[ 黃衛(wèi) ]——(2010-10-27) / 已閱8847次
審判獨立謅議 ——以行政審判為視角
黃衛(wèi)
摘要:今年是我國《行政訴訟法》施行二十周年紀念日,《行政訴訟法》施行的一個重要的意義就是,在民與官之間架起了一座橋梁,讓“民告官”變成了現(xiàn)實,它體現(xiàn)的是一個國家的民主精神和保護公民基本權(quán)利的價值取向,在這種大的價值取向下,行政機關(guān)及其工作人員就形成了一種壓力,迫使自己學法、懂法和依法行政,各級政府依法行政的水平也確實得到了不斷提高,但卻沒有使司法與行政很好地良性互動。在行政審判實踐中,審判獨立處處受阻,嚴重阻礙著司法獨立的實現(xiàn),制約著公平、正義法治理念的發(fā)展。“沒有獨立的司法就沒有真正意義上的司法獨立!弊鳛橐痪浞▽W名言,它深刻地揭示出司法獨立的內(nèi)在價值?梢哉f,司法獨立是現(xiàn)代法治社會的標志,是依法治國的前提。本文中,筆者從行政審判的視角出發(fā),著力分析我國現(xiàn)存行政審判體制對我國行政審判獨立的影響,并力求探索出一條更符合法治理念的行政審判之路。
關(guān)鍵詞:審判獨立 行政審判 制度構(gòu)想
一、我國行政審判制度的歷史沿革
行政審判作為我國審判制度的重要組成部分,它與民事審判、刑事審判并稱為我國的“三大審判”制度。但與另兩種審判不同的是,行政審判的產(chǎn)生遠遠落后于民事審判和刑事審判,我國的行政審判走過了一條從無到有、從小到大、從粗到細的不斷完善的道路。刑事審判、民事審判是隨著國家的產(chǎn)生而產(chǎn)生的,在原始社會,人們主要通過部落習俗,采取“血親復仇,同態(tài)復仇”的方式解決成員間的糾紛,進入到我國的第一個奴隸制王朝夏朝,統(tǒng)治者意識到,這種糾紛解決方式不利于維護統(tǒng)治秩序,于是就設立了中央審判機構(gòu),當時的中央審判長官稱為“司寇”。以后各朝都設立了這種審判機構(gòu),只是稱謂不同罷了,在秦漢時期稱為“廷尉”,在南北朝時期稱為“大理寺卿”,在明清時期稱為“三法司”。而行政審判只是在最近二十年才逐漸發(fā)展起來的,這與我國的歷史條件和行政法的特點是分不開的。在奴隸制和封建專制制度下,不存在也不可能存在行政審判。縱觀中國法制史,我國傳統(tǒng)法律的一個弊端就是司法行政合一,行政機關(guān)兼行司法權(quán),忽視程序正義。在司法審判中,地方各級衙門的司法審判權(quán)力,不過是行政權(quán)力的延伸或附屬,且審判中受其他機構(gòu)干涉,皇權(quán)至高無上。在這樣的歷史背景下怎么去行使行政審判?而且為了案件的妥善解決,可以運用一切手段,刑訊逼供不可避免,又怎么讓老百姓去行使行政訴訟權(quán)利?隨著1840年鴉片戰(zhàn)爭的爆發(fā),中國“門戶頓開”,社會形勢日趨月異,各種西方思想包括法律文化不斷輸入中國,且逐步被接受和認可,這就迫使當時的清政府進行改革。清末司法改革改變了中國沿襲了兩千多年的司法行政合一的傳統(tǒng)社會政治結(jié)構(gòu),開啟了中國的法律近代化的歷程,是中國法制史上的重大事件,對中國社會的進步與發(fā)展產(chǎn)生了極為深遠的影響,中國法律正是在這一時期開始了全方位的近代化,行政訴訟觀念也正是在這一時期出現(xiàn)的。在光緒三十三年清政府頒行的《法院編制法》中,其第二條規(guī)定:“審判衙門掌審判民事、刑事訴訟案件,但其關(guān)于軍法或行政訴訟等另有法令規(guī)定者,不在此限!碑敃r的清政府也明確暗示要成立單獨的行政審判衙門。 但因清政府的迅速滅亡,這一設想最終未能實現(xiàn),行政審判衙門也未能建立起來,但無可置疑,清政府在預備立憲的背景下,確立了在普通審判衙門之外單獨設立行政審判衙門的二元制模式。雖然清末法制改革的初衷是為了維護自身的統(tǒng)治,但對推動我國的法制進程也不無意義,它改革了行政、司法合一的體制,確立司法獨立原則,試圖通過理性化的訴訟程序,確保公正的審判結(jié)果。只是由于當時的社會政治環(huán)境,這種改革也只能是“甕中捉鱉”。新中國成立以后,我國也未能立即建立起行政審判制度。在新中國成立初期,國家在總結(jié)革命根據(jù)地經(jīng)驗的基礎上,開始創(chuàng)立系統(tǒng)的社會主義的行政法和行政法制度,制定并頒布了大量的行政組織方面的法律法規(guī)。 ,但是當時對行政法制的認識并不是很深刻,并沒有把它與民主政治密切地聯(lián)系起來,因而當時所建立的行政法制是不完善的,同時由于在政治體制上存在著黨政不分的問題,公民尚不能到法院去控告政府機關(guān)的違法失職行為,使政府機關(guān)作為被告和公民一道接受法院對他們之間發(fā)生的爭議的審理和裁決。在計劃經(jīng)濟體制下,行政法處于被冷落、被遺忘的境地,其作用基本上為政策和行政命令所取代。 只有在較為健全的市場經(jīng)濟體制下,在法制和民主政治制度下,行政法才能不斷發(fā)展、興盛,于是在十一屆三中全會之后,我國的行政法制建設走向了發(fā)展的新時期,1982年試行的民事訴訟法規(guī)定,人民法院受理法律規(guī)定可以向法院起訴的行政案件,行政訴訟制度開始實行。此后,經(jīng)過各種曲折,于1989年4月4日第七屆全國人民代表大會第二次會議通過我國第一步真正意義上的行政法——《中華人民共和國行政訴訟法》,正式確定“民告官”的行政訴訟制度,逐漸構(gòu)建起了有中國特色的行政審判制度,也確立了合法性、合理性、比例原則、自由裁量等行政原則。從此我國的行政審判步入了“有法可依”的時代。
綜上,我國的行政審判比民事審判、刑事審判起步晚了幾千年之久,但我國的行政審判發(fā)展迅速,作用明顯。公民可以與政府機關(guān)對簿公堂,平等地與之明辨是非,政府機關(guān)的行為如果確實違法,損害了公民的合法權(quán)益,還要向公民賠禮道歉,依法承擔侵權(quán)賠償責任。這種訴訟過程和訴訟結(jié)果無論是對于參加訴訟的當事人,還是對于從各種渠道獲知相關(guān)信息的公民,都是一種潛移默化的民主、法治教育,極大的增強了公民的權(quán)利意識和民主法制意識。而且行政案件受案數(shù)量逐年遞增,1988年8月25日,我國出現(xiàn)了一例也是發(fā)生在溫州的我國首例“民告官”案件,而去年,我國各級法院共審理行政案件12.1萬件,同比上升10.5% 。盡管各級法院受理的行政案件以及“民告官”的勝訴率都在逐年遞增,但這并不能掩蓋我國行政審判工作中的種種不足:一些地方法院領(lǐng)導對于行政審判的重要性認識還不高,重視還不夠;訴權(quán)保護不力、“告狀難”的現(xiàn)象仍然存在;少數(shù)案件辦案質(zhì)量和效率還不高;行政爭議日趨復雜化,行政審判的難度加大;行政審判力量和隊伍素質(zhì)有待進一步加強和提高;司法環(huán)境還有待于進一步改善。 筆者認為,所有的這些都不同程度折射出我國行政審判中的審判獨立問題。下文中,筆者將著重分析此問題,在分析之前,有必要對審判獨立的內(nèi)涵作簡要概述。因為只有當我們認識了某一事物之后,我們才能分析某一事物,了解某一事物的內(nèi)在價值。
二、審判獨立的內(nèi)涵
審判獨立一直是我國司法改革的一個前沿和難點問題,從字面上看,審判是指人民法院代表國家對當事人的糾紛進行認定、裁決的訴訟活動,獨立是指不受干涉、自由。顧名思義,審判獨立就是人民法院的訴訟活動不受干涉。《中華人民共和國憲法》第一百二十六條規(guī)定,人民法院依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán),不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。行政審判作為我國審判制度的組成部分,它同樣要求審判的獨立。《中華人民共和國行政訴訟法》第三條規(guī)定,人民法院依法對行政案件獨立行使審判權(quán),不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。這與我國的憲法精神是一致的,有利于我國行政審判工作的進行。
在學理上,審判獨立是指人民法院依照法律的規(guī)定獨立行使審判權(quán),不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉,在法院內(nèi)部,則實行民主集中制的原則。也就是我們通常所說的外部獨立與內(nèi)部獨立。針對目前我國學術(shù)界對外部獨立和內(nèi)部獨立的爭論, 筆者想要闡述的是:雖然我國沒有明確對法官獨立予以確認,但不可否認,法官獨立是法院獨立的基礎,法院的審判活動都是通過法官來完成的,沒有法官的參與就沒有法院的審判,如果法官在審判活動中受到干擾,審判活動就會無法進行,法院獨立行使審判權(quán)也就無法實現(xiàn)。因此,法院獨立與法官獨立是相互依存的,法院獨立是法官獨立的前提和基礎,而法官獨立則是法院獨立的最終表現(xiàn)。筆者這里說的審判獨立不是絕對的獨立,我們的審判權(quán)應該受監(jiān)督,因為絕對的權(quán)力必然導致絕對的腐敗。但是監(jiān)督的主體筆者認為不應該包括政黨、人大。
三、我國現(xiàn)行行政審判體制的現(xiàn)實困境
前文中已經(jīng)述及,我國實行行政訴訟制度的歷史還不長,行政審判的司法環(huán)境還不盡如人意,開展行政審判工作還存在較大的阻力,特別是在當前我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌和社會轉(zhuǎn)型的特定歷史時期,大量復雜的社會矛盾不斷出現(xiàn),行政行為侵害相對人利益的現(xiàn)象不可避免,但來自各方的干涉,特別是被告行政機關(guān)的非法干預還不同程度存在,地方保護主義、部門保護主義和妨害訴訟、藐視法庭、該立案不立案的現(xiàn)象在一些地方還有發(fā)生,這些都嚴重制約著行政審判的進行,妨礙著審判獨立的實現(xiàn)。概言之,我國行政審判獨立目前還有以下四大問題亟待解決。
1、行政審判權(quán)遭遇外部壓力——地方保護。法作為一種通過規(guī)定人們的權(quán)利、義務關(guān)系來調(diào)整人們行為或社會關(guān)系的社會規(guī)范,只有將抽象的行為模式轉(zhuǎn)化為人們現(xiàn)實的權(quán)利、義務關(guān)系,才能發(fā)揮其應有的功能。但在法的實施過程中可能有各種因素阻礙著法的功能的發(fā)揮,因而不能產(chǎn)生立法者希望通過進行法律規(guī)制所達到的結(jié)果。由于我國現(xiàn)有的政治體制、行政區(qū)劃所形成的司法屬地化和地方利益的存在,在中國現(xiàn)實地客觀地存在司法上的地方保護主義。 盡管我國行政訴訟法第十一條、第四十一條對人民法院的受案范圍、受案條件都有明確的規(guī)定,但法的制定與法的實現(xiàn)永遠是一對矛盾體。由于法院審理的行政案件涉及行政機關(guān)的切身利益,有的地方規(guī)定,受理行政案件要經(jīng)黨委、人大、政府批準,還有的地方甚至規(guī)定行政案件的受理要由政法委討論決定。 即使受理了,有些地方法院也怕得罪行政機關(guān)而不愿意審理行政訴訟案件,經(jīng)常向行政機關(guān)請示,無視審判的獨立性。有的地方,黨委、政府采取行政手段對法院受案范圍加以限制,再加上我國目前法院的行政化色彩,致使有的地方法院對該受理的案件不予受理。特別是當被告是縣級政府的時候,這種現(xiàn)象尤為嚴重。辦案法官普遍存在一定心理壓力,不敢大膽行使行政審判權(quán)。似乎是立法者也意識到了這一點,為了使法真正得到實現(xiàn),發(fā)揮法在社會生活中應有的作用。立法者在法的層面上力圖解決這一難題,根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第十四條以及最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國行政訴訟法》若干問題的解釋第八條第一項中規(guī)定,當被告為縣級以上人民政府,且基層人民法院不適宜審理時可以由中級人民法院作為一審法院來審理該案件。但殊不知,縱使由中級法院來審理該案件也無從打破地方保護干擾。地方保護已經(jīng)嚴重影響著行政審判的獨立行使,法院成為維護本級地方政府的有力武器。
2、行政審判權(quán)遭遇內(nèi)部壓力——法院行政化。早在17世紀洛克就提出了三權(quán)理論,到18世紀,法國啟蒙思想家孟德斯鳩總結(jié)前人思想和歷史經(jīng)驗的基礎上,提出了三權(quán)分立學說,其核心是立法權(quán)、行政權(quán)、司法權(quán)相互獨立、相互制衡,即為行政、司法、立法三大權(quán)力分屬三個地位相等的不同政府機構(gòu),由三者互相制衡。這已經(jīng)成為當前世界上資本主義民主國家廣泛采用的一種民主政治思想。審判權(quán)是一種司法權(quán),在我國卻沒有擺脫行政的籠罩。法院設置行政化、法院管理行政化。長期以來我國法院的管理模式采用行政管理模式,并套用相應的行政級別,按層分級管理。法官需要向庭長、院長匯報案件,案件處理結(jié)果最終也要通過庭長、院長的簽發(fā),如果庭長、院長對案件的處理結(jié)果有不同的觀點,有權(quán)不予簽發(fā)并可要求合議庭重新合議,在事實上出現(xiàn)了“一把手負責制”,這種行政管理模式嚴重妨礙著法官獨立行使審判權(quán)。特別是在行政審判中,法官的審判權(quán)本就遭遇行政機關(guān)的外部壓力,再加上內(nèi)部壓力,行政審判的難度可想而知。
3、行政審判權(quán)遭遇自身壓力——法院地方化。行政審判是指人民法院依照法定程序?qū)彶樾姓黧w的行政行為的合法性,并判斷相對人的主張是否妥當,以作出裁判的一種活動。 《中華人民共和國行政訴訟法》第五十條的規(guī)定:“法院審理行政案件,不適用調(diào)解,”適用調(diào)解的僅僅是行政賠償案件。但在行政審判實踐中,調(diào)解卻是一種常用的審判方式,法官們也積極采用協(xié)調(diào)方式動員當事人撤訴或者違法調(diào)解,偏袒行政機關(guān),這種與法律背道而馳的做法實在是一種“難言之隱”。 根據(jù)《人民法院組織法》的規(guī)定,地方法院院長的任免由地方黨委提名,提交同級人大舉手表決,副院長以下的法官,由同級人大常委會任免。這種任免方式無疑弱化了法官對國家的整體認同感,認為自己只是地方的法官而非國家的法官,最終導致法官效忠于地方。與此同時,由于各級人民法院的各項經(jīng)費保障受制于各級政府,如法院工作人員的工資、法院的辦公經(jīng)費等等,均要列入地方各級人民政府的預、決算,統(tǒng)一由各級政府調(diào)配使用。各級法院的人事勞動權(quán)也掌握在各級人民政府的手中,一個法院如要想加強隊伍建設,需錄用相關(guān)工作人員,沒有編制顯然是不行的,而各級政府的編委按照相關(guān)規(guī)定不給法院編制,法院顯然不能違規(guī)錄用相關(guān)工作人員。正是由于行政審判一方當事人地位的特殊性,對法官們的干擾很大,使得法官們倍感壓力,因為法官們也是普通的人,同樣也會有物質(zhì)生活方面的需求,同樣需要養(yǎng)家糊口。所有的這些因素讓法官們“后退無路”,卻又不得不“迎難而上”,這就很難保證法官們不會為了平衡方方面面的關(guān)系而犧牲法律賦予的獨立審判權(quán)。失去了獨立的審判權(quán),司法的公正性就失去了保障,而公正是司法的生命。亞里士多德認為:“公正的基準是某種利益配置;公正的基本公式是成比例平等。公平和平等在一定范圍內(nèi)含義是相同的! 失去了公正的司法又怎能使人信服?人民群眾就會認為這樣的審判實際是“官官相護”,愚弄百姓,就會對行政訴訟失去信心,行政審判工作的發(fā)展就會裹足不前,行政法治的建設就會舉步維艱。
4、行政審判遭遇立法瓶頸!吨腥A人民共和國行政訴訟法》第三條規(guī)定,人民法院依法對行政案件獨立行使審判權(quán),不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。盡管我國《憲法》也對審判獨立作了明確的規(guī)定,但都很粗礦,在排除干涉的主體上都有缺漏,沒有政黨、沒有國家權(quán)力機關(guān),這就為政黨和國家權(quán)力機關(guān)干預司法留下了法律上的漏洞,特別是在行政審判中,這種干擾性就更強了。在地方各級人大代表中,行政官員所占比例通常都在60%以上,這種身份結(jié)構(gòu),在一定程度上使人民行使權(quán)力的機構(gòu)蛻變成貫徹行政意圖的機構(gòu)。行政審判體制要求法院的審判活動接受人大的監(jiān)督,當政府及其行政長官想對行政審判權(quán)進行干預時,也可以通過人大監(jiān)督權(quán)的行使,將行政干預隱藏于人大監(jiān)督之中,給行政干預行政審判活動披上合法的外衣。另外,行政審判實踐中,時常有地方行政長官借地方黨委對行政審判活動實施領(lǐng)導之名,行干預行政審判之實。
《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第四款規(guī)定:“在行政處罰顯失公正的情況下,法院可以判決變更!边@顯然不利于公民的訴權(quán)保護。換個角度就是說,法律認可行政機關(guān)可以違法,可以“適度”侵犯公民的權(quán)利,但審判實踐中,顯然這個“適度”囊括了很多復雜多樣的可變更行為。法是國家意志的體現(xiàn),而國家又是階級的產(chǎn)物,在我國,人民群眾是國家的主人,法應該體現(xiàn)廣大人民群眾的根本利益,但似乎我國的行政立法不能做到這一點,不知為何原因?
雖然行政審判對保障依法行政和維護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益起著非常重大、不可替代的作用,而且在民主法治建設的今天日益彰顯。但2006年10月31日第十屆全國人大常務委員會第二十四次會議修正后的《人民法院組織法》通篇未提行政案件、行政審判庭。《人民法院組織法》第三條規(guī)定:“人民法院的任務是審判刑事案件和民事案件,并且通過審判活動,懲辦一切犯罪分子,解決民事糾紛,以保衛(wèi)無產(chǎn)階級專政制度,維護社會主義法制和社會秩序,保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保障國家的社會主義革命和社會主義建設事業(yè)的順利進行!薄度嗣穹ㄔ航M織法》第十八條規(guī)定:“基層人民法院可以設刑事審判庭、民事審判庭和經(jīng)濟審判庭,庭設庭長、副庭長!薄度嗣穹ㄔ航M織法》第二十條規(guī)定:“基層人民法院審判刑事和民事的第一審案件,但是法律、法令另有規(guī)定的案件除外!辈恢朗橇⒎ㄕ叩挠幸鉃橹是立法者的忽視,不得不讓人產(chǎn)生各種聯(lián)想,行政審判似乎是名不正言不順。
四、保障行政審判獨立的對策
在新的歷史時期,新的發(fā)展歷程中,要進一步明確行政審判的發(fā)展方向,就必須采取強有力的措施,從以下幾個方面下大工夫:
1、加強行政審判隊伍建設。法的實施離不開人的作用,作為審判權(quán)之一的行政審判權(quán),它的發(fā)展同樣離不開每個法官個人的作用。要改善我國的行政審判工作,就必須首先提高我國行政審判隊伍的素質(zhì)。要以科學發(fā)展觀重要思想為指導,以“三個至上”為工作原則,加強法官的思想政治工作,樹立人民法官為人民的根本思想,開展職業(yè)道德和紀律作風教育,加強對法官道德素質(zhì)的培養(yǎng),加強法官的教育培訓工作,做到能者上,庸者下。使行政審判干部達到政治堅定、公正廉潔、紀律嚴明、業(yè)務精通、作風優(yōu)良、道德高尚。
2、加強對妨礙行政審判行為的處罰!吨腥A人民共和國行政訴訟法》第四十九條規(guī)定,“訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重,予以訓誡、責令具結(jié)悔過或者處一千元以下的罰款、十五日以下的拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任……”鑒于行政審判的特殊性,對非法干涉行政審判的,筆者認為應該增加一項,對行政機關(guān)干擾人民法院審判的,人民法院可以對有關(guān)單位和工作人員做出處罰。從法的層面上制止行政審判中的不當干涉,給行政審判的獨立提供更有力的法律保障。
3、改革人民法院的管理體制。改革人民法院現(xiàn)行管理體制的原則就是實行司法獨立,要真正實行司法獨立就必須建立法院獨立和法官獨立的保障救濟機制。首先,人民法院在機構(gòu)設置上必須與行政機關(guān)保持獨立,同時在處理行政事務方面也應保持自己的獨立自主性;其次,應該借鑒外國比較成功的經(jīng)驗,實行法官任用制、終身制、高薪制、懲戒制。針對我國行政審判中的各種困擾,有學者認為我國應該設置行政法院。如前所述,行政審判在我國的干擾性很大,筆者認為,要實現(xiàn)行政審判中的審判獨立,我們可以借鑒德國經(jīng)驗,建立隸屬于司法系統(tǒng)的專門行政法院,我國海事法院、鐵路運輸法院等專門人民法院的成功運行都給我國設置專門的行政法院提供了寶貴經(jīng)驗。在組織系統(tǒng),可以設置為最高行政法院、高級行政法院、中級行政法院,這里不設置基層行政法院,主要是為了盡量減少行政審判的干擾性,保證行政審判的公正性和獨立性;在組織權(quán)限上,行政法院的法官在行使審判權(quán)的時候不受行政機關(guān)意志左右,只服從于法律。只有這樣才能進一步保證行政審判獨立,實現(xiàn)行政法治。
4、改革人民法院的經(jīng)費保障體制!度嗣穹ㄔ旱谌齻五年改革綱要(2009-2013)》(以下簡稱三五改革綱要)明確提出,改革政法經(jīng)費保障體制,建立分類保障政策和公用費用正常增長機制,制定完善各類業(yè)務裝備配備標準,規(guī)范基礎設施建設的經(jīng)費保障,加強人民法院信息化建設。這些改革措施,必然建立新的司法經(jīng)費保障體制,促使人民法院工作快速發(fā)展、促進司法公正的實現(xiàn)。三五改革綱要只是籠統(tǒng)的談了改革方案,筆者認為,我國的人民法院經(jīng)費應該由中央財政統(tǒng)一保障,由中央財政統(tǒng)一撥付。但這種經(jīng)費不是全部由中央財政支出,因為要中央財政承擔全國各級法院的經(jīng)費,無疑會增加中央財政的緊張,不利于經(jīng)濟、社會的發(fā)展和穩(wěn)定。筆者認為,可以由中央財政負擔30%,地方財政負擔70%,但地方負擔的費用必須統(tǒng)一交付中央財政,再由中央財政統(tǒng)一撥付各級人民法院。這樣一來就解開了人民法院的經(jīng)濟枷鎖,讓人民法官無后顧之憂,可以“放心大膽”地辦案子了。
參考文獻:
1.陸文前:《清末司法改革與中國法律近代化》,載《江漢論壇》2003第8期。
2.姜明安,《行政法與行政訴訟法》,北京大學出版社、高等教育出版社2003年版。
3.王勝俊,在十一屆人大三次會上作的《最高人民法院工作報告》。
4.王勝俊,《為大局服務,為人民司法,開創(chuàng)行政審判工作新局面》,載《人民司法》2009年第9期。
5.劉作翔:《中國司法地方保護主義之批判——兼論司法權(quán)國家化的司法改革之路》,載《法學研究》,2003年第1期。
6.姜明安:《中國行政法治發(fā)展進程報告》,法律出版社1998年版。
7.苗力田譯:《亞里士多德全集》第8卷,中國人民大學出版社1992年9月第1版,第99-100頁。
8.張衛(wèi)平,《論我國法院體制的非行政化》,載《法商研究》2000年第3期
江西省奉新縣人民法院 黃衛(wèi)