[ 徐巍 ]——(2003-1-29) / 已閱43021次
我國專利法規(guī)定了上述限制之(a),即這里的產(chǎn)品應(yīng)是“新”的。但是關(guān)于“新產(chǎn)品”的含義,TRIPS協(xié)議沒有作進(jìn)一步的規(guī)定,我國專利法和實(shí)施細(xì)則也沒有作進(jìn)一步的解釋。
然而,要求原告證明所涉及的產(chǎn)品是新產(chǎn)品,是一件十分困難的事情。要證明產(chǎn)品曾經(jīng)出現(xiàn)過,只需舉出一個(gè)反證即可,而要證明產(chǎn)品在市場上沒有出現(xiàn)過,則是無邊無際的事情。在涉及專利的新穎性時(shí),《專利法》第22條從反面來定義現(xiàn)有技術(shù),并把現(xiàn)有技術(shù)的公開分為出版物公開、使用公開和其他方式公式。在新穎性審查時(shí),也只能就出版物公開進(jìn)行檢索,而對(duì)其他公開方式則不作審查,事實(shí)上也無法審查。
有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,實(shí)務(wù)中可以參照上述(b)方案進(jìn)行,[33]對(duì)于這樣的要求,專利權(quán)人比較容易證明。但這畢竟不是我國法律的明文規(guī)定,對(duì)此做法尚需理論上的探討和實(shí)踐中的嘗試。
由于存在這種證明中的困難,產(chǎn)品發(fā)明專利的保護(hù)與方法發(fā)明專利得到保護(hù)的程序是不一樣的。甚至有學(xué)者認(rèn)為,前者的保護(hù)是絕對(duì)的,而后者的保護(hù)則不是絕對(duì)的。[34]解決這一問題的最佳辦法,就是將制造方法和使用該方法得到新產(chǎn)品同時(shí)申請(qǐng)專利保護(hù)。
在專利法領(lǐng)域,一種新的權(quán)利保護(hù)制度已經(jīng)形成,在隨后修改的商標(biāo)法和著作權(quán)法中,同樣作出了類似的規(guī)定。這些新的權(quán)利保護(hù)制度,必將對(duì)我國其他民事領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
注釋
① TRIPS協(xié)議中侵權(quán)的英文為infringement(原意為“進(jìn)入邊界”),而非 tort(原意為“扭曲”)。
② 本文參考的TRIPS協(xié)議中文本為中國社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所鄭成思研究員的譯本。
③ 有關(guān)一般侵權(quán)行為構(gòu)成要件的討論,可以參閱以下著作:王利明、楊立新:《侵權(quán)行為法》,法律出版社1996年版,第55-75頁;曾志雄:《損害賠償法原理》,中國政法大學(xué)出版社2001年版,第56-57頁。
④ 權(quán)利人是否可以選擇“受損”和“獲利”中相對(duì)較高的數(shù)額要求賠償,尚存爭議。
⑤ 隨后修改的《著作權(quán)法》第46條和《商標(biāo)法》第58條分別規(guī)定了最高為50萬元的“法定賠償額”。
⑥ 本文完成之時(shí),最高人民法院公布了兩個(gè)司法解釋,《關(guān)于審理著作權(quán)糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第26條和《關(guān)于審理商標(biāo)權(quán)糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第17條分別規(guī)定了合理的律師費(fèi)用可以計(jì)算在賠償范圍內(nèi)。
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