[ 龍城飛將 ]——(2009-11-4) / 已閱18785次
許霆案件的法理與法律問題——與著名刑法學(xué)家趙秉志教授商榷
龍城飛將
題記:
現(xiàn)代社會(huì)信息發(fā)達(dá),熱點(diǎn)經(jīng)常轉(zhuǎn)移,加上去年我國遭遇雪災(zāi)、地震等多重災(zāi)害,許霆案件漸漸地被人們忘記了。今天無意間上了原許霆一審的辯護(hù)律師吳義春先生的博客,發(fā)現(xiàn)他轉(zhuǎn)載了趙秉志教授 的文章:《許霆案塵埃落定后的法理思考》 ,“以便用作漸忘的爭(zhēng)鳴”。雖然時(shí)隔十個(gè)月,但看到轉(zhuǎn)載這篇文章,激起我炒冷飯的欲望,于是就教授的思考時(shí)行一番思考。
我對(duì)國內(nèi)有影響力的專家學(xué)者們是十分景仰的,因?yàn)樗麄儗W(xué)識(shí)高,人品正,是我們普通大眾學(xué)習(xí)的榜樣。在刑法方面,我尤其是外行,因?yàn)槲也皇切谭▽W(xué)博士,也沒有師從刑法學(xué)名師,所以在網(wǎng)上論壇時(shí)曾有人不是反對(duì)我的觀點(diǎn),而是反對(duì)我發(fā)表意見,企圖堵住我的言路:“你不懂法!”我十分小心謹(jǐn)慎,希望說我不懂法的人能夠給我指點(diǎn)迷津。得到的答復(fù)又是,給你們不懂法的人講,一時(shí)半會(huì)也說不清楚,法學(xué)是一個(gè)專業(yè),“需要學(xué)習(xí)十年!”還有人拿庫克法官不讓國王審案的故事來說明我們是多么地不懂法。但這一切不能阻止我們對(duì)許霆案件的關(guān)注與思考 。
對(duì)許霆案件的思考:N種觀點(diǎn),多少個(gè)是正確的?
許霆被宣判前后很短時(shí)間內(nèi),國內(nèi)幾位刑法學(xué)大師陸續(xù)在《人民法院報(bào)》和其它媒體上發(fā)表文章,闡明自己的觀點(diǎn)。由于我一直關(guān)注許霆案件,所以抱著十分認(rèn)真的態(tài)度學(xué)習(xí)了名家們的文章。但學(xué)習(xí)之后越覺得迷惑了。
大師們盡管都認(rèn)為許霆有罪,但在論述的時(shí)候總有不同的地方,不然大師們就不會(huì)同時(shí)寫出觀點(diǎn)不同的文章了。
這就出現(xiàn)一個(gè)問題:真理只有一個(gè),N多個(gè)專家學(xué)者發(fā)表意見,至少有(N-1)個(gè)觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的,至多有1個(gè)是正確的。必然的結(jié)論就是,至少有N-1位專家們認(rèn)為別人是錯(cuò)誤的,N位專家認(rèn)為只有自己是唯一正確的!這樣一來,就把沒有學(xué)過十年以上法律,不懂法律的我們弄糊涂了,到底哪一專家的觀點(diǎn)是正確的呢?
剛好又看到教授的文章,我就懷著虔誠的態(tài)度從教授對(duì)許霆案件發(fā)表的意見開始補(bǔ)習(xí)刑法學(xué)。
趙秉志教授是我國著名刑法學(xué)家,關(guān)于許霆案件,他的觀點(diǎn)具有重大影響力。趙教授的文章從定性和定量兩個(gè)方面進(jìn)行分析,筆者同意教授的思維方式,即就任何一個(gè)刑事案件,永遠(yuǎn)是應(yīng)當(dāng)先定性,再定量。但筆者仔細(xì)讀教授的文章之后,覺得還有許多向教授請(qǐng)教的地方。
問題的關(guān)鍵:法理問題,法律問題?
教授在文章中說,他“早已對(duì)許霆案有所關(guān)注和研討,但出于對(duì)司法獨(dú)立的尊重以及為研討的確切而計(jì),待許霆案基本塵埃落定之際,方就該案定性與量刑的法理問題,略抒己見”。
我一直認(rèn)為,許霆案件爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是法律問題,不是法理問題 。人們都知道,法律不等于法理,人們?nèi)粘5男袨椤⑿姓䴔C(jī)關(guān)的管理、法官對(duì)案件的審理等,都是依據(jù)法律,不能依據(jù)法理。尤其在刑法領(lǐng)域,法律明確規(guī)定了罪刑法定、法無明文規(guī)定不為罪、不得類推等原則,因此,在具體案件上都不應(yīng)當(dāng)僅僅從法理上去談?wù)撛S霆的罪與非罪問題,拋開我國法制的基本原則。不能把司法實(shí)踐中需要的具體的法律問題,等同于教科書與理論研究中的法理問題。
我國刑事法律關(guān)于罪刑法定、法無明文規(guī)定不為罪、不得類推的規(guī)定對(duì)于非法律專業(yè)的人,不懂法律的人來說是大道至簡,非常容易理解,根本不需要任何解釋。憑字面意思就可以理解其含義。奇怪的是,對(duì)許多“法律人”而言,卻一定要把這些原則搞得繁而又繁,直到人們弄不明白。如果誰認(rèn)為這幾項(xiàng)規(guī)定是言簡意賅,根本不用解釋,就會(huì)被某些“法律人”看作是不懂法律,而且對(duì)這些不懂法律的人來說是一時(shí)半會(huì)聽不懂,看不明白。
現(xiàn)在再回到教授的文章上來。教授在這里顯然是將寫在期刊雜志、專業(yè)著作、教科書以及一部分人們頭腦中的法理等同于國家的根本的法律。這樣做的問題是,如果刑事司法實(shí)踐中法官都拋開具體的法律規(guī)定不顧,以專家學(xué)者們的“金口玉言”作為審理案件的依據(jù),豈不是拋棄了法治,進(jìn)入了“口治” ?
最高法院刑一庭庭長黃爾梅說:“對(duì)于許霆案,100個(gè)人有50個(gè)觀點(diǎn),50個(gè)觀點(diǎn)說明大家看法非常不一致。爭(zhēng)論最終要有一個(gè)結(jié)果,最終都是由法院來決定這個(gè)案子,大家還是應(yīng)該尊重法院的判決” 。庭長在這里強(qiáng)調(diào)“法院決定”,卻忽略了法院的判決來源于事實(shí)與法律的適合,查清事實(shí),找到適合法律。從這個(gè)角度看,這50個(gè)觀點(diǎn)最多只有一個(gè)是對(duì)的。脫離這個(gè)基礎(chǔ),“法院決定”就是無源之水,無本之木,有濫用權(quán)力之嫌。
許多人強(qiáng)調(diào)法律的專業(yè)性,不想讓不懂法律的人們講話,這是不對(duì)的。再專業(yè)的法律人員,他所作出的判斷也必須經(jīng)得住不懂法律的人質(zhì)疑。如果連不懂法律的普通人們的疑問都解答不了,這時(shí)法律人的專業(yè)水準(zhǔn)很值得人們懷疑,或者他故意不把法律給不懂法律的人們講清楚的動(dòng)機(jī)很值得懷疑。
實(shí)際上,法理并不能直接等于法律,所以法律的分析也不能用法理的分析來代替。法理上升到法律的層次,不僅僅是根據(jù)社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)所決定的特定社會(huì)集團(tuán)主體的應(yīng)然的利益而定,而且要根據(jù)當(dāng)時(shí)不同社會(huì)集團(tuán)在立法機(jī)構(gòu)中的力量所定。從法理到具體的法律有一段非常遙遠(yuǎn)的線路。
什么是法理?法理指形成某一國家全部法律或某一部門法律的基本精神和學(xué)理。法律無論如何詳盡,也不可能把錯(cuò)綜復(fù)雜、千變?nèi)f化的社會(huì)現(xiàn)象都毫無遺漏地加以規(guī)定。法理可以補(bǔ)充法律的不足,所以有些國家把法理作為最后適用的法源,即:法律無規(guī)定者,依習(xí)慣;無習(xí)慣者,依法理。有的西方國家法學(xué)者認(rèn)為,當(dāng)前法理有作為主要淵源的趨向;但也有的學(xué)者認(rèn)為,法理本身并不具有法源的性質(zhì),只有依據(jù)法理所作的判決成為審理案件可以援引的判例時(shí),才能成為法源。
一般來說,法理可以從三個(gè)方面來考察:宗教的、道德的和具體社會(huì)某個(gè)領(lǐng)域的法理,實(shí)質(zhì)上就是規(guī)律。但是,宗教有多種,每種宗教內(nèi)部又分許多派別。道德有多種,不同階級(jí)和階層有不同的道德。社會(huì)某個(gè)領(lǐng)域又是同時(shí)多種規(guī)律在發(fā)生作用。這時(shí),我們是依據(jù)哪一個(gè)宗教理念、哪一個(gè)道德準(zhǔn)則、哪一個(gè)事物發(fā)展的規(guī)律來作為進(jìn)行判決的依據(jù)呢。
在現(xiàn)代資本主義國家中,尤其是英美法系國家,一般確認(rèn)法理為民事方面法的淵源之一。刑事方面則根據(jù)罪刑法定主義原則,一般不能適用法理。我國的刑法和刑事訴訟法都沒有賦予法官以法理作為審理案件,進(jìn)行判決的依據(jù)。所以教授在許霆案上講法理是不妥當(dāng)?shù)摹?br>
案件特點(diǎn):簡單案件,復(fù)雜案件?
教授們的想法常常與我們常人的想法不同。我國不少刑法名教授們均認(rèn)為許霆是犯了盜竊罪,許霆案件是一起疑難案件。教授2008年末主編出版了一本書:《中國疑難刑事名案法理研究(第四卷).許霆案件的法理爭(zhēng)鳴》 ,“疑難”與“法理研究”是其核心內(nèi)容。
不但如此,在教授眼里,許霆案件已經(jīng)不是依法審理案件的問題,而是更為虛玄,還成了”刑事司法裁判的不穩(wěn)定性的研究標(biāo)本”。教授指出,“刑事司法裁判的不穩(wěn)定性從來沒有像今天這樣表現(xiàn)得如此明顯,但是,這種變動(dòng)卻不能采取猛烈的興廢方式進(jìn)行,而應(yīng)以種悄無聲息的、漸進(jìn)的方式進(jìn)行。這種刑法漸變的征象,首先顯現(xiàn)在刑事司法裁判的不確定性上” 。我們不知道這種理論上的“刑事司法裁判的不穩(wěn)定性”與司法實(shí)踐上的許霆案件有哪些直接的關(guān)系,難道就是脫離法律的規(guī)定進(jìn)行審判?
實(shí)際上,許霆案件本不復(fù)雜,是人為的因素把它搞復(fù)雜了 。許霆案件,事實(shí)是清楚的,法律規(guī)定是明確的,只是一個(gè)簡單的法律適用問題。簡單來說,就是在事實(shí)與法律規(guī)定之間找到一個(gè)合適的橋梁。要想判許霆犯盜竊罪,或者盜竊金融機(jī)構(gòu)罪,就要在許霆的具體行為事實(shí)與盜竊罪或盜竊金融機(jī)構(gòu)罪的具體法律規(guī)定之間找到等號(hào)。許霆案件之所以引起軒然大波,就是沒有找到這種等號(hào) 。
案件的性質(zhì):罪,還是非罪?
許霆有罪沒有?
許多人異口同聲地回答:有罪!
許霆犯了什么罪?
仁者見仁,智者見智,莫衷一是。他們?cè)谠S霆的事實(shí)與法律的具體規(guī)定之間無法對(duì)號(hào)入座。
原因在于,人們混同了法理與法律!
許霆有罪,他拿了那么多本不屬于他的錢!但這是道德、宗教和法理意義上的“罪”,不是法律明文規(guī)定的“罪”,不屬于刑事法律明文規(guī)定了罪名與量刑幅度的罪。
從定性的角度,教授認(rèn)為,“在我國當(dāng)前刑事法學(xué)的語境下,許霆的行為構(gòu)成犯罪并且應(yīng)當(dāng)是盜竊罪,不宜認(rèn)定為盜竊金融機(jī)構(gòu)”。
什么是“我國當(dāng)前刑事法學(xué)的語境”?教授沒有作解釋,我們只能猜測(cè)。
這個(gè)“語境”能夠代替法官審理案件時(shí)所必須遵守的法律嗎?
顯然不行。不懂法律的老百姓們會(huì)提出疑問:法學(xué)家們教育我們的時(shí)候說是要依法法國,依法辦事,為什么具體到許霆案件的審理卻是依照“語境”而不是規(guī)律的規(guī)定?這個(gè)“語境”比法律規(guī)定還大嗎?
關(guān)于許霆案件,法律本無明文規(guī)定,依據(jù)法律規(guī)定得判被告人無罪。是不是根據(jù)這個(gè)“語境”在審理案件時(shí)又通不過內(nèi)心的 “罪“的情結(jié),因而置法律規(guī)定于不顧,一定要給他定罪?顯然這樣的司法過程并不是真正按照法律規(guī)定進(jìn)行的。所以要說這時(shí)候的程序沒有問題,根本上就是說不通的。
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