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  • 博客著作權(quán)糾紛之合理使用

    [ 許登甲 ]——(2010-8-18) / 已閱6725次

    博客著作權(quán)糾紛之合理使用

    許登甲


      著名跳水教練于芬博文剽竊了自己的文章內(nèi)容,來自內(nèi)蒙古烏蘭察布市的出租車司機(jī)李強(qiáng)將于芬告上了法庭,要求停止侵權(quán)、賠禮道歉并賠償經(jīng)濟(jì)損失。近日北京市海淀區(qū)人民法院審結(jié)了這起著作權(quán)糾紛案。法院判決被告于芬停止在名為《如何突破難度與穩(wěn)定的瓶頸,繼續(xù)領(lǐng)跑世界跳壇》(以下簡(jiǎn)《如》)的博文中繼續(xù)使用《西方理念是科學(xué),東方思想是宗教》(以下簡(jiǎn)稱《西》)文章內(nèi)容,在于芬的博客以及相關(guān)的搜狐圈子上刊登致歉聲明,并賠償原告李強(qiáng)經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)費(fèi)用1800元。
      此案一出,便引起了廣泛關(guān)注,并被稱為國(guó)內(nèi)首起形成判例的博客文章著作權(quán)糾紛案。在信息網(wǎng)絡(luò)高度發(fā)展的情況下,有關(guān)博客著作權(quán)侵權(quán)等相關(guān)問題接踵而至,影響著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的正常運(yùn)行。 國(guó)務(wù)院2006年5月10日公布的《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》明確規(guī)定了對(duì)諸如博客等網(wǎng)絡(luò)傳播作品給于法律保護(hù)。
    在本案中,被告辯稱《如》文引用《西》文的字?jǐn)?shù)很少,只占《如》文全文字?jǐn)?shù)的10%,且該文只是發(fā)表在博客上,對(duì)《西》文內(nèi)容的使用屬于合理使用,不構(gòu)成侵權(quán)。
      但法院認(rèn)為,原告李強(qiáng)和被告于芬因在各自的博客上發(fā)表了博文,均受《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》的保護(hù)和規(guī)制。依照我國(guó)著作權(quán)法規(guī)定,使用他人作品的,應(yīng)當(dāng)取得著作權(quán)人的許可,向其支付報(bào)酬,并指明作者姓名、作品名稱,而不論系在紙質(zhì)出版物抑或網(wǎng)絡(luò)博客上進(jìn)行使用。被告于芬未經(jīng)原告李強(qiáng)許可,亦未向其支付報(bào)酬,且未指明所引用部分的作者姓名和作品名稱,即在其互聯(lián)網(wǎng)博客空間上發(fā)表了《如》文,被告于芬侵犯了原告李強(qiáng)對(duì)《西》文享有的署名權(quán)和信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。
      合理使用是指作者或者其他著作權(quán)人以外的人,為法定的目的或者需要,采取合理方式,依法使用有著作權(quán)的作品而不須經(jīng)作者或者其他著作權(quán)人的同意,且不支付報(bào)酬的一種合法行為。
      我國(guó)著作權(quán)法對(duì)合理使用作了12條具體規(guī)定,歸納起來有以下幾種情況:①使用目的必須具備合理性,并且不能以營(yíng)利為目的,如為了教學(xué)、科研、個(gè)人學(xué)習(xí)、社會(huì)公共利益、慈善事業(yè)等。②使用的作品應(yīng)為已出版發(fā)表的作品,不能是未發(fā)表的作品。③使用他人作品不能使作者權(quán)利受到損害,必須注明所使用作品名稱、來源及作者姓名。
      顯然法院是依據(jù)著作權(quán)法第二十二條第一項(xiàng)“為個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或者欣賞,使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品”及第二項(xiàng)“為介紹、評(píng)論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當(dāng)引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品”來判定本案被告辯稱其引用屬于合理使用的不合法性。
      為個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品,可以不經(jīng)著作權(quán)人同意,不向其支付報(bào)酬。符合這項(xiàng)規(guī)定須具備兩個(gè)條件:第一,使用作品的目的,是為了個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或者欣賞,不能用于出版、營(yíng)業(yè)性表演,制作發(fā)行錄音錄像帶,在電臺(tái)、電視臺(tái)播放,展覽、攝制電影、電視等。第二,使用的作品是著作權(quán)人已經(jīng)發(fā)表的,如果作品尚未公之于眾,在未經(jīng)著作權(quán)人同意的情況下,即使是為了個(gè)人學(xué)習(xí)研究或欣賞的目的而使用作品,也不能認(rèn)為是合理使用。
      為介紹、評(píng)論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當(dāng)引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品,符合這項(xiàng)規(guī)定須具備四個(gè)條件:第一,引用的目的是為了介紹、評(píng)論某一作品或者說明某一問題。第二,引用的比例必須適當(dāng)。一般說來,引用不應(yīng)當(dāng)比評(píng)論、介紹或者說明還長(zhǎng)。第三,引用的作品必須是已經(jīng)發(fā)表的。第四,引用他人的作品,應(yīng)當(dāng)指明作者的姓名,作品的名稱,并且不得侵犯著作權(quán)人依照著作權(quán)法享有的其他權(quán)利。
      因此,在本案中被告在引用原告《西》時(shí),未指明原告作者的姓名及作品的名稱,不屬于著作權(quán)中的合理使用,侵犯了原告的著作權(quán)。法院的判決是有法可依的。但是合理使用范圍的第一項(xiàng)和第二項(xiàng)卻未明確指出個(gè)人復(fù)制的數(shù)量和適當(dāng)及引用的數(shù)量質(zhì)量的規(guī)定。此為列舉式立法的缺點(diǎn),不能涵蓋法律中所有情況,不利于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的發(fā)展。所以,本人建議合理使用的范圍應(yīng)采用概括和列舉的方式來界定。


    本人作者:許登甲 北京高文律師事務(wù)所
    EMail:xudengjia@globe-law.com

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