗(yàn)樗亲晕曳佬l(wèi);或者是可寬恕的因?yàn)镴ill激怒了他使他失控。他必須舉出證據(jù),包括自己的供述支持自己的主張。這就是他的舉證責(zé)任,如果他沒有舉出任何證據(jù)(和對(duì)同意的事實(shí)沒舉出證據(jù))法官不會(huì)讓陪審團(tuán)考慮辯護(hù)理由。如果辯護(hù)理由交于陪審團(tuán),檢察官除證明指控謀殺的所有要素外,還必須反駁辯護(hù)理由(例如Jack在自我防衛(wèi))。如果Jack以精神病或減輕責(zé)任辯護(hù),他就必須依據(jù)該辯護(hù)的法律定義證明它。
    辯護(hù)結(jié)束時(shí),法官向陪審團(tuán)作總結(jié),告訴他們檢察官必須證明的犯罪要素,并且概括證據(jù)。法官向陪審團(tuán)指出案件的問題,檢察官和被告人之間的分歧,并且解釋證明責(zé)任。然后陪審團(tuán)決定事實(shí)(發(fā)生了什么?),將法律適用于事實(shí)(這是謀殺嗎?)從而得出結(jié)論。

    2-5 犯罪分類
    劃分犯罪的基本分類是訴狀審判之罪,簡(jiǎn)易審判之罪,和可以前任一方式審判之罪。第一類是較嚴(yán)重的犯罪,諸如謀殺,過失殺人和強(qiáng)奸。它們?cè)谕跏曳ㄔ旱姆ü俸团銓張F(tuán)前審判。相對(duì)較輕的犯罪諸如許多交通犯罪,屬于第二類,由有限判決權(quán)的治安法官審理。第三類是那些像偷盜等依據(jù)情況嚴(yán)重性可相當(dāng)不同的犯罪。它們既可訴狀審判又可簡(jiǎn)易審判,選擇在治安法官法庭作出。治安法官或被告人可以主張?jiān)V狀審判;只有當(dāng)他們達(dá)成協(xié)議時(shí)才可進(jìn)行簡(jiǎn)易審判。對(duì)治安法官而言,選擇取決于指控的嚴(yán)重性,如檢察官陳述中所表明的,以及案件看上去是否可能提出最好能由法官?zèng)Q定的法律難題。對(duì)被告人而言,選擇取決于許多事實(shí):簡(jiǎn)易審判更快更便宜(這可能很重要,如果被告人被要求對(duì)法律援助作出貢獻(xiàn));雖然治安法官可以,如果他們已判刑,決定將判刑的罪犯交于王室法院,但是王室法院可以作出更重的判決;特別是如果辯護(hù)在于反駁警察證據(jù),那么治安法官更有資格定罪。兩種審判適用的程序不同,判刑權(quán)不同,上訴權(quán)不同,但是無(wú)論被告人是在王室法院或治安法官法庭被審判,犯罪(本書所涉及的)的定義不變。
    更早的分類是重罪和輕罪。這種分類已由《1967年刑法法》廢除,在此提到僅因?yàn)橛袝r(shí)對(duì)重罪和輕罪作出判決時(shí)仍可參考,否則可能讓人莫名其妙!1967年刑法法》也創(chuàng)立一個(gè)可逮捕之罪的概念。現(xiàn)在這在《1984年警察與刑事證據(jù)法》s.24得到了界定,該法包括了所有最高刑五年以上的犯罪(也包括某些其他的特定犯罪)。當(dāng)某人在實(shí)施可逮捕之罪時(shí),警察和公眾均可以進(jìn)行無(wú)證逮捕。警察對(duì)可逮捕之罪和非可逮捕之罪有更廣的權(quán)力(《1984年警察與刑事證據(jù)法》s.24與s.25)。

    2-6 刑罰
    與討論犯罪行為的定義相比,刑罰理論更關(guān)注討論量性,在本書中我們不打算詳細(xì)地討論量刑。但是犯罪的定義及其刑罰是有聯(lián)系的。很少能找到認(rèn)為有罪的被告人不適合于懲罰的情況。國(guó)家為什么應(yīng)該懲罰犯罪人的主要理論很出名并且已有許多有關(guān)犯罪學(xué)和量刑的著作詳細(xì)地討論,但是可以簡(jiǎn)略地概括它們。一種理論是矯正論—刑罰的目的應(yīng)該是改造犯罪人以便其不再犯罪。另一種理論是預(yù)防論—通過刑罰的威懾預(yù)防犯罪人和其他潛在犯罪人犯罪。還有一種理論是無(wú)能力論—應(yīng)該阻止犯罪人犯罪,典型的是通過監(jiān)禁阻止犯罪。目前的主流理論是“該當(dāng)”或報(bào)應(yīng)理論。該理論認(rèn)為被告人應(yīng)受到適合于他們應(yīng)受譴責(zé)程度的刑罰,這是《1991年刑事司法法》背后的主要哲學(xué)依據(jù),該法是主要的量刑法之一。在刑罰史的不同歷史階段,量刑均在這些理論間搖擺,毫無(wú)疑問的是四種理論都影響者量刑者,即使它們?cè)谀撤N程度上發(fā)生著沖突。

    2-7 法律改革
    修改刑法,像其他法律一樣,取決于《國(guó)會(huì)法》。在近三十年來(lái),國(guó)會(huì)十分依賴于兩大委員會(huì)的工作和報(bào)告:1959年設(shè)立的刑法修改委員會(huì);和1965年設(shè)立的法律委員會(huì)。兩委員會(huì)的報(bào)告經(jīng)常附帶著可能形成立法基礎(chǔ)的法案草案。這些成功的報(bào)告,純粹以它們是否已被實(shí)現(xiàn)來(lái)判斷,已經(jīng)混合;一些,如刑法修改委員會(huì)有關(guān)偷盜罪的報(bào)告(1966年,Cmnd2977,第8號(hào)報(bào)告)或者是法律委員會(huì)有關(guān)未遂犯的報(bào)告(1980年第102號(hào)),都已經(jīng)實(shí)現(xiàn);其他的,如法律委員會(huì)有關(guān)犯罪的心理因素的報(bào)告(1978年,第89號(hào))以及最近法律委員會(huì)有關(guān)刑法典的報(bào)告(見第2章8),也已實(shí)現(xiàn)。
    在設(shè)想進(jìn)行較大的法律修改時(shí),就設(shè)立了皇家委員會(huì)。一個(gè)例子是,皇家委員會(huì)1981年有關(guān)刑事程序的報(bào)告最終產(chǎn)生了《1984年警察與刑事證據(jù)法》。法律改革的主要問題之一是希望制定刑法典。

    2-8 有關(guān)刑法典的建議
    2-8-1 法典的定義

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