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  • 由《證據(jù)的嘆息》看犯罪“故意”問題——由余英與楊英之間的傷害案說起

    [ 楊德壽 ]——(2002-10-24) / 已閱17457次

    由《證據(jù)的嘆息》看犯罪“故意”問題
    ——由余英與楊英之間的傷害案說起

    楊德壽/鄭州怡龍律師事務(wù)所


    摘要:一起發(fā)生在兩個好朋友之間的傷害案一波三折,甚至引起中央電視臺《今日說法》的關(guān)注。然而,無論從一、二審法院的審理還是從《今日說法:證據(jù)的嘆息》的討論,都未涉及到本案最關(guān)鍵的問題。那就是“故意”問題。法律上的“故意”不能脫離行為人所能預(yù)見到的后果而孤立地進行解釋,“故意推”不等于“故意推倒”,更不等于“故意傷害”。此外,本文附帶提到有關(guān)司法機關(guān)執(zhí)法人員的素質(zhì)問題,并對這一問題表示憂慮。
    關(guān)鍵詞:故意,故意推,故意推倒,故意傷害,證據(jù)。

    一、概述
    中央電視臺近期《今日說法》分兩期報道一起案例《證據(jù)的嘆息》。就該案件本身所涉及的刑法理論問題、民法理論問題以及司法人員的素質(zhì)問題,不能不引起本人的深思和憂慮。為了更清楚地就本案展開討論,作者不得不花費較多的筆墨將本案事情發(fā)生的結(jié)果(因過程有爭議)、控辯雙方提供的證據(jù)以及兩級法院審理過程中對這些證據(jù)的態(tài)度以及判決結(jié)果等交待如下:

    二、本案之傷害結(jié)果、以及一、二審刑事訴訟過程①
    四川省閬中市的余英和楊英原是好朋友,1999年11月8日中午,楊英路經(jīng)余英的小賣部時說自己還沒吃早飯,想向余英借點錢,正好楊英以前買過9元錢的雞蛋送給余英,所以余英說你不用借,我把雞蛋錢還給你就是了,并拿出了10塊錢給楊英。而楊英只要9塊,不要10塊,余英說多1塊錢沒關(guān)系,不用那么客氣,二人就這樣相互謙讓著。突然,楊英從小賣部的臺階上摔了下來。余英和丈夫趕緊叫了一輛三輪車將楊英送到了閬中市人民醫(yī)院。經(jīng)診斷,楊英右腿粉碎性骨折,需住院治療。
    楊英入院時身上沒有錢,父母也去了外地,她便請求余英夫婦先墊付醫(yī)藥費。余英夫婦向楊英伸出了援助之手。后來,因支付不起醫(yī)藥費,余英欲將摔傷的楊英轉(zhuǎn)到另一所醫(yī)院,楊英也寫了轉(zhuǎn)院申請。申請的第一行寫道:我因不慎跌傷到醫(yī)院治療。就在余英夫婦將楊英轉(zhuǎn)到另一家醫(yī)院的同時,楊英的父母也回來了。而本想松口氣的余英夫婦,此時卻聽到了令他們震驚的消息,楊英四處散布自己是被開小賣部的余英故意推倒的。
    之后,余英夫婦一氣之下將楊英告上法庭,要求楊英償還為其墊付的醫(yī)藥費2500元。從此,雙方在是好人好事還是故意推傷之間展開了激烈的爭執(zhí),為此反目成仇。2001年,楊英以被余英故意推傷為由向公安局報案。2001年11月,閬中市檢察院以涉嫌故意傷害罪將余英起訴到閬中市人民法院。檢察院認(rèn)為此案沒有直接證據(jù)證明案發(fā)時的真相,但他們收集的三個間接證據(jù)已形成了一條完整的證據(jù)鏈,足以證明楊英是被余英推倒致傷的。這三個間接證據(jù)是:1、楊英的原始病例;2、與楊英住在同一個病室的邢邵陽、李蘭英夫婦的證言;3、醫(yī)院的護士李逾的證言。
    原始病歷上有楊英入院前兩小時被他人推倒的記錄,但記者又在另一份病例上看到了楊英是因不慎摔倒而住院的,而且這兩份病例都是同一個醫(yī)生寫的。這位醫(yī)生在一份調(diào)查筆錄中說,楊英說話很反復(fù),一次說是被人推倒的,一次又說是自己摔倒的。邢邵陽、李蘭英夫婦的證言,他們證明楊英寫的那份自己不小心摔倒與他人無關(guān)的說明,是被余英逼著寫的,而余英的律師趙剛卻說這是一份偽證,調(diào)查顯示這對夫婦接受了楊英的錢物。護士李逾的證言證實,她去看楊英的時候,楊英向她哭訴,說是余英把她推倒在地。李逾的證言也是通過楊英口述得來的。記者曾意外得到一份李逾親筆寫的書面聲明。李逾寫到,我對這件事根本不清楚,派出所取證時,我差不多每句都用了估計或可能之類的話,但取證人員根本沒有將這些字寫上去。因我和余英關(guān)系不好,所以取證人員堅持沒寫估計之類的話時,我也沒有深究便簽了字。
    就在檢察機關(guān)提交的這些間接證據(jù)倍受置疑的情況下,余英的辯護律師趙剛卻說當(dāng)時有兩個人目擊了事發(fā)的全過程,并已做了書面證言。一個目擊者是民工岳中偉,另一個是審計局干部官承權(quán)。由于岳中偉到外地打工去了,記者沒能采訪到他。只在對岳中偉的調(diào)查筆錄中看到了這樣的話:我經(jīng)過大門口時,聽到一個女的說我只要9元,不要10元。說著就往下退,退了兩個坎坎一屁股就倒下去了。當(dāng)時岳中偉停留在大門口處,對面十幾米遠就是事發(fā)現(xiàn)場。余英家的小賣部按理說應(yīng)該能看得很清楚,但這份證言竟未被采信。對此,閬中市人民檢察院的理由是該筆錄的調(diào)查人與本案無關(guān),他們既不是本案的辯護人,也不是本案的其他人員。
    官承權(quán)在調(diào)查筆錄中這樣說到:事發(fā)那天中午,我吃過午飯后在陽臺上洗碗,聽到外面兩個女的說話。我看到柜臺里的那個女的給柜臺外的這個女的拿了一張錢,然后柜臺外的那個女的就要離開,她轉(zhuǎn)身向右向下走,腳一下子就崴了絆倒了。而且,官承權(quán)很肯定地說,是楊英自己腳踩滑了絆了的。針對官承權(quán)的證言,公安機關(guān)帶著攝像機進行了現(xiàn)場試驗,親自到官承權(quán)家的陽臺上,把鏡頭對準(zhǔn)余英家的小賣部,但當(dāng)時攝像卻看不到小賣部中的情形,而官承權(quán)一再保證所說屬實。原來,事情發(fā)生后,余英將自家的雨棚加長了約1米,而電力部門也在小賣部的右前方新栽了一根電線桿。為此,記者讓余英將新加長的雨棚拆下來,在拆之前記者把攝像機架在了官承權(quán)家的陽臺上。而記者就站在官承權(quán)當(dāng)時所在的位置上。隨著雨棚一片片地拆除,原先被新加長的雨棚遮擋住的小賣部的柜臺露了出來,記者能清楚地看到柜臺旁人的活動情況。而旁邊的那根電線桿確實擋住了記者向下看的部分視線,然而官承權(quán)的證言法院最終也沒有采信,原因是案卷里面有一份現(xiàn)場試驗筆錄,而且并沒有涉及到電線桿等問題。
    2002年1月,閬中市人民法院作出一審判決,判決余英犯故意傷害罪,判處有期徒刑3年。而法院所依據(jù)的就是前述的三個間接證據(jù)。法院的人說,他們根據(jù)被害人(楊英)的陳述去調(diào)查了病房的醫(yī)生、護士,他們和被害人(楊英)所說的一致,那么這些間接證據(jù)就印證了被害人楊英所說的是事實,當(dāng)時就認(rèn)定了被告人(余英)的行為構(gòu)成了故意傷害罪。余英不服提起上訴,2002年6月,南充市中級人民法院作出二審判決,判決余英犯過失致人重傷罪,判處有期徒刑1年緩刑兩年。判決書認(rèn)定,余英和楊英為給付雞蛋錢在推讓過程中,余英應(yīng)當(dāng)預(yù)見自家商店外的梯坎窄小,可能致楊英摔倒的后果。但因為疏忽大意而沒有預(yù)見,致楊英右腿重傷,其行為已構(gòu)成過失致人重傷罪。二審法院所依據(jù)的仍舊是那幾個間接證據(jù),只是在定性的認(rèn)識上,二審和一審產(chǎn)生了分歧,要認(rèn)定是余英推倒的話,從證據(jù)上來看,二審覺得還欠缺。因為考慮她們兩個平時關(guān)系較好,反映不出她們兩個有矛盾激化。所以從這點考慮,余英較符合過失致人重傷。

    三、導(dǎo)致楊英受到傷害的幾種可能以及責(zé)任承擔(dān)問題
    1、楊英是被余英故意推倒后受到的傷害。
    此種情況下,余英已具備刑事責(zé)任能力,客觀上楊英也受到了傷害,并且其傷害是由余英故意“推”的行為所造成,余英的故意行為與楊英的傷害具有直接的因果關(guān)系。加害人余英是否構(gòu)成犯罪?
    刑法理論上,主觀上的“故意”不能脫離行為人所預(yù)見到的后果而孤立地進行解釋。比如,故意殺人要求行為人對自己的行為能夠造成他人“死亡”的后果是明知的,對于這種結(jié)果,行為人持積極追求或放任的態(tài)度。相應(yīng)地,故意傷害則要求行為人對對自己的行為能夠造成他人“傷害”的后果是明知的,對于傷害的后果,行為人持積極追求或放任的態(tài)度。
    就本案而言,既便余英明知她的行為能夠造成楊英“摔倒”的后果,但這種后果是不足引起楊英更嚴(yán)重的“傷害”后果。“推倒”和“傷害”是完全不同的兩種結(jié)果。除此之外,余英既便故意推了楊英,也只能說明余英具有“推”楊英的故意,仍不能證明余英有“推倒”楊英的故意,這要看余英在隔著一個柜臺的情況下,離楊英還有多遠的距離,這個距離將決定余英推楊英的力度;另外,還得考慮臺階距小賣部柜臺的距離以及這個臺階的高度,這種現(xiàn)場條件將決定楊英在被推的情況下是否能夠摔倒。
    為查清案件事實,我們還有必要弄清當(dāng)時發(fā)生的一些細節(jié):余英在給楊英錢的時候,余英是怎么給的?是往楊英手上塞還是往口袋里裝?楊英收到這拾元錢沒有?如果收到,她是如何收到的?楊英說余英推了她,那么余英是怎么推她的?是用拿錢的手還是未拿錢的手?余英推了楊英身上的那個部位?如果余英是用拿錢的手“推”楊英,是否就可以認(rèn)定余英的“推”就是“推”而不是往楊英的口袋里“塞錢”?對這些過程的詳細調(diào)查對分析雙方陳述的真實性具有十分重要的價值!因為說謊的人是不可能將事件的細節(jié)編排得十分圓滿的。
    要證明余英是故意傷害了楊英,除了楊英在客觀上受到了傷害,且這種傷害與余英的行為有因果關(guān)系,還必須證明余英有“傷害”楊英的故意。這種故意是一種主觀目的,只能從加害人的主觀動機和已發(fā)生的事件上進行分析。從雙方原先是要好的朋友關(guān)系來看,余英不可能有傷害楊英的動機,假定有足夠的已知事件證明余英“故意”推了楊英,我們還要考慮余英推楊英的力度有多大,這種力度能否導(dǎo)致楊英摔倒,摔倒后是否一定造成楊英粉碎性骨折或其它應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的傷害后果。如果能,余英構(gòu)成故意傷害是可以認(rèn)定的。楊英的傷害后果與其當(dāng)時受到傷害的現(xiàn)場條件密不可分,假如小賣部前面的臺階比較高,人在沒有預(yù)防的情況下摔下去,通常是會受到傷害的。這時,如果余英推楊英的力度足以使其從臺階上摔下去,認(rèn)定余英故意傷害楊英是可以成立的;如果那個臺階下面是萬長深淵,認(rèn)定余英故意殺人也能成立。因此,既便余英是故意推楊英的,但就本案的現(xiàn)場條件而言,絕對不能認(rèn)定余英有傷害楊英的故意。相應(yīng)地,認(rèn)定余英構(gòu)成故意傷害罪也是錯誤地。
    那么,這種情況下余英是否就沒有任何責(zé)任了,不是的。盡管余英無需為自己的行為承擔(dān)刑事責(zé)任,但她應(yīng)當(dāng)對自己的行為承擔(dān)因侵權(quán)給楊英造成的損害賠償責(zé)任。
    2、楊英的傷害是與余英相互推讓的情況下摔倒造成
    此種情況下,因雙方均不存在傷害對方的故意,因而不存在刑事責(zé)任問題。應(yīng)當(dāng)說,這是一種雙方均有過錯的侵權(quán)行為。對于楊英受到的傷害,雙方應(yīng)當(dāng)分擔(dān)這種傷害給被害人造成的損失。
    3、楊英的傷害是在自己不小心的情況下摔倒造成。
    在此情況下,楊英的摔倒是由自己的不小心造成,因而不屬于侵權(quán)行為。余英對楊英的傷害不應(yīng)承擔(dān)任何責(zé)任,雖然余英家小買部前有一臺階,但這個臺階的設(shè)置并無不當(dāng)。一般人不需要做過份的注意完全可以避免“摔倒”后果的發(fā)生,更不會發(fā)生“傷害”的后果。因此,作為受害人的楊英只好自認(rèn)倒霉,自行承擔(dān)所受傷害而造成的損失。

    四、本案刑事追訴過程中存在的問題
    本案在刑事追訴過程中存在的最嚴(yán)重問題并不象《今日說法》討論的那樣是《證據(jù)的嘆息》問題,而是刑事訴訟所要解決的關(guān)于“傷害”的故意問題。作者認(rèn)為,本案應(yīng)該首先關(guān)注余英故意(假定)推楊英,就當(dāng)時的現(xiàn)場條件來看是否一定造成楊英粉碎性骨折的傷害后果?如果這個問題沒有解決,僅就余英“故意推”的行為而言,絕對不能認(rèn)定余英構(gòu)成故意傷害罪,因為“故意推”與“故意傷害”是完全不同的兩種結(jié)果!相對于“故意”問題而言,《證據(jù)的嘆息》所討論的所有問題都是次要的。
    拋開上述主要問題,現(xiàn)在討論本案在追訴過程中發(fā)生的證據(jù)收集、提交和法庭認(rèn)定等次要問題。控方提供的三個證據(jù),其中之一即病歷實為當(dāng)事人陳述,且病歷也是相互矛盾的;其余兩個為證人證言,一個還是來自當(dāng)事人陳述,另一個僅證明楊英給余英寫的說明上承認(rèn)自己摔倒是在被余英逼迫下所寫,但事實調(diào)查得知這一證據(jù)是在證人收了楊英的錢物之后作出的。對于余英的辯護律師提供的兩個目擊者的證言,根據(jù)證人對余英和楊英當(dāng)時所說的話的描述以及兩證人當(dāng)時所處位置完全可能感知余英的小賣部發(fā)生了什么,與此同時,兩證人的證言為各自獨立提供且能互相印證。據(jù)此,可以初步認(rèn)定該兩個目擊者的證言是客觀的(更嚴(yán)格的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)在當(dāng)庭質(zhì)證后)。但是,一審法院卻只認(rèn)定了公訴方的倍受質(zhì)疑的所謂證據(jù),而對辯護方提供的較為客觀的證據(jù)不予采信。在二審中,法院所依據(jù)的仍舊是那幾個間接證據(jù),只是在定性的認(rèn)識上,二審和一審產(chǎn)生了分歧,要認(rèn)定是余英推倒的話,從證據(jù)上來看,二審覺得還欠缺。因為考慮她們兩個平時關(guān)系較好,反映不出她們兩個有矛盾激化。所以從這點考慮,余英較符合過失致人重傷。
    這起刑事訴訟案,無論是一審還是二審,都判得莫明其妙!就一審來說,法官所采信的公訴方的證據(jù)可以說根本就不存在,而對現(xiàn)實存在的辯護證據(jù)又不予采信。就二審來說,因為對認(rèn)定余英的故意有欠缺,就給余英定個過失致人重傷罪。
    一審法院未采信目擊者岳中偉的證言,應(yīng)由一審法官對不采信這一證據(jù)的原因做出解釋。但電視采訪時,檢察官卻振振有辭地向記者解釋不采信岳中偉證言的原因。于是,我們不得不提出這樣的疑問:法院審理案件以及對證據(jù)的采信是由法官進行的還是由檢察官進行的?也許,從中我們不難發(fā)現(xiàn)公訴人倍受質(zhì)疑的證據(jù)被采信而辯護方較為客觀真實的證據(jù)未被采信的真正原因。
    一審法院所依據(jù)的三個間接證據(jù),法院的人說,他們根據(jù)被害人(楊英)的陳述去調(diào)查了病房的醫(yī)生、護士,他們和被害人(楊英)所說的一致,那么這些間接證據(jù)就印證了被害人楊英所說的是事實。我們不僅要問,醫(yī)生和護士當(dāng)時在事發(fā)現(xiàn)場嗎?他們的證據(jù)從何而來?還不是來自受害人楊英的陳述?來自一個人的陳述怎么會不相互印證呢?
    二審法官認(rèn)為,余英應(yīng)當(dāng)預(yù)見自家商店外的梯坎窄小,可能致楊英摔倒的后果,但因為疏忽大意而沒有預(yù)見,致楊英右腿重傷,其行為已構(gòu)成過失致人重傷罪。顯然,這里已經(jīng)將“摔倒”的后果等同于“重傷”的后果,而且二審法官甚至可以不考慮余英是否推了楊英!按照這種邏輯,如果有人被余英小賣部前的臺階拌倒摔死,二審法官說不定會給余英定個過失致人死亡罪!
    這兩個荒唐判決產(chǎn)生的原因可能有三:其一,有關(guān)辦案公安干警、檢察官和法官缺少最基本的法律知識,他們根本就不懂得什么叫“證據(jù)”、什么叫犯罪“故意”!其次,司法人員面子的影響,他們?yōu)榱祟櫦白约旱拿孀酉嗷フ諔?yīng),公安機關(guān)犯了一個錯誤,他們不惜制造更多的錯誤來掩蓋這一個錯誤;最后,可能是司法腐敗促成了這兩個荒唐判決的產(chǎn)生。
    從本案中我們還可以看到,公檢法相互配合的非常默契,像一家人一樣,而法律上的相互制約不過是寫給人看的。由此導(dǎo)致的結(jié)果是法官對檢察官莫須有的證據(jù)或倍受質(zhì)疑的證據(jù)的偏聽偏信和對辯護人客觀真實的證據(jù)的蔑視!

    五、結(jié)語
    這本是一起十分簡單的民事案,但因為公安機關(guān)的介入,加上公訴機關(guān),再到兩級法院難以讓人信服的判決,使其變得十分復(fù)雜!案件進入刑事訴訟程序之后,如果檢察官或法院能夠?qū)π谭ǖ幕靖拍睢肮室狻庇幸粋準(zhǔn)確的理解,余英也不會有承擔(dān)刑事責(zé)任之說。這里面折射出的一系列問題值得人們深思。除此之外,公檢法有關(guān)人員對本案證據(jù)的處理也反映出不少問題。這些問題表現(xiàn)在,執(zhí)法者還不具備相應(yīng)的法律知識;其次,在他們的觀念里,公檢法還是一家人,相互照顧的多相互監(jiān)督的少,還表現(xiàn)出對被告人和辯護律師的蔑視。

    楊德壽
    2002年9月23~25日
    單位:鄭州怡龍律師事務(wù)所

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