[ 王超 ]——(2002-8-10) / 已閱24879次
[9] 根據(jù)美國學(xué)者馬修的尊嚴(yán)價值理論,正當(dāng)性法律程序的設(shè)計和運作應(yīng)從不同的角度維護(hù)當(dāng)事人作為人的尊嚴(yán),使他們真正成為積極參與裁決制作過程,主動影響裁決結(jié)果的程序主體,而不是消極等待官方處理、被動承受追究的程序客體,從而具有自主地決定個人命運的選擇機會。否則,就是對他們的尊嚴(yán)的貶損,使他們受到不公正的對待。參閱陳瑞華:《程序正義的理論基礎(chǔ)——評馬修的“尊嚴(yán)價值理論”》,載《中國法學(xué)》2000年第3期,第144-152頁。
[10] 三長即公安局長、檢察長、法院院長。
[11] 實踐中,偵查人員根據(jù)一些線索,往往對于涉嫌犯罪的有關(guān)人員掌握一定的證據(jù),但又不符合立案標(biāo)準(zhǔn),因此,在這種情況下,偵查人員顯然不能對其采取強制措施和進(jìn)行訊問。于是,偵查人員聯(lián)合行政監(jiān)察機關(guān)或者紀(jì)檢部門,并以后者名義開始進(jìn)行“變相”偵查,因為后者對涉嫌人員實施“兩規(guī)”往往是不需要理由的。
[12] 說其“地下”是因為在實施“兩規(guī)”期間,偵查人員由于缺乏立案依據(jù),不能暴露自己的真實身份,只能以檢察部門或紀(jì)檢部門的名義進(jìn)行“調(diào)查取證”,而立案之后,偵查人員卻能名正言順地展開偵查活動。
[13] 如我國《刑事訴訟法》第187條的規(guī)定:“第二審人民法院對上訴案件,應(yīng)當(dāng)組成合議庭,開庭審理,合議庭經(jīng)過閱卷,訊問被告人,聽取其他當(dāng)事人、辯護(hù)人訴訟代理人的意見,對事實清楚的可以不開庭審理。對人民檢察院移送審查起訴的案件,第二審人民法院應(yīng)當(dāng)開庭審理。……”民事訴訟法、行政訴訟法也有類似規(guī)定。
[14] 陳瑞華:《看得見的正義》,中國法制出版社2000年版,第84頁。
[15] 司法共同體是指司法過程中的對話共同體,就是論爭雙方與裁判者將所有事實問題均轉(zhuǎn)化為可供對話的法律問題,在法律對話中界定爭點,尋求共識,達(dá)到解決糾紛與沖突之目的。參見史蒂文•丁•伯頓:《法律推理導(dǎo)論》,中國政法大學(xué)出版社1997年版,第155頁以下。
[16] 程序自治是指裁判結(jié)果必須從程序特別是審判程序過程中形成和產(chǎn)生。
[17] [美]波斯納:《法理學(xué)問題》,蘇力譯,中國政法大學(xué)出版社1994年版,第159頁。
[18] 參見張晉藩:《中國法律的傳統(tǒng)與近代轉(zhuǎn)型》,法律出版社1997年版,第41-42頁。
[19] 季衛(wèi)東:《法治秩序的建構(gòu)》,中國政法大學(xué)出版社1999年版,第65頁。
[20] 參見李浩:《法官素質(zhì)與民事訴訟模式的選擇》,載《法學(xué)研究》1998年第3期。轉(zhuǎn)引自王利明:《司法改革研究》,法律出版社2001年版,第445頁。
[21] 季衛(wèi)東:《法治秩序的建構(gòu)》,中國政法大學(xué)出版社1999年版,第16頁。
[22] 如陳瑞華曾主張在訴訟過程中的爭端應(yīng)按訴訟的模式加以解決,即按第四種司法裁判形態(tài)來解決。參見陳瑞華:《看得見的正義》,中國法制出版社2000年版,第216-229頁。
說明:本文發(fā)表于《中國刑事法雜志》2002年第1期,并被人大復(fù)印資料2002年第7期全文轉(zhuǎn)載
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