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    [ 龍城飛將 ]——(2009-11-4) / 已閱9239次

    法理還是法律在具體案例面前專家們?cè)鯓诱f——以許霆案件為例

    龍城飛將


    復(fù)雜案件,還是簡(jiǎn)單案件?


      許霆案件在2007-2008年引起全國(guó)人民的關(guān)注,許多人認(rèn)為這是一個(gè)疑難案件。趙秉志教授把許霆案件列入中國(guó)疑難刑事名案,專門出一門本書來進(jìn)行研究。書名叫做《案例評(píng)析系列—中國(guó)疑難刑事名案法理研究(第四卷)許霆案件的法理爭(zhēng)鳴》。

      我卻不這樣認(rèn)為。我一直認(rèn)為,許霆案件不復(fù)雜,是人為的因素把它搞復(fù)雜了。為此,我寫了一個(gè)系列的文章[1]。

      也有學(xué)者與我的觀點(diǎn)相同,“一個(gè)原本稀松平常的案件,卻在以研究犯罪及刑罰為志業(yè)的刑法學(xué)者之間產(chǎn)生了廣泛的交鋒。盡管,大多數(shù)刑法學(xué)者在許霆的行為構(gòu)成犯罪這一前提性問題上達(dá)成了共識(shí)……,但是,在其行為究竟構(gòu)成何罪的問題上,卻是分歧多多。主張‘有罪論’的刑法學(xué)人之中,雖然又以‘盜竊罪說’似成主流,……主張‘盜竊罪’說的刑法人之中,又以是否承認(rèn)從柜員機(jī)中惡意取款屬于‘盜竊金融機(jī)構(gòu)’為標(biāo)志,鮮明地形成了兩種不同的主張。如此案情簡(jiǎn)單的一個(gè)案件卻在刑法學(xué)研究者之中產(chǎn)生了如此紛雜的不同見解,這一方面固然顯示了刑法學(xué)界共同話語前提的累積薄弱,另一方面無疑也直接促進(jìn)了中國(guó)刑法學(xué)相關(guān)問題的研究本身。諸如民事不法與刑事犯罪的界限與關(guān)系、盜竊是否要求‘秘密竊取’、機(jī)器能否被騙、‘盜竊金融機(jī)構(gòu)’究竟該作何理解等問題上的觀點(diǎn)交鋒,自然有助于我們?cè)跔?zhēng)辯中形成共識(shí)”[2]。



    講法理,還是講法律?


      許霆案件,簡(jiǎn)單的問題搞復(fù)雜了!根本原因在于,人們混淆了法理與法律!

      依據(jù)法理,自然就會(huì)認(rèn)為許霆有罪?梢钥隙,從法理的角度,宗教的角度,社會(huì)道德的角度,認(rèn)定許霆有罪是自然的。

      依據(jù)法律,結(jié)論就不同了。許多刑法學(xué)家講到這一點(diǎn)時(shí)卻是只注意到許霆“犯事”的惡,沒有或者有意回避許霆的行為到底是不是刑法規(guī)定的“罪”。他們是把法理上的“罪”等同于刑法上的“罪”。他們的出發(fā)點(diǎn)是好的,但從刑法和刑事訴訟法的角度卻是撇開法律去談許霆的罪與非罪。

      有些專家從法理的角度評(píng)論許霆案件:

      趙秉志教授:“在筆者看來,在我國(guó)當(dāng)前刑事法學(xué)的語境下,許霆的行為構(gòu)成犯罪并且應(yīng)當(dāng)是盜竊罪”。他的觀點(diǎn)見諸于《許霆案塵埃落定后的法理思考》一文。問題是,許霆案件應(yīng)當(dāng)是進(jìn)行適法的研究,而不是法理的研究[3]。

      張明楷教授:“要求盜竊行為必須是秘密竊取是沒有道理的,國(guó)外對(duì)于盜竊罪的經(jīng)典定義是:違反被害人意志,將他人占有的財(cái)物轉(zhuǎn)移給自己或第三人占有”。問題是,盜竊罪不是秘密竊取,公開的行為更不是盜竊。國(guó)外的經(jīng)典定義不等于我國(guó)刑法的定義[4]。

      王作富教授:“如果我們不是只看形式,而是準(zhǔn)確把握盜竊罪構(gòu)成的實(shí)質(zhì)特征,則完全可以得出許霆犯盜竊罪的結(jié)論”[5]。問題是,這個(gè)實(shí)質(zhì)上從現(xiàn)有刑事法律規(guī)定的角度看,還是從法理的角度看?梢钥隙,從法理的角度產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)性的認(rèn)識(shí)不能代替法律的明文規(guī)定。

      也有的專家從法律的角度進(jìn)行研究:

      謝望原:“法院及其法官,應(yīng)當(dāng)視刑事法律為至高無上的行為準(zhǔn)則……法官是法律的奴隸,法官只服從法律……忠實(shí)于法律的正義精神,不受任何干擾地保障法律面前人人平等!……首先,準(zhǔn)確界定案件事實(shí)……;其次,在有必要追究刑事責(zé)任的前提下……準(zhǔn)確把握被告人行為所觸犯的具體刑法規(guī)范;其三,在罪刑法定的前提下正確解釋刑法的具體規(guī)定,并將其恰當(dāng)?shù)剡m用于被告人!(dāng)案件事實(shí)雖然清楚,但是定性產(chǎn)生嚴(yán)重分歧從而影響刑罰輕重時(shí)……應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持‘有利于被告原則’”[6]。

      田文昌:“行為人用自己的卡在取款機(jī)取款時(shí),既未在卡上做手腳,也未在取款機(jī)上做手腳,完全是按照正常和正當(dāng)程序操作。這說明他沒有買施法律明確規(guī)定的盜竊手段,也就是說并未有秘密竊取的行為”[7]!
      
      周永坤:“罪刑法定原則在那些主張有罪的學(xué)者——法官眼中一文不值”。在研究許霆案件后,周教授根據(jù)刑法和刑事訴訟法:“認(rèn)為許霆應(yīng)當(dāng)有上訴權(quán)”[8]。



    結(jié)  論



      講法理的容易得出許霆有罪的結(jié)論。講法律的得出許霆無罪的結(jié)論。

      講法理的認(rèn)為許霆有罪肯定的,于是先重判,后輕判。講法律的認(rèn)為應(yīng)當(dāng)先定性,后定量。若盜竊罪成立,必然盜竊金融機(jī)構(gòu)罪成立,原審一審判決就是正確的。若盜竊金融機(jī)構(gòu)罪不成立,必然盜竊罪不成立。

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