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    [ 尹振國 ]——(2011-7-6) / 已閱13296次

    李昌奎案,一個不公正的司法判決

    尹振國
    2009年5月16日,云南省巧家縣茂租鄉(xiāng)鸚哥村村民李昌奎遇到受害人王家飛(歿年18歲)及其弟王家紅(歿年3歲),李昌奎以兩家的糾紛為由同王家飛發(fā)生爭吵抓打,抓打過程中李昌奎將王家飛褲襠撕爛,并在王家廚房門口將王掐暈后實施強奸。王家飛在遭到李昌奎的強暴后被其使用鋤頭敲打致死,并隨后被拖至內(nèi)屋,懵然不懂年僅三歲的王家紅被李昌奎倒提摔死在鐵門門方,并隨后將姐弟二人用繩子把脖子勒緊,李昌奎在制造血案之后逃離現(xiàn)場。經(jīng)鑒定王家飛、王家紅均系顱內(nèi)損傷伴機械性窒息死亡。李昌奎在出逃4天后投案自首。受害人家屬稱,李昌奎的家屬雖經(jīng)鄉(xiāng)村兩級干部多次做工作,但始終以各種理由借口不拿錢對受害人予以安葬,最終由茂租鄉(xiāng)及鸚哥村社會矛盾調(diào)處中心、人民調(diào)解委員會的責令公開變賣相關(guān)物品,受害者家屬才得到21838元安葬費。
    2010年7月15日云南省昭通市中級人民法院經(jīng)審理查明,“5.16”案強奸殺人案犯罪嫌疑人李昌奎犯罪手段特別兇殘、情節(jié)特別惡劣、后果特別嚴重,其罪行極其嚴重,社會危害極大,應(yīng)依法嚴懲。雖李昌奎有自首情節(jié),但不足以對其從輕處罰,犯故意殺人罪判處李昌奎死刑,剝奪政治權(quán)利終身,犯強奸罪,判處有期徒刑五年。決定執(zhí)行死刑,剝奪政治權(quán)利終身。賠償家屬王廷禮、陳禮金經(jīng)濟損失3萬元。
    2011年3月4日云南省高級人民法院經(jīng)審理認為,原判認定事實清楚,定罪準確,審判程序合法,但量刑失重。李昌奎在犯案后到公安機關(guān)投案自首,并如實供述犯罪事實,其具有自首情節(jié),認罪、悔罪態(tài)度好、積極賠償受害人家屬經(jīng)濟損失。以故意殺人罪、強奸罪判處李昌奎判處死刑,緩期二年執(zhí)行。
    兩份不同判決書,一字之差的“免死牌”,死緩的終審判決結(jié)果,頓時在家屬之間引起軒然大波,目前受害人家屬已經(jīng)向相關(guān)部門正式提出不服判決,要求啟動審判監(jiān)督程序,撤銷終審判決,依法再審判處執(zhí)行李昌奎死刑的申請。
    此案經(jīng)媒體報道,民眾嘩然。
    與此前轟動全國的藥家鑫案相比,本案罪犯李昌奎的罪行比藥家鑫大得多,前者強奸一人、殺害兩人,后者殺害一人,同樣有自首情節(jié),前者是潛逃數(shù)天后,走投無路而自首,后者是在父母陪同下自首,前者被判死緩,而后者被判死刑(已被執(zhí)行死刑)。藥家鑫若泉下有知,肯定會大呼不公、大呼冤枉。
    罪行(包括法益侵害性和人身危險性)是量刑的唯一因素,同一國家,不同法院,何以輕罪重罰,重罪輕罰?何以司法尺度不統(tǒng)一?
    “法外無罪,法外無刑”,定罪量刑的唯一依據(jù)就是刑法,F(xiàn)行刑法第四十八條規(guī)定,死刑只適用于罪行極其嚴重的犯罪分子?v觀此案,本案罪犯李昌奎犯罪手段特別兇殘、連殺兩人,連年僅3歲的小孩也不放過,其罪行極其嚴重,社會危害極大,人身危險性極大。在死刑還沒有在我國被廢止之前,犯此種罪行的人不被判處死刑,何人能被判死刑?此可忍,孰不可忍?
    云南省高院改判死緩的理由是含糊的“量刑過重”,其改判的法律依據(jù)是刑法第六十七條。但最高人民法院2010年12月22日發(fā)布了《關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》明確規(guī)定:“雖然具有自首或者立功情節(jié),但犯罪情節(jié)特別惡劣、犯罪后果特別嚴重、被告人主觀惡性深、人身危險性大,或者在犯罪前即為規(guī)避法律、逃避處罰而準備自首、立功的,可以不從寬處罰。從本案的案情看,犯罪李昌奎罪行特別嚴重,人身危險性極大,雖然具有自首情節(jié),但依法不應(yīng)從寬處罰。法院量刑應(yīng)當輕罪輕罰,重罪重罰,罰當其罪,否則,就會失之公正。
    刑法的任務(wù)是打擊犯罪和保障人權(quán)。犯罪特別是嚴重的暴力犯罪是對法益的嚴重侵犯,是依法應(yīng)當處以刑罰的行為。刑法的主要任務(wù)是打擊犯罪,保護人權(quán)不僅包括保護犯罪人的人權(quán),還包括保護被害人的人權(quán)。一個不公正的刑事司法判決,不僅是對司法權(quán)威的嚴重損害,而且是對被害人人權(quán)的嚴重侵犯。如果為了保護所謂的犯罪人的“人權(quán)”,罔顧社會法益的保護,罔顧被害人權(quán)益的保護,那是司法的悲哀,社會的悲劇。
    設(shè)立自首制度的初衷是鼓勵犯罪分子積極投案,提高司法機關(guān)的工作效率,及時偵破各類刑事案件,從而節(jié)約司法資源,對各類犯罪都具有普遍適用意義,是我國多年來行之有效的懲辦與寬大相結(jié)合的刑事政策在量刑方面的具體體現(xiàn)。但自首制度卻有漏洞,很多罪行極其嚴重的罪犯借此逃脫應(yīng)有的懲罰。與鼓勵犯罪分子積極投案、節(jié)約司法資源的價值相比,做到罰當其罪,實現(xiàn)公平正義,維護法律權(quán)威則更有意義。提高偵查水平和技術(shù),對確有悔改表現(xiàn),罪行非極其嚴重的犯罪分子依法從輕、減輕,則能達到自首制度設(shè)立的功效。
    無論從法理,還是情理來看,云南省高院的改判理由都是不成立的,對此案的終審判決是一個不公正的判決!
    法官最重要的品行是講良心,我們不知道云南省高院的法官和審委會委員有沒有捫心自問——這個判決是公正的嗎?我有沒有違背自己的良心判案?
    動物學家研究表明,猴子有很強的公正感,如果受到不公正的待遇,它們就會發(fā)泄情緒。猴子如此,人更如此。公正是人的需要和追求。一個普通民眾都感到不公正的判決肯定是違背常識常情常理的判決。
    公正是法律的靈魂,法律失去公正,則是僵死的軀殼,是暴政的幫兇。英國思想家培根說過:“一次不公正的判決比不公正的立法危害更烈,后者只不過是弄臟了水流,前者則是污染了水源!
    依法該死的不死,司法談何公正??
    法律必須以常識常理常情為基礎(chǔ),必須有廣泛的民意基礎(chǔ)。民意洶洶,“防民之口,甚于防川”,正確的態(tài)度是了解民意,正確引導(dǎo)輿論,集中民智。
    “權(quán)力必然導(dǎo)致腐敗,絕對的權(quán)力導(dǎo)致絕對的腐敗”,不受民眾監(jiān)督的司法權(quán)會導(dǎo)致濫用,制造暴政。終審判決后,民眾對判決的議論沒有干擾法官的審判,不是民粹主義,不是“媒體審判”,不是輿論影響司法,是公民行使監(jiān)督權(quán)的具體表現(xiàn)。
    與立法權(quán)、行政權(quán)相比,司法權(quán)是弱小的。司法權(quán)如果沒有民眾的支持和理解,恐怕會更加弱小。司法權(quán)弱小,法院、法官的地位恐怕仍然低下。
    一個不公正的司法毀掉的不僅是一個法院、以為法官,而且是法律的權(quán)威,民眾對法治的信心。
    我國的司法有顯著的大陸法系特征,從某種意義上來說,我國是大陸法系國家。法官是法律的守夜人,法官只有依法審判的自由,沒有造法的自由。任何超越法律的自由都是不能容忍的,超越法律作出的判決必定是非法的。
    法,平如水。律,一律。法律面前人人平等,法律不能為特殊者彎曲。在法律面前,藥家鑫和李昌奎應(yīng)該平等!
    社會主義法律體系已經(jīng)形成,有法制并不一定有法治。法治是良法之治,良法得不到執(zhí)行,就會成為廢紙一張。在法治建設(shè)初級階段,法律規(guī)定得不到落實,因人廢法,因事廢法,因言廢法,法治社會只能是鏡花水月。
    死刑存廢從來都是一個爭論不休的話題,一些國家在廢止死刑后又恢復(fù)。沒有任何證據(jù)表明,死刑不能遏制嚴重犯罪。死刑在人類社會產(chǎn)生之時就已經(jīng)存在了。中國的“殺人償命”的死刑觀念是樸素的價值觀,有著深厚的人性基礎(chǔ),不可忽視。死刑存廢,學者分兩派,觀點鮮明,誰也說服不了誰。死刑不僅僅是各法律問題,其必須從歷史、宗教、國民意識等角度來考察。從現(xiàn)實從發(fā),中國現(xiàn)階段保留死刑,但限制死刑適用。如果死刑不適用諸如李昌奎這樣罪大惡極的犯罪分子,還能適用于誰?死刑存在還有什么意義?
    人的生命只有一次,以人為本從來不是抽象的,從來不是一句口號,和諧社會是對個體生命、權(quán)利的尊重。以建構(gòu)和諧社會之名,以曲解寬嚴相濟刑事政策之名,行損害弱者權(quán)益、被害者利益之實,無論如何都不可原諒。
    不管你喜不喜歡,死刑條款,它都規(guī)定在那里。主張現(xiàn)在廢止死刑的是那些沒有受過犯罪侵害的人,不了解受害人的痛苦,站著說話……
    是否判死刑和是否廢止死刑,不是同一個問題。在死刑存在之時,在案件發(fā)生之時,請討論是否判死刑。
    康德認為,從人類倫理道德的理念出發(fā),惡有惡報,善有善報,刑法就是對犯罪人惡行的報應(yīng)。因此,他明確指出:對犯罪人的報復(fù)必定是無條件的:“即使市民社會在其成員的同意之下將要解體……在監(jiān)獄中找到的最后一位謀殺者必須先予以處決,以便使每個人依其行為得到應(yīng)得的報償。黑格爾認為,犯罪是伐的否定,刑罰通過再次否定犯罪而恢復(fù)法和正義。
    正義是每個人得到他(她)所應(yīng)當?shù)玫降。一個公正的司法判決必須以實現(xiàn)正義為前提,讓作惡之人得到他(她)應(yīng)得的報應(yīng),讓受害之人得到補償。
    惡有惡報,善有善報。是千古不變的正義律,不必用繁復(fù)的法律條文、深邃的法理來裝飾。
    關(guān)于刑罰的本質(zhì)一般有兩種學說,報應(yīng)刑論和教育刑論。報應(yīng)刑論以實現(xiàn)公正為使命,教育刑論以實現(xiàn)社會的功利為目的。教育刑論的作用不如學校教育。從刑罰設(shè)立的目的和功能來看,報應(yīng)刑論具有更重要的意義。懲罰和教育,懲罰才是主要的。
    寬嚴相濟的刑事政策和懲辦與寬大刑事政策是一脈相承的,該嚴則嚴、當寬則寬,寬嚴相濟。少殺,慎殺,不是不殺。對極其嚴重的暴力犯罪,要依法適用死刑。貫徹刑事政策,要遵守罪刑法定原則,不能突破原則、跨越底線一味寬容。
    東郭先生的仁慈導(dǎo)致的后果只不過是被狼吃掉而已,而云南省高院的仁慈導(dǎo)致的惡果遠不止于此。
    實現(xiàn)正義,哪怕天塌下來!這是司法的責任和義務(wù)。

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