[ 龍城飛將 ]——(2010-1-4) / 已閱7992次
法理不能代替法律—關(guān)于法官守法、釋法、理解法再答法盲人
龍城飛將
近日,我與法盲人展開了關(guān)于法官在訴訟活動中如何解釋法律、遵守法律的討論,討論是由炒冷飯,即對許霆案件的討論引發(fā)的 。我的主要觀點(diǎn)是:一、法律并不必然被解釋,法律被解釋實(shí)屬無奈之舉。二、刑事司法活動中一定要嚴(yán)格地執(zhí)行法律的規(guī)定,法官不能自己創(chuàng)造刑事法律,他只能遵從法律。三、出現(xiàn)法無明文規(guī)定的犯罪時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律的規(guī)定進(jìn)行處理,不能脫離法律的規(guī)定進(jìn)行判決。四、我國刑事法律的立法權(quán)與解釋權(quán)屬于全國人大和全國人大常委會。五、在中國法官沒有解釋法律的權(quán)力。六、法治不能淪落為口治,法官和學(xué)者不能任意解釋刑事法律。七、法律的原則大于規(guī)范,具體的規(guī)范應(yīng)當(dāng)服從原則。
關(guān)于我提出的“大陸法系的法官不能解釋法律,只能服從法律”這一論點(diǎn)法盲人有自己看法。同時(shí),他又將“法官解釋”這個(gè)詞換成“理解”一詞。也就是,將“法官解釋法律”改為“法官理解法律”。接下來,他就我的觀點(diǎn)提出一引動看法,現(xiàn)在我逐項(xiàng)討論法盲人的觀點(diǎn)。簡言之,我的核心觀點(diǎn)是,法理不能代替法律,哲學(xué)不能代替現(xiàn)實(shí)。
一、法律不必然被解釋
法盲人提出,“法律不必然被解釋,則法律無法施行”,并提出其相應(yīng)的理由。
現(xiàn)在,筆者對這個(gè)觀點(diǎn)進(jìn)行分析:
首先,“世界上沒有任何一個(gè)事實(shí)是與法律完全吻合的”,是一個(gè)不能命題。從總體上來說,法律不是針對某一個(gè)具體事實(shí)的,而是針對一類現(xiàn)象。一般情況下,一個(gè)法律規(guī)則的產(chǎn)生總是經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié):出現(xiàn)新情況——出現(xiàn)立法動議——立法機(jī)關(guān)通過。某種規(guī)則一旦通過立法程序上升為法律規(guī)則,就會涵蓋它所指向的一類現(xiàn)象。對溺水的兒子不予施救是否為殺人,是一個(gè)具體的案例。表面上相似的案例可能會有不同的定性。若懷疑父親是借溺水殺害自己的兒子,那要由公安機(jī)關(guān)對此事從動機(jī)到行為進(jìn)行偵查,比如是不是父子因?yàn)槟撤N原因結(jié)了仇,是不是父親懷疑兒子不是自己親生等。若是父親自己不會水,喊人前來求助時(shí)間不夠使得溺水的兒子離世,他連悲痛還來不及,你還要懷疑他借機(jī)殺自己的孩子?況且,這種案例也不是法官釋法或理解法的問題,而是法官需要查明的事實(shí)。
其次,關(guān)于“法官在審判過程中不是嚴(yán)格的自由心證和自由裁量分開過程,而是結(jié)合著進(jìn)行的”。這是混淆了兩個(gè)不同的概念。法官的自由心證是指法官經(jīng)過對控辯雙方的主張與所提供的證據(jù)進(jìn)行印證,內(nèi)心確信案件的真實(shí)事實(shí)是怎樣的。而自由裁量則是在案件的事實(shí)確定,找到合適的法律規(guī)定,對犯罪嫌疑人定罪之后決定刑罰的輕重時(shí)根據(jù)罪犯應(yīng)從輕或從重的情節(jié)在法定的量刑幅度范圍內(nèi)決定其刑罰的輕重?梢哉f這是法官從事訴訟活動兩個(gè)不同的階段,自由心證在先,自由裁量在后,不可混淆,亦沒有可能結(jié)合著進(jìn)行。
再次,關(guān)于“法官的目光應(yīng)該是往來于事實(shí)與法律之間。法官不能按照先查明了事實(shí),然后來套用適用哪條的簡單程式處理案件”。法盲人認(rèn)為,“法官是在頭腦中形成一種事實(shí)與法律交替的現(xiàn)象。法官要通過法律來剝離那些不重要的事實(shí),那些不為法律規(guī)制的事實(shí)。因此,他就必須在案件開始時(shí)就有法律的映像,然后在判決作出時(shí),事實(shí)也被剝離得與法律相符狀態(tài)”。這又是混淆了法官所進(jìn)行的刑事訴訟過程。法官首要做的事應(yīng)當(dāng)是查明事實(shí)真相,在查證過程中不可能一會證據(jù)、一會嫌疑人可能涉及到的法律這樣來回游離,那是公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)做的事。無論法官有多么高深的理論知識,多么豐富的審判經(jīng)驗(yàn),他也必須從最簡單的事情做起:查明事實(shí)真相。
最后,關(guān)于“法律不必然被解釋,則法律無法施行”。這個(gè)命題成立的前提是法律必然是混沌不清的,正因?yàn)槿绱,法律才必然被解釋。但?shí)際上,法律從其本意來說,必然應(yīng)當(dāng)是清晰的,可執(zhí)行的。對這樣的法律,不存在被解釋的問題。不清晰,不可操作的不是法律,只能是一種粗略的原則。比如《刑法》第232條“故意殺人的,處……”,233條“過失致人死亡的,處……”的規(guī)定都是十分清晰的,往往人們不清楚的只是對犯罪嫌疑人是故意還是過失難以區(qū)分,但這是對事實(shí)的認(rèn)定問題,不是對法律的解釋問題。比如鄧玉嬌被認(rèn)定為犯故意傷害罪,這不是法官在解釋法律,也不是法官在理解法律,而是法官在認(rèn)定一個(gè)事實(shí)。但遺憾的是,他們認(rèn)定的這個(gè)事實(shí)上錯(cuò)誤的,鄧玉嬌的刑事判決書漏洞百出,不能自圓其說。
當(dāng)然,并不排斥有些法律由于在立法過程中有太多的利益集團(tuán)的影響而只提出一些原則性框架。但在刑事司法實(shí)踐中,對規(guī)定不清楚的地方,仍然依據(jù)法律更高的規(guī)定,即疑時(shí)有利于被告。人命關(guān)天,不能任意解釋,不能任意理解,法律的文字規(guī)定已經(jīng)十分清楚;不能為了給一個(gè)人定罪而任意地歪曲事實(shí)。
實(shí)際上,法盲人自己提出的理由并沒有從邏輯上支持他的觀點(diǎn)。
二、中國法官不能造法,不能解釋法律
法盲人指出,“中國法官不能造法并不代表法官不能理解法律”。我同意他的這個(gè)觀點(diǎn),而且,我還要加強(qiáng)他的這個(gè)觀點(diǎn)?梢赃@樣表述:在刑事訴訟活動中,中國的法官不能造法,但他必須理解法。他理解法一定要按照法的本意去理解,不能在法無明文規(guī)定時(shí)作出一種判決而詭稱自己是在進(jìn)行法律的解釋。當(dāng)我們否認(rèn)了他有解釋法律的權(quán)力時(shí)他又辯稱自己在理解法。實(shí)際上,刑事法律的規(guī)定一定是非常明確的,對規(guī)定不明確的條文,有一個(gè)更多的原則在總則部分管控著它們。這就是,法無明文規(guī)定不為罪,當(dāng)事實(shí)不清或法律適用不明時(shí)應(yīng)當(dāng)有利于被告。
不但如此,在刑事訴訟階段,檢察官、被告都是在理解法、都必須執(zhí)行法。若法無明文規(guī)定而強(qiáng)行判決有罪,實(shí)際上此時(shí)的法官就不是在理解法,而是在違背法律的規(guī)定。
法盲人指出,“法官解釋法律沒有普遍的約束力……法官解釋法律的強(qiáng)制執(zhí)行力體現(xiàn)在了法律判決中。判決不是法律,在于它沒有普遍的約束力,它只有個(gè)別的約束力”。
看來,法盲人在內(nèi)心里還是沒有把“法官釋法”與“法官理解法”區(qū)分開來,現(xiàn)在在他的筆下這兩者又成了同義語。我們接著來分析。
如果從程序的角度看,這樣的觀點(diǎn)是對的。我們的刑事訴訟法規(guī)定了兩審終審制,即使法官判決是錯(cuò)誤的,若經(jīng)過兩審也是發(fā)生了法律效力的判決,此時(shí)必須執(zhí)行。若有冤屈,只有啟動再審程序。但對被告人來這是非常漫長的道路,對多數(shù)被告來說幾乎是不可能的。
但是從實(shí)質(zhì)正義的角度來說,法官的判決若不是依據(jù)法律的規(guī)定,而是依據(jù)自己的理解或者自己的解釋,就是錯(cuò)誤的。法官進(jìn)行了這樣的司法活動就是違法的。
法盲人還指出,“法官有審判權(quán),他就必然有理解法律的權(quán)力”。剛才我已經(jīng)指出,法盲人的“法官理解法律”就是“法官解釋法律”,或者可以說“法官是在個(gè)案中解釋法律”。換句話說,就是“法官認(rèn)為在這樣案例中法律是什么樣的”。這樣,問題就來了,如果同樣的案例,換一個(gè)法官,他作出了另外的理解,豈不是同一個(gè)法律被法官“理解”或“解釋”得亂七八糟? 如果另外的法官參考了這個(gè)法官的判決,豈不是這個(gè)法官的判決有了普遍的約束力,成了一個(gè)非正式的立法?在深圳曾有這樣的事,同樣是停在車場的汽車被盜,有的案例中法官判決停車場負(fù)有賠償責(zé)任,理由是保管;有的卻判決不負(fù)賠償責(zé)任,理由是出租車位,沒有保管責(zé)任,停車場的告示上早已寫清楚了。
我認(rèn)為,理解法律,是法官、檢察官、被告等訴訟參與人的義務(wù),不是權(quán)力。無論是誰都必須執(zhí)行法律。而且,執(zhí)行法律不能偏離法律,不能脫離法律的規(guī)定自行一套,名之曰“理解”或“解釋”法律,實(shí)則是違背法律。
三、在刑事訴訟中法官必須嚴(yán)格執(zhí)行法律
法盲人認(rèn)為,“嚴(yán)格限制法官理解法律的權(quán)力,也是不恰當(dāng)?shù)。法官的解釋不是都為任意的解釋。法官?yīng)該依據(jù)公意或是說立法的精神來理解法律”。
問題是,如第二節(jié)所言,在具體案例中,法官的判決一旦生效,就產(chǎn)生約束力,誰能保證法官所解釋的法律就是遵從了公意。經(jīng)過立法機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的法律還經(jīng)常為利益集團(tuán)左右而侵犯到廣大人民的利益,誰能保證法官個(gè)人所解釋的法律不代表了某個(gè)利益集團(tuán)甚至他本人的利益在其中呢?
以許霆案件為例,法官判決書的觀點(diǎn)是許霆犯了盜竊罪。但是,法官的這個(gè)判決至少存在這樣的問題:一、邏輯問題:若判決許霆盜竊罪成立,盜竊金融機(jī)構(gòu)罪就應(yīng)當(dāng)成立,原一審判決就是正確的。但判決盜竊罪成立又抽象掉盜竊金融機(jī)構(gòu)罪的內(nèi)容,是給法官出主意的法學(xué)家們自相矛盾。二、違反了公意。關(guān)于許霆的行為是否盜竊,網(wǎng)上曾做過調(diào)查,大多數(shù)人的意見認(rèn)為不是盜竊,應(yīng)當(dāng)是不當(dāng)?shù)美拿袷滦袨。若?jīng)催收仍不還款才能認(rèn)為定侵占罪,但實(shí)際的情況是法官根本沒有顧及公意。所以曾有人說許霆案件和梁麗案件是司法被強(qiáng)奸,但我覺得實(shí)際上卻是個(gè)別人持有的司法強(qiáng)奸了公意。它的論點(diǎn)經(jīng)過論證,恰好是不被最大多數(shù)的中國人所接受。所以我一再說,這是口治代替了法治。
法盲人指出,“嚴(yán)格依據(jù)法律規(guī)定……許多案件都不能作出判決了或是不能得出有罪的結(jié)論……某些案件從法律字面上看不構(gòu)成犯罪,但是實(shí)質(zhì)上嚴(yán)重侵犯了法益(我國稱具有嚴(yán)重的社會危害性)”。這樣的觀點(diǎn)存在極大的危害性。首先是若法無明文規(guī)定而定罪,是定罪的人違反了法律。其次是有的案例會違反民意,比如許霆和梁麗案件。我一再指出,若這種行為確實(shí)具有社會危害性,應(yīng)當(dāng)啟動立法程序,新的立法有了相應(yīng)的規(guī)定后,再發(fā)生完全相同的案件才有定罪的法律依據(jù)。否則就是我一再指出的不據(jù)法司法。不能因?yàn)槟撤N行為有社會危害性但法無明文規(guī)定就由法官直接根據(jù)自己的理解或解釋定罪。
四、嚴(yán)格依照法律判決利大于弊
法盲人指出,如果依據(jù)字面法律判決無罪,人民認(rèn)識到司法不公,法律權(quán)威蕩然無存。這種擔(dān)心是沒有道理的。第一,對許霆案進(jìn)行有罪判決,對梁麗企圖以有罪起訴為什么引起公憤,就是由于人民對于這種違法的司法行為不滿,認(rèn)為公法不公。司法的權(quán)威來源于執(zhí)行法律,而不是任意解釋法律,不是來源于不據(jù)法司法。
法盲人的觀點(diǎn)是,人民意識到當(dāng)初自己制定的法律不夠詳盡,因而多次修改法律,盡量將法律規(guī)定越詳細(xì)越好。而這又產(chǎn)生兩個(gè)后果:一是,侵害了法律的確定性,使法律朝令夕改,嚴(yán)重?fù)p害人民自己的利益,無法預(yù)測法律之意。二是,法律再詳盡,但是也趕不上社會發(fā)展的步驟。
法盲人顯然是把法哲學(xué)的語言抄到了刑法學(xué)中。當(dāng)發(fā)現(xiàn)新犯罪類型,把它寫入刑法,不是朝令夕改,是完善法律。這種工作是任何社會的刑法都必須做的。比較一下我國79刑法和97刑法,就會發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)許多新的罪名,就是由于形勢變化了,出現(xiàn)一些新的危害社會的行為,立法機(jī)關(guān)把它們定義為犯罪。這樣的做法,顯然不是人民無法預(yù)測法律。換句話說,法律沒有規(guī)定而要強(qiáng)行定罪,就是蔣介石的“寧可錯(cuò)殺三千,不可放過一個(gè)”的政策,而法無明文規(guī)定不為罪則是無罪推定,嚴(yán)格執(zhí)行法律的表現(xiàn)。
2009-12-29凌晨
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